#IPITnews №126
Сегодняшний дайджест расскажет о наиболее интересных выводах СИП в 2022 году, о позиции ВС РФ в отношении порядка направления досудебного предложения для прекращения охраны, а также о фискальном стимулировании российского бизнеса в отношении интеллектуальной собственности.
🏛Практика СИП в 2022 году
Опубликован обзор ключевых позиций Президиума СИП за 2022 год.
Процессуальные позиции:
📌невозможность обжалования конкретного бездействия Роспатента третьими лицами (неучастниками административного производства) сама по себе не нарушает их права, и вмешательство третьих лиц в процедуру предоставления охраны ТЗ может быть допущено только в случаях, указанных в законе (иное – отсутствие подобных ограничений – позволяло бы блокировать саму процедуру такого предоставления и проверку обозначения на соответствие условиям охраноспособности);
📌в СИПе как в суде первой инстанции не рассматриваются споры о признании недобросовестным производного приобретения исключительного права на ТЗ (в частности, возникшего из договора об отчуждении), т.к. такие дела не являются спорами о предоставлении/прекращении охраны РИД в смысле п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ;
📌Роспатент не может заново рассматривать те требования из возражения, результат рассмотрения которых в суд не обжаловался, а следовательно, такие результаты рассмотрения считаются действующими на момент повторного рассмотрения;
📌если эксперт патентного ведомства указал неправильный срок ответа на запрос, то это не основание для вывода о том, что срок не пропущен (при этом данные обстоятельства должны служить причиной восстановления пропущенного срока и не влекут обязанности заявителя оплачивать пошлину за восстановление срока).
Выводы в отношении товарных знаков и патентов:
📌при оценке словесного обозначения, состоящего из одного (словесного) элемента, невозможна его квалификация как неохраняемого;
📌досрочное прекращение ТЗ может быть инициировано заинтересованным лицом путем направления предложения правообладателю не ранее чем по истечении 3 лет с даты регистрации такого ТЗ – направление предложения до истечения этого срока исключает право на иск;
📌в период с момента заключения договора об отчуждении права на ТЗ и до регистрации такого перехода к другому правообладателю первоначальный правообладатель может быть признан лицом, заинтересованными в подаче возражения против предоставления охраны сходному до степени смешения ТЗ другого лица;
📌в случае отсутствия прямых доказательств знания правообладателем ТЗ о его использовании иными лицами на момент подачи ими заявки, такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств:
1️⃣с учетом стандарта доказывания «баланс вероятностей» (насколько вероятно, что будущий правообладатель не случайно выбрал такое же обозначение, а зная об используемом в обороте и об известном обозначении);
2️⃣принимая во внимание особенности спорного обозначения (чем оно оригинальнее, тем менее вероятно, что оба лица могли начать использовать его самостоятельно независимо друг от друга);
📌конвенционный приоритет не важен при рассмотрении в суде спора об авторстве полезной модели (ПМ): правильное установление даты приоритета заявки нужно для проверки охраноспособности спорной ПМ, т.к. связано с установлением уровня техники;
📌в целях оценки новизны сравнение спорной ПМ с противопоставленным техническим решением может происходить 2 способами:
1️⃣сопоставление всех признаков ПМ с признаками технического решения, известного из уровня техники, и в случае определения известности всех признаков - вывод об отсутствии новизны (в таком случае существенность может не определяться);
2️⃣выявление существенных признаков спорной ПМ и их сопоставление с признаками технического решения, известного из уровня техники, и при установлении известности всех существенных признаков - вывод об отсутствии новизны.
🇨🇭Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов
📍На данный момент с учётом введённых санкционных ограничений страны Европы активно обсуждают вопрос о возможности конфискации российского имущества как государственного, так и частного.
Министерство юстиции Швейцарии представило следующие аргументы в пользу защиты частных активов российских лиц:
— Право на собственность – фундаментальное право, признанное Федеральной конституцией;
— Конфискация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима по швейцарскому законодательству;
— Конфискация замороженных частных активов несовместима с Федеральной конституцией и существующим правопорядком и нарушает международные обязательства Швейцарии.
📍 Фактически Швейцария выступила в противовес обсуждаемой повестке ЕС, указав, что страна не нуждается поиске, разработке «новых» или «креативных» способов конфискации активов частных лиц вне зависимости от того, находятся они под санкциями или нет. Нельзя допустить смещение баланса интересов в пользу публичного интереса перед частным.
Швейцарские юристы отдельно подчеркнули, что замораживание или арест какого-либо имущества не является достаточным основанием для проведения безвозмездной конфискации. Замороженные активы после снятия соответствующих ограничительных мер незамедлительно подлежат возвращению собственникам.
👋 Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Егор Гусев!
#Antitrustnews № 125. Банки обязали раскрывать информацию по накопительным продуктам, блокирование сделки Microsoft/Activision Blizzard и отказ FTC от антимонопольного иска к Meta.
🏦Обязанность банков раскрывать информацию по накопительным продуктам
ФАС России и ЦБ РФ опубликовали информационное письмо о раскрытии кредитными организациями информации по накопительным продуктам.
В документе указывается, что регуляторы неоднократно выявляли нарушения, когда кредитные организации ненадлежащим образом размещали информацию об условиях накопительных продуктов и размере ориентировочного дохода на своих сайтах. Они акцентируют внимание на возможности получения процентов на остаток денежных средств, не сообщая при этом информацию о наличии менее привлекательных условий, влияющих на размер дохода потребителя (например, о зависимости процентной ставки от суммы или срока нахождения денежных средств на счете).
В связи с этим регуляторы рекомендуют кредитным организациям следующее:
📍размещать на сайтах информацию аутентичную по размеру шрифта и без использования графики, позволяющей отображать отдельные фрагменты менее заметными по сравнению с другими;
📍раскрывать информацию об изменении процентных ставок по накопительным продуктам непосредственно вместе с информацией об их размере;
📍раскрывать информацию непосредственно на сайтах кредитных организаций и в документах, содержащих условия по этим продуктам.
Данные рекомендации направлены на защиту прав потребителей финансовых услуг.
🎮 CMA не одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard
После продолжительного антимонопольного расследования процедуры приобретения корпорацией Microsoft видеоигрового гиганта Activision Blizzard регулятор Великобритании (CMA) заблокировал сделку.
По результатам проведенного исследования CMA выявил, что сделка может навредить рынку консолей и облачных сервисов между. Регулятор опасается, что Microsoft сделает шутер Call of Duty эксклюзивом и будет доминировать на рынке консолей, что может привести к повышению цен, сокращению ассортимента и снижению процесса развития и качества услуг. Такие риски подтверждаются и тем, что Microsoft ранее занималась созданием эксклюзивного контента для своих платформ.
Регулятор предложил следующий вариант разрешения ситуации: сделка будет одобрена, если Microsoft исключит Call of Duty из эксклюзивов для Xbox и сделает игры Activision и Blizzard доступными для Sony Playstation.
Это достаточно обременительные условия. Сама корпорация собирается убедить СМА не блокировать сделку, так как планирует предложить компаниям лицензионные соглашения сроком на 10 лет, подобные тем, что были подписаны с Nintendo.
🧩FTC отказалась от иска к Meta
В июле 2022 года регулятор (FTC) обратился в суд с антимонопольным иском с требованием о прекращении сделки по приобретению Meta разработчика VR Within Unlimited, так как считал, что новый актив Meta приведет к созданию монополии на рынке товаров, предназначенных для виртуальной реальности.
Суд отклонил требования FTC и отказался вынести предварительный судебный запрет, который был необходим для проведения антимонопольного расследования. FTC решение не обжаловала, в результате чего сделка по приобретению компанией Meta компании Within завершилась.
Для FTC, которая пытается противостоять укрупнению цифрового сектора, это неприятная новость. Ведомство намерено усилить борьбу, чтобы не допустить поглощения Activision Blizzard корпорацией Microsoft.
✌️Хорошего дня и продуктивной недели! С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко.
#Contractlawnews № 127. В сегодняшнем дайджесте рассмотрим интересные кейсы АС Московского округа, среди них резонансное дело по санкциям:
❗️Иностранные компании обязаны предпринимать все меры для выполнения своих обязательств перед российскими контрагентами, например, перестраивать логистические цепочки и искать других поставщиков
Фабула дела: дочернее общество РЖД обратилось в суд с иском к испанской компании о взыскании 480 млн. убытков и неустойки за неисполнение обязательств по техническому обслуживанию и ремонту скоростных подвижных составов, посредством которых курсируются поезда «Стриж» по маршруту Москва – Нижний Новгород, Санкт-Петербург – Москва – Самара. Кроме этого истцом заявлено требование об установлении судебной неустойки в размере 1,3 млн. за каждый день неисполнения судебного акта.
Возражая против исковых требований, ответчик ссылался на ограничительные меры экономического характера в отношении российских предприятий, которые, по мнению ответчика, препятствуют исполнению договорных обязательств по страхованию, а также обязательств по техническому обслуживанию и ремонту по спорному договору.
📌 Суды трех инстанций исковые требования удовлетворили, обосновывая решения следующим:
В данном случае запасные части, оборудование и иное имущество для исполнения спорного договора имеется в городе Москве и их достаточно, чтобы ответчик мог исполнять договор как минимум 3 месяца в случае полного прекращения поставок всеми его контрагентами. Следовательно, санкции, введенные Европейским Союзом в отношении российских предприятий, не запрещают последнему выполнять техническое обслуживание и ремонт по спорному договору, а текущая ситуация используется им в качестве предлога для прекращения работы с российским перевозчиком.
📌 Суды отклонили в качестве непреодолимой силы доводы о многочисленных организационных, технических и финансовых препятствиях, связанных, в частности, с разрывом логистических и транспортных цепочек, запретами на банковские переводы, прекращением деятельности большей части субподрядчиков, отказами поставщиков и запретами на поставки в Россию запасных частей, прекращением работы системы SAP, отсутствием авиасообщения. Все перечисленные обстоятельства не свидетельствуют о правомерности действий иностранной компании, если она следует мерам ограничительного характера недружественных государств.
📌 Таким образом, следование иностранного лица мерам ограничительного характера иностранных государств не является обстоятельством непреодолимой силы и не влечет освобождения ответчика от ответственности перед истцом в рамках добровольно принятых на себя договорных обязательств, кассационное постановление по ссылке.
#Corporatelawnews № 43.
Дайджест посвящен новостям в сфере деятельности акционерных обществ. В этом выпуске рассмотрим новые правила раскрытия информации АО, предложение РСПП о принудительном переводе российских акций из-за рубежа и как ВС РФ решал судьбу акций ликвидированного акционера.
🔎Новые правила раскрытия информации АО
ЦБ РФ вводит новый порядок раскрытия информации акционерными обществами (АО). Теперь общества не обязаны раскрывать информацию о своей деятельности в ходе конкурсного производства.
На данный момент от такой обязанности освобождены акционерные общества в период действия ликвидации, а также финансовые организации – с даты принятия решения о назначении временной администрации.
Изменения вносятся в положение Банка России № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и вступают в силу 01.04.2023.
Внесение изменений обусловлено прекращением полномочий органов управления эмитента и отсутствием необходимости проведения корпоративных процедур. ЦБ РФ считает, что сообщение эмитентом о признании его банкротом достаточно для инвесторов в целях предупреждения инвестиционных решений в отношении ценных бумаг такого эмитента.
🔙Принудительный перевод российских акций из-за рубежа
Представители РСПП выступили с инициативой о принудительном переводе акций и депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж в Россию.
Из-за санкций регуляторы, регистраторы и депозитарии в странах ЕС и США отказываются исполнять свои обязательства перед акционерами – это приводит к потере контроля над крупным российским бизнесом, управление которого организовано через иностранные материнские компании/холдинги.
Подготовлен законопроект «Об особенностях допуска к организованным торгам акций экономически значимых организаций, находящихся под иностранным корпоративным влиянием» и поправки в Закон о рынке ценных бумаг, который предусматривает введение механизма по выпуску акций, заменяющий бумаги иностранных публичных компаний.
Принудительный перевод акций коснется тех компаний, в которых иностранная организация владеет не менее чем 25% акциями.
Предполагается, что бенефициары будут сами заявлять о включении компании в список. При этом претендовать на использование механизма смогут только экономически значимые компании, они должны соответствовать одному из следующих критериев:
📍объем выручки должен составлять не менее 75 млрд руб.;
📍трудоустроено свыше 4 000 работников;
📍налоги за последний календарный год превысили 10 млрд руб.;
📍компания является собственником критической информационной инфраструктуры или градообразующим предприятием.
Инициативу РСПП направили на рассмотрение в Минэкономразвития и Минфин, чтобы при участии ЦБ РФ составить совместную позицию по этому вопросу.
👥КС РФ: как привлечь контролирующее лицо к ответственности вне банкротства?
ИП в суде взыскал задолженность с ООО. Должник не вернул просуженный долг. Тогда ИП подал заявление о признании должника банкротом, однако в связи с отсутствием средств на проведение процедуры банкротства дело прекратили. Затем ООО исключили из ЕГРЮЛ как недействующее, а ИП попытался через суд привлечь единственного участника/руководителя ООО (КДЛ) к субсидиарной ответственности.
Суды отказали в связи с недоказанностью оснований, умысла/грубой неосторожности КДЛ, повлекших невозможность исполнения обязательств.
ИП обратился с жалобой в КС РФ на ряд норм Закона о банкротстве и Закона об ООО:
– они возлагают на кредитора бремя доказывания оснований для привлечения КДЛ к ответственности, допуская возможность уклонения этих лиц от ответственности ООО, в отношении которого дело о банкротстве прекращено из-за отсутствия средств на проведение процедур и которое в дальнейшем было исключено из ЕГРЮЛ.
– кредитор в этом случае лишен возможности собрать и представить суду доказательства как самостоятельно, так и при содействии управляющего (АУ), т.к. дело о банкротстве прекращено, а КДЛ бездействовал.
Позиция КС РФ:
📌требование о возмещении вреда может сопровождаться неравными процессуальными возможностями истца и ответчика по доказыванию оснований для привлечения к ответственности – такой кредитор, в отличие от кредитора в деле о банкротстве, не получает содействия АУ в предоставлении информации о должнике, сведений об имуществе/сделках/действиях, способных подтвердить недобросовестность/неразумность КДЛ (однако эти обстоятельства важны, т.к. связаны с установлением в пользу кредитора определенных презумпций);
📌стандарт разумного и добросовестного поведения предполагает обязанность КДЛ сохранять информацию о деятельности общества и раскрывать ее при предъявлении в суд требований о возмещении вреда;
📌при уклонении КДЛ от раскрытия информации о бизнесе и иной процессуальной недобросовестности суд может перераспределить бремя доказывания между сторонами, т.к. отсутствие у КДЛ заинтересованности в раскрытии документов не должно снижать уровень правовой защищенности кредиторов при необоснованном посягательстве на их права: если кредиторы через косвенные доказательства обосновали, например, пассивность должника по формированию отчетности о деятельности компании, то начинает действовать предположение о том, что невозможность погашения требований кредиторов возникла по вине КДЛ – в этом случае бремя опровержения этих утверждений переходит на привлекаемое лицо (этот подход применим и к спорам о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности за рамками банкротного дела);
📌если кредитор обратился с заявлением о привлечении КДЛ к ответственности после прекращения банкротного дела, представил доказательства неисполнения обязательств перед ним, а также утверждает, что КДЛ действовало недобросовестно/неразумно, суд должен оценить, мог ли этот кредитор получить доступ к информации о должнике, и предложить ответчику представить дополнительные доказательства;
📌в случае же отсутствия у кредитора доступа к сведениям/документации о деятельности должника и при отказе/уклонении КДЛ от дачи пояснений о своих действиях, обязанность доказать отсутствие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности возлагается судом на КДЛ (иной подход противоречил бы принципу справедливости, освобождая от ответственности КДЛ из-за недобросовестного процессуального поведения);
📌важно не забывать оценивать добросовестность и самого кредитора, его обязанность учитывать интересы КДЛ (по крайней мере, не способствовать увеличению размера взыскания).
КС РФ отметил, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции, но судебные акты по спорному делу с учетом позиции КС РФ подлежат пересмотру.
КС РФ сформулировал практикориентирующие выводы для доказывания оснований привлечения КДЛ к ответственности, которые помогут кредиторам привлекать недобросовестных лиц и вне рамок дела о банкротстве.
💫🌸Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!
#Litigationnews № 122
Сегодня рассмотрим статистику и доклад ВС РФ о работе судов в прошлом и этом году, а также позицию КС РФ о распределении бремени доказывания при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц за рамками банкротного спора.
⚖️ Итоги работы и планы судебной системы
Прошло Ежегодное совещание судей, в рамках которого с докладом об итогах работы судов в 2022 г. выступил Председатель ВС РФ.
Ключевые тезисы выступления:
Итоги 2022 года:
📌по первой инстанции судами рассмотрено на 1 млн. дел больше, чем в 2021 г.;
📌Пленум ВС РФ принял 14 постановлений, а Президиум ВС РФ утвердил 12 Обзоров судебной практики, 6 законопроектов внесено в Госдуму;
📌в порядке гражданского судопроизводства рассмотрено более 25,6 млн. дел – на 2,3 млн. дел больше, чем в 2021 г.; наиболее многочисленной категорией дел остаются споры о взыскании с граждан кредитной задолженности (44%);
📌арбитражными судами рассмотрено на 62,5 тыс. больше споров, чем в 2021 г.; 54% составляют дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров;
📌в сфере публичных правоотношений арбитражными судами удовлетворено 49% требований бизнеса в таможенной сфере, 53% – в сфере антимонопольного регулирования и 25% – в налоговой сфере;
📌в условиях динамичного развития цифровых технологий на 27% возросло количество экономических споров о защите интеллектуальной собственности;
📌значительный объем судебной нагрузки составляют дела по КоАП РФ – СОЮ рассмотрено около 7,2 млн. дел, а арбитражными судами – 80 тыс. дел; при этом численность лиц, которым назначены административные наказания, сократилась на 19% по сравнению с 2021 г.;
📌в судебной практике исключается избыточная административная нагрузка на бизнес (за прошлый год в отношении коммерческих организаций и ИП судами прекращено 17% дел об административных правонарушениях, а 18% лиц назначено предупреждение).
Планы на 2023 год:
📌Пленум ВС РФ рассмотрит следующие проекты постановлений:
– о применении правил о залоге вещей;
– о некоторых вопросах, связанных с применением положений о поручительстве при рассмотрении дел о банкротстве;
– о применении судами положений УПК РФ об определении и изменении подсудности уголовных дел;
📌среди планируемых Обзоров судебной практики:
– по отдельным вопросам, связанным с осуществлением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
– по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков как недобросовестных;
– о практике рассмотрения дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в Интернете;
📌работа по интеграции новых субъектов РФ в правовое пространство РФ.
#IPITnews №125
В фокусе внимания этой недели: кейсы СИП об общеизвестном товарном знаке и лицензиате, злоупотребившим правом, а также корректировки регистрации в Роспатенте и запуск в Москве кредитования под залог интеллектуальной собственности.
🌏Общеизвестность товарного знака, используемого несколькими лицами
Иностранный правообладатель подал в Роспатент заявления о признании товарных знаков с элементом «МЕЗИМ» общеизвестными в РФ.
Роспатент отказал: препарат и обозначение «МЕЗИМ» известны российскому потребителю, но поскольку маркированные соответствующими обозначениями товары вводят в гражданский оборот несколько юридических лиц, то правообладатель должен доказать наличие корпоративной связи между ним и этими организациями.
Компания обжаловала отказы в СИП, который признал их незаконными.
Президиум СИП отправил дело на пересмотр:
📌важна общеизвестность потребителям именно обозначения, а не заявителя, который обратился в патентное ведомство (общеизвестность ТЗ не означает общеизвестность конкретного производителя);
📌обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом - заявителем или определенными лицами, которые связаны с заявителем;
📌осведомленность потребителя должна состоять в убежденности, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного и того же источника, но продукция не обязательно должна идентифицироваться с конкретным производителем (потребитель не обязательно может точно указать такой источник);
📌 вышеупомянутый источник может быть не только одним лицом, но и связанными между собой хозяйствующими субъектами (аффилированными лицами, заказчиком и исполнителем, правообладателем и лицензиатом и т.п.); при наличии сведений об использовании обозначения разными лицами такая связь между ними должна быть установлена на 2 даты: на дату подачи заявления и на дату, с которой испрашивается признание ТЗ общеизвестным;
📌суд первой инстанции должен был не подтверждать вслед за Роспатентом известность спорных обозначений, а проверить правомерность отказа по конкретному основанию из решений (отсутствие документов, подтверждающих наличие связи между правообладателем и организациями, указанными в представленных ею документах в качестве лиц, использующих спорные ТЗ при производстве и продаже препаратов).
🙅🏽♂️Когда лицензиат злоупотребляет правом?
Лицензиат обратился в суд с требованием к правообладателю о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (ТЗ) вследствие его неиспользования.
Суды, в т.ч Президиум СИП, отказали:
📌в обоснование требований истец ссылается на неиспользование правообладателем спорного ТЗ в 3-летний период, в то время как в этот период между истцом и ответчиком действовал лицензионный договор, зарегистрированный в Роспатенте и исполнение которого истец не отрицал – т.е. лицензиат фактически использовал ТЗ, тогда как при обращении с иском заявил о его неиспользовании;
📌суды признали злоупотреблением правом действия лицензиата по оспариванию факта использования ТЗ при использовании им самим этого ТЗ в рамках лицензионного договора;
📌отклонен довод истца о том, что он вводил товары в оборот под комбинированным обозначением, которое отличалось от спорного словесного ТЗ, поскольку в состав комбинированного обозначения входит доминирующий словесный элемент спорного ТЗ;
📌в рассматриваемом случае отсутствие доказательств в отношении использования спорного ТЗ для индивидуализации всех товаров и услуг, включенных в перечень его регистрации, не имеет правового значения, т.к. злоупотреблением правом признан сам факт обращения с иском о досрочном прекращении охраны ТЗ, для которого истцу было предоставлено право использования.
#Procurementlawnews № 54. На этой неделе дайджест по вопросам закупочной деятельности посвящён следующим темам:
📝Расширен список товаров для участия в закупках в странах ЕАЭС (Закон № 44-ФЗ)
Опубликовано Решение Совета Евразийской Экономической Комиссии от 25.01.2023 № 10, в котором указаны условия производства, при выполнении которых товар считается произведенным в ЕАЭС и может быть допущен к закупкам в государствах Союза, ещё по 55 товарным позициям.
Такими товарами являются аэродромные тягачи, 3Д-принтеры, микрофоны, громкоговорители, телефоны, звуковые установки, схемы устройств и блоков питания вычислительных машин, сканеры, биометрические комплексы, светодиоды, волоконно-оптические кабели, дыхательные аппараты. Всего внесенные изменения коснулись пяти отраслей: станкостроения, специального машиностроения, производства медицинских изделий, музыкальных инструментов, а также звукового оборудования, электроники и радиоэлектроники.
Документ вступил в силу с 06.02.2023.
📄Срок действия лицензий, истекающий в 2023 году, продлевается автоматически
Постановлением Правительства Рф от 23.01.2023 года № 63 автоматически продлеваются на 12 месяцев лицензии и другая разрешительная документация, срок действия которой заканчивается в 2023 году.
В число таких документов попали разрешительная документация в наиболее важных сферах деятельности, в том числе госрегистрация лекарств для ветприменения, лицензии на телерадиовещание, ряд санэпидзаключений и другие.
Все документы будут продлены автоматически без необходимости подачи каких-либо документов.
Документ вступил в силу с 26.01.2023.
⚖️Можно ли поставить товар в штуках вместо упаковок? (Закон № 44-ФЗ)
Между сторонами был заключен контракт на поставку стоматологических материалов. Часть товара заказчик не принял, т. к. его поставили в штуках вместо такого же количества упаковок. После того как заказчик недополучил нужное количество товара, контракт был расторгнут.
Суды 3-х инстанций поддержали заказчика:
📌в спецификации к контракту указана для ряда позиций единица измерения «штука», но документация содержала уточнение: под единицей измерения «штука» следует понимать «упаковка»;
📌поставщик, как участник закупки, имел возможность своевременно ознакомиться с документацией о закупке и направить запрос о разъяснениях при необходимости. Вместе с тем, направив заявку на участие в закупке, поставщик выразил намерение поставить товар именно на тех условиях, которые были предложены в документации о закупке
Документ: Постановление АС Уральского округа от 01.02.2023 по делу № А07-901/2022
Хорошего дня! С Вами была Ольга Жвирбля 👋
#Antitrustnews № 123. Введение порядка освобождения от ответственности при заключении антимонопольного соглашения в ЕАЭС, вынесение японским регулятором предупреждений Apple и Google, обжалование Illumina запрета ЕС.
👥Утверждение порядка освобождения от ответственности в ЕАЭС
В связи с отсутствием механизма подачи и рассмотрения заявления о заключении хозсубъектом антимонопольного соглашения на трансграничных рынках Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК разместил для общественного обсуждения проект документа, регламентирующий порядок освобождения от ответственности при добровольной подаче заявления о заключении такого соглашения.
Проектом документа утверждаются следующие положения:
📍правила подачи и рассмотрения Комиссией заявления. Регламентирован порядок подачи заявления, требования к заявлению и прилагаемым к нему приложениям, особенности регистрации;
📍оценка выполнения хозсубъектами условий освобождения от ответственности. В рамках анализа выполнения условий освобождения от ответственности, Комиссия должна установить следующие обстоятельства: располагала ли Комиссия сведениями/документами о совершенном правонарушении на момент регистрации заявления; достоверность и полноту информации, подтверждающих отказ заявителей от участия или дальнейшего участия в запрещенном соглашении; достаточность информации, представленных в рамках сотрудничества заявителя с Комиссией, для установления события правонарушения;
📍оформление итогов рассмотрения заявления. Установлено, что ЕЭК будет определять выполнение в совокупности всех условий, предусмотренных п. 19 Приложения № 19 к Договору о ЕАЭС. По результатам оценки Комиссия принимает решение об освобождении заявителя от ответственности или об отказе в освобождении заявителя от ответственности.
Целью утверждения механизма является повышение качества исполнения функций по пресечению нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках.
🇯🇵Японский регулятор выдал предупреждения Apple и Google
Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC) вынесла предостережения Apple и Google, полагая, что бигтехи нарушают антимонопольное законодательство в части управления своими магазинами приложений. Согласно отчёту регулятора Apple и Google образовали дуополию на рынке мобильных операционных систем. Доля iOS на нём составляет 46,6%, а Android – 53,4%. Компании занимают доминирующее положение на рынке магазинов приложений, где, по мнению JFTC, отсутствует конкурентное давление.
Регулятор требует, чтобы Apple и Google разрешили владельцам устройств, которые используют ОС iOS и Android, использовать сторонние методы оплаты, а не заставлять пользователей прибегать к собственным платёжным сервисам. Ведомство также обеспокоено взимаемой комиссией с покупок в приложениях (15-30%). По мнению антимонопольного органа, комиссия ставит разработчиков в безвыходное положение, что может рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства.
JFTC выступила за принятие дальнейших регулятивных мер для предотвращения антимонопольной деятельности IT-гигантов.
#Litigationnews № 121
В этом выпуске расскажем о позициях КС РФ из обзора практики, а также о судебных кейсах в отношении сроков обжалования актов ФНС и подачи заявления о взыскании судебных расходов при возвращении апелляционного представления.
⚖️Обзор практики КС РФ
КС РФ опубликовал подборку судебных актов, принятых в IV квартале 2022 г. и касающихся конституционных основ публичного и частного права, уголовной юстиции:
📌срок запрета на возможность адвокату быть представителем в суде должен признаваться равным сроку его судимости, но составлять не менее 5 лет с момента прекращения статуса адвоката, а в случае прекращения статуса по иным основаниям из Закона об адвокатуре – в течение указанного в решении о прекращении статуса срока, по истечении которого лицо допускается к сдаче экзамена на получение статуса;
📌у заказчика нет обязанности заключать договор на торгах с единственным участником в случае признания их несостоявшимися из-за отсутствия других участников (это правило применяется, если в положении о закупке предусмотрено, что в таком случае торги проводятся повторно), а если подобное не предусмотрено или возможно произвольное усмотрение заказчика, то признание торгов несостоявшимися не влечет отказа от заключения договора с единственным участником торгов, если нет препятствий к его заключению;
📌при прекращении обязательств банка перед лицами, замещающими должности руководителя и главного бухгалтера филиала банка, не являющимися КДЛ, в ходе санации нужно соблюдать критерии социальной необходимости и соразмерности их прекращения, а также обеспечивать эффективную судебную защиту этих лиц;
📌Почта России имеет особый статус публичной организации, в этой связи на стадии согласования условий договора до потребителя нужно доводить сведения о возможных ограничениях, в т.ч. согласно ведомственным документам, которые могут негативно повлиять на интересы потребителя (форма сообщения такой информации должна обеспечивать ее восприятие с учетом особенностей потребителя/места/условий оказания услуги);
📌выбор между реабилитирующими и нереабилитирующими основаниями отказа от уголовного преследования не может быть произвольным, а органы следствия, установив основания отказа, обязаны обеспечить соблюдение прав лиц, подвергнутых или которые могут быть подвергнуты преследованию, соблюдать условия прекращения (данная позиция относится не только к прекращению дела, но и к отказу в возбуждении, где также недопустим произвольный выбор между реабилитирующими и нереабилитирующими основаниями);
📌нормы УПК РФ не исключают возможность рассмотрения судом ходатайств об изменении территориальной подсудности в отношении действий/бездействия и решений, касающихся досудебного производства по уголовному делу.
🎥Будущее иностранных фильмов в РФ
Комитетом Совета Федерации РФ по экономической политике разработаны два законопроекта:
📌мораторий на наказание для кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения;
📌выдача прокатного удостоверения в РФ при ввозе зарубежных фильмов через Белоруссию.
Ключевые положения в отношении моратория:
📌мораторий на наказание по ст. 14.58 КоАП РФ предлагается применять, если нарушение обусловлено мерами ограничительного характера в отношении российских ИП или юрлиц со стороны зарубежных стран/гос.объединений/союзов/учреждений, совершающих в отношении РФ/резидентов РФ недружественные действия.;
📌недружественные действия – фактическое прекращение исполнения или отказ от заключенного лицензионного договора о предоставлении права использования объекта авторских/смежных прав по основаниям, не связанным с нарушением российским ИП или юрлицом своих обязательств по соглашению;
📌предложено прекратить находящиеся в производстве судей соответствующие административные дела, а также не исполненные до момента вступления закона в силу постановления судов.
Вторым законопроектом предусматривается возможность выдачи прокатного удостоверения без предоставления договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора на воспроизведение, распространение, публичное исполнение, доведение до всеобщего сведения аудиовизуального произведения при ввозе иностранного кино через Республику Беларусь.
На данный момент, разработанные поправки направлены для отзыва в Правительство РФ.
Отметим, что в силу актуального регулирования запрещен прокат/показ фильма без прокатного удостоверения, что влечет административную ответственность в виде штрафа до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток.
Такие изменения необходимы для обеспечения проката кино из недружественных стран. По мнению разработчиков, поправки позволят сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, а также поступление налогов и иных платежей в бюджеты.
Отметим, что ранее предложенную идею о принудительном лицензировании кино Минэкономразвития РФ ранее не поддержало.
🧑🏽💻 Реестр IT-экспертов
Минцифры выступило с инициативой о создании федерального реестра аккредитованных IT-экспертов.
Данный реестр будет согласован с Минюстом и находиться в введении Минцифры. Также возможно создание отраслевого союза судебных IT-экспертов.
Создание реестра вызвано необходимостью более компетентного рассмотрения в судах споров, касающихся IT-технологий и IT-продуктов, поскольку на данный момент суды не способны разобраться в IT-специфике и зачастую быстро рассматривают подобные дела и принимают решения, основываясь только на своём опыте, а не после детального рассмотрения и изучения фактической ситуации дела с объемной технической документацией, расчетами и т.д.
Отмечается, что сейчас работа судебных экспертов регламентирована Законом о судебно-экспертной деятельности. При этом в отношении информационных систем и линий связи, программных продуктов и оборудования отсутствуют судебные отраслевые эксперты с высокой квалификацией. Между тем в РФ множество высокопрофессиональных специалистов в IT-сфере, однако отсутствует институт таких экспертов и сам механизм их легитимизации и привлечения к рассмотрению споров/проведению отраслевой экспертизы.
Важно, чтобы критерии для судебного IT-эксперта разрабатывались с привлечением отраслевого сообщества, что также положительно повлияет на те случаи, когда нужен узкопрофильный специалист, а имеющиеся другие IT-эксперты не способны разобраться в иных сферах.
Предполагается, что соответствующие поправки в ближайшие месяцы предварительно обсудят с отраслью, а после внесут в Госдуму.
❌ Верховный Суд напомнил, что сальдирование по договору подряда не может быть оспорено по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве
Фабула дела: общество (подрядчик) обратилось в суд с иском к компании (заказчик) о взыскании задолженности по договору подряда. Ответчик подал встречный иск о взыскании неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ и суммы неотработанного аванса.
Суд первой инстанции, исходя из установленных фактов взаимного нарушения сторонами условий договора, частично удовлетворил требования истца и ответчика, произвел зачет первоначальных и встречных требований.
Суд апелляционной инстанции решение в части зачета отменил со ссылкой на введение в отношении общества процедуры конкурсного производства и нарушения указанным прав его кредиторов ввиду предпочтительного удовлетворения требований одних перед другими, с чем согласился суд кассационной инстанции.
⚠️ Экономколлегия оставила в силе решение первой инстанции и напомнила, что в случае сальдирования отсутствует такой квалифицирующий признак, как получение заказчиком какого-либо предпочтения – причитающаяся подрядчику итоговая денежная сумма уменьшается ненадлежащим исполнением им самим основного обязательства.
👩💻 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
⚙️Меры Минэкономразвития для субъектов МСП
📍Минэкономразвития для субъектов малого и среднего предпринимательства расширяет поддержку онлайн торговли на площадке маркетплейса Ozon.
📍Программа позволяет при запуске продаж на платформе получить поддержку персонального менеджера.
📍Программа доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые ранее не продавали товары на Ozon. Для участия необходимо с 1 февраля 2023 года подать заявку в одном из центров «Мой бизнес».
📈Новые программы развития бизнеса от Корпорации МСП
📍Также в сфере государственных закупок Корпорация МСП для малого и среднего предпринимательства запускает три новые программы с целью потенциального участия бизнеса в государственном заказе. Программы будут курироваться и осуществляться ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД» и Группой «Интер РАО».
— Программа ПАО «Ростелеком» предполагает возможность развития предприятий, которые занимаются поставкой спецодежды, вычислительных машин и другими товарами с области услуг связи;
— Программа ОАО «РЖД» нацелена на предпринимателей – поставщиков ручных инструментов с механизированным приводом;
— Программа Группы «Интер РАО» нацелена на широкий круг предприятий малого и среднего предпринимательства, которые готовы предложить ей товары, работы и услуги, связанные с деятельностью Интер РАО.
📍Отбор участников для программ будет проходить весь февраль до 1 марта 2023 года. Для вошедших в программы предприятий государственные компании разработают индивидуальные карты развития.
👋Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Егор Гусев.
#Antitrustnews № 122. Инициатива ФАС России о введении моратория на штрафы в отношении поставщиков, предъявление Минюстом США в суд антимонопольного иска против Google, возобновление производства по делу Intel в целях определения штрафа в ЕС.
🛒Введение моратория на штрафы в отношении поставщиков
ФАС России выступила с предложением о введении запрета налагать санкции на поставщиков в случае неисполнения обязательств по поставке товара.
Изменения предлагают внести в Закон о торговле путем введения запрета на установление в договорах обязанности поставщика исполнить заказ до подтверждения возможности его поставки. В случае отсутствия такого подтверждения поставщики не должны нести ответственность за полное/частичное неисполнение обязательства.
По мнению ФАС России, такая мера способствует развитию торгового рынка, защите и восстановлению прав поставщиков на свободу договора, а также обеспечению потребителей товарами по доступным ценам.
В марте 2022 года из-за проблем с поставками импортного сырья и других комплектующих товаров поставщики и производители просили ввести мораторий на наложение штрафов в случае задержки поставки продукции. С инициативой к Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) обратились представители 11 организаций. Однако на тот момент предложение осталась только на стадии обсуждения. Закрепление данного положения в законе способствовало бы выработке дисциплины между контрагентами, т.к. заказчики нередко резко меняют предмет/объемы заказов, а потом штрафуют поставщиков за неисполнение требований.
⚖️Минюст США vs Google
Минюст США и еще восемь штатов подали иск против Google, обвинив компанию в монополизации на цифровом рынке. Как утверждается в жалобе, в течение 15 лет Google осуществляла антиконкурентную политику, которая включала в себя: поглощение конкурентов, принуждение к использованию инструментов Google, искажающая конкуренция аукционов, манипуляция аукционами.
Правительство США заявило, что Google поглотил конкурентов и заставил рекламодателей использовать собственные рекламные продукты. Антиконкурентное поведение Google подавляет альтернативные технологии, препятствуя их вхождению на цифровой рынок.
Ранее в 2020 году Минюст США подал антимонопольный иск против Google за монополизацию, судебный процесс запланирован на сентябрь 2023 года.
💸Intel грозит штраф от регулятора ЕС
В январе 2022 года Суд ЕС отменил решение антимонопольного органа от 2009 года о наложении штрафа в отношении Intel за злоупотребление доминирующим положением по отношению к компании AMD (крупнейший конкурент Intel). В то время американский производитель предоставлял скидки на свои процессоры компаниям Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC, а также платил другим компаниям за задержки в производстве техники на чипах от своего конкурента AMD.
Судебный актом от января 2022 года не аннулировано решение о том, что Intel производила платежи для предотвращения продажи конкретных конкурирующих продуктов, в связи с чем, в январе 2023 года ЕС возобновил свою административную процедуру для определения штрафа против Intel на основании этого предполагаемого поведения.
Intel может получить штраф в размере до 10% от глобального оборота за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.
✌️Хорошего дня и рабочей недели. С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко.
#Contractlawnews № 128. В сегодняшнем дайджесте:
❌ Нельзя исчислять срок исковой давности по договору подряда с даты обнаружения ошибки в расчетах
Фабула дела: подрядчик обратился в суд с иском к генподрядчику о взыскании неосновательного обогащения и процентов по договору о выполнении работ на АЭС, ссылаясь на то, что ответчиком в период с 2015 по 2017 год в расчетах не применялись индексы-дефляторы, в результате чего он не доплатил истцу 85 млн. руб., и, таким образом, получил неосновательное обогащение за счет истца.
Суды трех инстанций исковые требования удовлетворили, причем отклонили довод ответчика о применении срока исковой давности, указав на то, что о наличии ошибки в расчетах стало известно только при проведении ревизии актов о приемке выполненных работ акционером истца.
📍Экономколлегия указала, что требования истца основаны на несоблюдении ответчиком условий договора подряда, в связи с чем судами ошибочно применены положения о неосновательном обогащении, и неправильно исчислен срок исковой давности, так как о нарушении порядка расчета стоимости работ истец должен был узнать с того момента, когда не получил полную оплату. Таким образом, в удовлетворении исковых требований отказано.
Примечательно, что истец подал надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда, которая на данный момент не рассмотрена.
Если претензия не подписана, но получена, можно ли говорить о несоблюдении досудебного порядка❓
Фабула дела: одно общество обратилось в суд с исковым заявлением к другому обществу о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков. Ответчик ссылался на несоблюдение истцом досудебного порядка ввиду отсутствия в досудебном предложении подписи и доверенности представителя.
Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, исходил из того, что отсутствие в досудебном предложении чьей-либо подписи не являлось препятствием для ведения переговоров по исчерпанию правового конфликта между сторонами, порок формы направленного предложения не отменяет значимость содержания указанного документа, факта его направления истцом и получения ответчиком. Кроме того, стороны вели переговоры (через того же представителя) по электронной почте и телефону, и тогда ответчик не выражал сомнений относительно полномочий представителя.
Суд кассационной инстанции указал на то, что рассматриваемые нарушения не могут быть признаны незначительными пороками формы, и оставил иск без рассмотрения.
📍Верховный Суд, отменяя постановление президиума СИП, отметил, что суд не учел обстоятельства, указанные в решении, и если стороны в период рассмотрения спора не предпринимают действий по мирному разрешению спора, а ответчик при этом возражает по существу исковых требований, то оставление иска без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора будет носить формальный характер, так как не способно достигнуть целей, которые имеет досудебное урегулирование спора.
Напоследок коротко расскажем о следующем деле 🔜 В рамках банкротства общества «Интер-Уголь» польская компания, покупавшая у нее уголь, обратилась с заявлением о включении в реестр на сумму около половины миллиарда рублей, равной сумме задолженности должника перед заявителем, а также процентов за недопоставку. Суд требования удовлетворил, причем довод о недружественности страны заявителя отклонил.
✔️ Суд отметил, что право на судебную защиту в Российской Федерации каждого, в том числе участников международной экономической деятельности, признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормам международного права и международными договорами Российской Федерации.
🌱 С наступлением весны! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
#Sanctionsnews № 21. Меры поддержки субъектов МСП. Аналитический доклад НИУ ВШЭ «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра». Конфискация частных активов в Швейцарии.
📩 Малому бизнесу помогут не выпасть из реестра МСП
📍В Госдуме, Минэкономразвития и ФНС вырабатывают законодательные пути решения наболевшей проблемы для субъектов МСП. С 2016 года и на данный момент остаётся нерешённым вопрос об автоматическом исключении предпринимателей из соответствующего реестра. Любой участник реестра МСП может быть автоматически исключён из него, если перестаёт соответствовать определённым критериям, установленным в законе, без какого-либо уведомления.
Ежегодно предприниматели МСП должны предоставлять в ФНС два документа – данные о среднесписочной численности работников и сведения о доходе за предыдущий год. Если предприниматель по какой-то причине не сделал этого в срок – он автоматически исключается из реестра МСП без уведомления.
В результате чего несвоевременное представление документов лишает предпринимателей существенного перечня специальных льгот и затрудняет подготовку документов для восстановления статуса МСП.
Депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов выступил с инициативой и обратился в Минэконоразвития и ФНС с предложением сообщать предпринимателям об исключении из реестра. Ведомства ответили, что концептуально поддерживают предложение депутата и готовы совместно работать над законопроектом.
📊 Аналитический доклад НИУ ВШЭ по импортозамещению в России
📍Учёные оценили политику импортозамещения России с 2000 года по настоящее время и сделали ряд ключевых выводов:
— Для устойчивого импортозамещения требуется преодолеть «пороговый уровень» изменений (собственные исследования, разработки и ключевые компоненты);
— Политика импортозамещения имела отраслевую и продуктовую направленность. Для разрешения конфликтов на стыке отраслей нужно переходить к логике развития индустрий, включающих также поставщиков и потребителей;
— Экспортная деятельность обеспечивает устойчивость импортозамещения: повышается гибкость реагирования на внешние шоки и разрывы в цепочках. Главное – конкурентоспособность импортозамещающей продукции.
📍Также авторы на основе проведённого анализа предложили семь стратегий импортозамещения для России, разделив их в зависимости от срока получения результатов.
Краткосрочный горизонт реализации:
— Переход на поколение технологий «-1» или «-2» – замена иностранных изделий упрощенными аналогами российского производства, которые обеспечат пользователю базовую функциональность изделия.
Среднесрочный горизонт реализации:
— Адаптация и локализация импортных технологий – требуется активное взаимодействие бизнеса и науки;
— «Дженериковая» модель – необходимо введение принудительного лицензирования зарубежных продуктов и реформирование института интеллектуальной собственности;
— Релокация в страны с низкими политическими рисками – перенос производственных центров в страны, где минимальны риски наложения каких-либо ограничений в виду политической обстановки;
— Цифровой апдейт – цифровизация производства, внедрение более совершенных информационных систем.
Долгосрочный горизонт реализации
— Мобилизационная активация НИОКР (для стратегических отраслей, либо для отраслей с высоким уровенем технологической готовности или может быть пройден в ускоренном темпе);
— Реинтеграция в глобальные цепочки поставок на более выгодных условиях (построение цепочек поставок в нейтральных или дружественных юрисдикциях).
📍Важно подчеркнуть, что предложенные варианты определяются ресурсными возможностями отраслей̆, горизонтом планирования и возможностями глобального позиционирования.
⚖️ При наличии взаимных претензий сторон договора друг к другу, суд может применить к ним зеркальную ответственность
Фабула дела: подрядчик обратился в суд с иском к заказчику о взыскании 7,8 млн. задолженности за выполненные работы по договору подряда и 235 тыс. неустойки. Заказчик подал встречный иск о взыскании с подрядчика пени за нарушение срока выполнения работ в размере 13 млн.
Суды трех инстанций пришли к выводу о чрезмерности суммы неустойки, заявленной по встречному иску, но разошлись во мнении относительно пределов ее снижения.
Суд первой инстанции снизил размер пени до 243 тыс., применив условие договора об ответственности, предусмотренной за задержку оплаты выполненных работ (не более 3% от суммы платежа). По сути, суд первой инстанции применил к подрядчику по аналогии ответственность, предусмотренную для заказчика. Суд апелляционной инстанции отменил решение, взыскал 1,4 млн., исходя от цены договора с учетом двойной ставки ЦБ РФ.
✔️Суд кассационной инстанции оставил в силе первое решение, посчитав, что применение зеркальной ответственности правомерно. Кроме того указал, что суд апелляционной инстанции увеличил размер штрафных санкций, невзирая на отсутствие соответствующей жалобы от истца по встречному иску, что привело к нарушению баланса интересов сторон, кассационное постановление по ссылке.
💵 Лизинговые отношения по своей правовой природе находятся ближе к заемным и кредитным отношениям, чем к арендным
Фабула дела: в 2021 году кипрская компания (лизингодатель) обратилась в суд с иском к российскому обществу (лизингополучателю) об изъятии 160 предметов лизинга, ссылаясь на то, что ответчик перестал вносить лизинговые платежи в 2010 году, и на протяжении 10 лет предметы лизинга оставались в его владении.
Суды первой и апелляционной инстанций требования удовлетворили, довод ответчика об истечении срока исковой давности отклонили. В кассационной жалобе ответчик указал, что суды необоснованно применили нормы об аренде к требованиям о возврате имущества.
❌ Суд кассационной инстанции не согласился с нижестоящими судами, установил, что срок исковой давности в настоящем деле истек, следовательно, лизингодатель утратил право требовать расторгнуть договор лизинга и возвратить предметы лизинга. Кроме того суд порассуждал об «арендной» и «заемной» концепции лизинга, титульном обеспечении, преобразовании обязательств в натуральные и их непригодность к принудительному осуществлению через суд, подробнее можно ознакомиться по ссылке.
Таким образом, суд кассационной инстанции принял самостоятельное решение об отказе в удовлетворении исковых требований.
☀️Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
👥ВС РФ решал судьбу акций ликвидированного акционера
Акционерное общество (эмитент) предъявило иск к регистратору о признании бесхозяйными акции, принадлежавших ликвидированной компании-акционеру в целях зачисления на казначейский счет эмитента для последующего размещения либо погашения путем уменьшения уставного капитала.
Суды отказали – т.к. эмитентом не представлены доказательства обращения к учредителям/бенефициарам ликвидированного лица о наличии спорных акций; не доказано отсутствие возможности обращения кредиторов с иском о распределении обнаруженного имущества ликвидированного акционера; нет доказательств отказа собственника от ценных бумаг.
Позиция ВС РФ:
📍сохранение ситуации, при которой акции продолжают считаться размещенными среди утративших правоспособность участников гражданского оборота недопустимо, т.к. входит в противоречие с существом юридической конструкции акционерного общества (объединение капиталов);
📍ликвидация юрлица-акционера, в ходе которой не происходит правопреемства, свидетельствует по существу о фактически состоявшемся добровольном выходе акционера из корпорации;
📍в этой связи правовые последствия поведения акционера могут определяться по аналогии закона на основании норм Закона об АО, определяющих порядок приобретения и выкупа обществом размещенных акций.
ВС РФ подчеркнул, что суды возложили на истца заведомо неисполнимую обязанность по доказыванию сведений об отсутствии факта правопреемства, что является недопустимым, т.к. не обеспечивает защиту прав истца. Дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции.
ВС РФ сформулировал позицию, согласно которой при возникновении подобной спорной ситуации с акциями выбывшего акционера, подача иска на основании норм о признании вещи бесхозяйными юридически неверна. При предъявлении иска с ошибочной ссылкой на нормы ГК РФ о признании бесхозяйными акций, отказ в иске по формальным основаниям является незаконным. Такие иски подлежат рассмотрению по правилам о выкупе акций Закона об АО.
👋 Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Александра Шрамко.
#Antitrustnews № 124. Ответственность за нарушение порядка осуществления инвестирования в стратегов, инициатива об установлении нормы территориального расстояния между аптеками и предложение Vipps обязать Apple открыть доступ к NFC.
💰Ответственность за нарушение порядка осуществления иностранных инвестиций в стратегов
В ГД РФ в первом чтении принят законопроект, уточняющий порядок применения последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной с нарушением законодательства об иностранных инвестициях в отношении организаций, имеющих стратегическое значение для государства.
Проектом предусматривается закрепление в Законе о порядке осуществления иностранных инвестиций положений, согласно которым при применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной умышленно иностранным инвестором, судом могут быть взысканы в доход РФ акции/доли общества, имеющего стратегическое значение, имущество, а также доходы, которые получены в результате совершения сделки иностранным инвестором.
Предусматривается также возможность взыскания в судебном порядке с иностранного инвестора убытков, причиненных этому обществу-стратегу, а также возмещения вреда, причиненного его имуществу.
Детализация положений Закона о порядке осуществления иностранных инвестиций направлена на обеспечение правовой определенности в сфере контроля за осуществлением иностранных инвестиций в стране.
🛑 «Соблюдай дистанцию!»
Ассоциация независимых аптек просит Минэкономразвития и ФАС России рассмотреть вопрос об установлении нормы расстояния между аптеками.
В обращении говорится, что крупные аптечные сети осуществляют недобросовестную конкуренцию по отношению к субъектам МСП – открывают точки слишком близко к конкурирующим аптекам, используют ценовой демпинг, что приводит к закрытию мелких фарморганизаций.
Представители фармбизнеса дали комментарии по этому поводу. Они подчеркивают, что на аптечном рынке крайне высока конкуренция, количество точек в одной локации может превышать потребности потребителей из-за чего небольшие аптеки уходят с рынка. В этой связи предлагают применить «мягкое регулирование по принципу один адрес – одна аптечная лицензия».
По мнению других, подобные меры излишни – закрытие существующих аптек в результате ужесточения регулирования не приведет к развитию фармрозницы в труднодоступных населенных пунктах. Регионам с недостаточным количеством аптек помогли бы льготы, но шаги в эту сторону не обсуждаются.
В Минэкономразвития и ФАС России сообщили, что обращение рассматривается. В министерстве уточнили, что, по его оценкам, в вопросе расположения аптек «недобросовестной конкуренции нет», а решения об открытии точек принимаются участниками рынка самостоятельно исходя из собственного анализа рынка.
💳Vipps просит регулятора ЕС Apple открыть доступ к NFC
Норвежское приложение для мобильных платежей Vipps просит антимонопольные органы ЕС принять меры по принуждению Apple разрешить доступ к своей технологии к NFC на iPhone.
Vipps является самым популярным приложением для оплаты в Норвегии, однако не имеет доступа к NFC, т.к. не является банковской организацией.
Компания мотивирует свое предложение тем, что 78% транзакций по картам в Норвегии осуществляются через их терминалы. NFC важен, особенно среди молодежи. Доступ к технологии расширит географический охват мобильного кошелька, упростит внедрение инновационных продуктов и сделает возможным трансграничные транзакции.
Vipps заявила, что испробовала несколько альтернатив NFC, но они оказались не такими удобными, что повлияло на их конкурентоспособность. Apple не комментирует заявления.
✌️Хорошего дня и рабочей недели перед новогодними праздниками. С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко.
📊Статистика ВС РФ за 2022 г.
ВС РФ опубликовал обзор статистических данных рассмотрения дел в 2022 г.
Наиболее интересные цифры:
Президиум ВС РФ:
📌всего поступило 3 874 жалоб, на 15% меньше чем в 2021 г.;
📌в порядке надзора в с/з рассмотрено 128 уголовных дел – это на 45% меньше, чем в прошлом году (тогда было рассмотрено 230 дел);
📌по экономическим спорам рассмотрено 460 жалоб, удовлетворена 1 жалоба, в с/з рассмотрено 1 дело с отменой определения СКЭС и оставлением в силе ранее принятых по делу судебных актов.
Апелляционная коллегия:
📌отменено/изменено 1 гражданское дело, тогда как в прошлом году 6;
📌в 2 раза меньше было рассмотрено жалоб на решения Дисциплинарной коллегии.
СК по гражданским делам:
📌лидер по общему количеству рассмотренных кассационных жалоб – 65 950 жалоб и представлений, из которых только 1% был рассмотрен в с/з (при этом из поступивших на рассмотрение 94,7% жалоб/представлений были удовлетворены);
📌на 16% уменьшилось количество рассмотренных кассационных жалоб в с/з в сравнении с 2021 г.;
📌чаще всего после кассации дела продолжают отправлять на новое рассмотрение;
📌в порядке апелляции не было рассмотрено ни одного дела.
СК по экономическим спорам:
📌рассмотрено на 1606 больше кассационных жалоб, чем в 2021 г., при этом на рассмотрение в с/з передано только 1,2% от общего количества кассационных жалоб;
📌жалобы удовлетворены с отменой или изменением судебных актов по 506 делам (в 2021 г. – 439);
📌чаще всего отменялись решения судов первой инстанции: 184 – с направлением дела на пересмотр, 66 – с принятием нового судебного акта, 3 – с оставлением в силе одного из принятых по делу судебных актов и 1 – с изменением решения первой инстанции.
СК по административным делам:
📌на 20% сократилось количество рассмотренных дел по первой инстанции;
📌самые популярные категории дел все те же: об оспаривании НПА, решений/действий органов власти и о присуждении компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства;
📌в порядке апелляции не было рассмотрено ни одного дела;
📌по сравнению с 2021 г. в 2 раза увеличилось количество рассмотрения дел о приостановлении деятельности/ликвидации политической партии либо о прекращении деятельности СМИ по гл. 27 КАС РФ;
📌по КоАП РФ увеличилось количество поданных жалоб – 9 598, рассмотрено в с/з 950 (в 2021 г. – 7 997, рассмотрено 957), а жалобы удовлетворены только по 176 делам.
СК по уголовным делам:
📌в апелляции рассмотрено 92 дела, тогда как в 2021 г. было рассмотрено 78 дел;
📌по кассации рассмотрено немного больше жалоб/представлений, чем в 2021 г.;
📌сохраняется тенденция по увеличению количества передач жалоб для рассмотрения в с/з (872 дел), при этом небольшой процент удовлетворяемости жалоб, переданных на рассмотрение – 35,7%;
📌оправдательный приговор отменен лишь в отношении одного лица, а оправдательный апелляционный приговор – в отношении 4 лиц;
📌почти в 3,5 раза по сравнению с 2021 г. увеличилось количество рассмотрения дел об определении/изменении территориальной подсудности – 751, удовлетворено 666 ходатайств.
Тройка лидеров по использованию видео-конференц-связи поменялась:
📌СК по уголовным делам – 600 дел (с учетом апелляции и кассации);
📌СК по административным делам – 62 дела (первая и кассационная инстанции);
📌Апелляционная коллегия – 59 дел.
🏛Роспатент: изменения в порядке регистрации
Постановлением Правительства РФ внесены изменения в Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, пром.образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора.
Среди ключевых поправок:
📌ограничение на регистрацию ТЗ: теперь отчуждение права на ТЗ, включающий/воспроизводящий/имитирующий охраняемый в РФ ГУ или НМПТ, а также предоставление права использования такого ТЗ допускается только при наличии у приобретателя или лица, которому предоставлено право на ТЗ, исключительного права на такое ГУ или НМПТ;
📌необходимость гос.регистрация залога в отношении зарегистрированных прав на программы для ЭВМ и базы данных (с 29.06.2023);
📌корректируются функции Роспатента по проверке соблюдения условий государственной регистрации.
Постановление начинает действовать с 29.05.2023.
💼Московский пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности
В рамках форума РСПП по креативным индустриям и интеллектуальной собственности Минэкономразвития РФ заявило о запуске совместного с Правительством г. Москвы, Роспатентом и ЦБ РФ пилотного проекта по кредитованию под залог интеллектуальной собственности (ИС).
Запуск негосударственного кредитования под залог ИС входит в число мер по устранению регуляторных барьеров проекта концепции технологического развития РФ до 2030 года.
В рамках проекта обеспечение по рискам банков предоставят власти г. Москвы. В частности, Московский гарантийный фонд сможет давать гарантию в размере 95% кредита под залог ИС.
В проект приглашен Сбербанк. На данный момент осуществляется поиск подходящей модельной сделки: компетентное ведомство Москвы провело опрос около 1,8 тыс. компаний на предмет их интереса к данному кредитованию, но из 150 потенциальных заемщиков предварительный скоринг фонда прошли только 100 предприятий, после скоринга Сбербанка их число сократилось до 20, а после изучения их активов в ИС их число уменьшилось вообще до 3. На данных участниках и отрабатывают практические аспекты, связанные с выдачей кредита под гарантии.
Среди основных проблем/вопросов реализации механизма:
📌компетенции банковских работников по приему в залог прав;
📌возможные изменения в скоринге;
📌разработка льготных программ кредитования (предлагаемые ставки под 13–16% неинтересны бизнесу на фоне льготных кредитов под 3% годовых);
📌кто и в каком порядке будет проводить оценку активов (часть участников полагает, что достаточно одной уполномоченной организации, а часть — что необходимо несколько).
Предполагается, что выход на первый реальный кредитный договор будет в феврале—марте 2023 г.
Таким образом, органы власти переходят уже к практическим шагам в развитии кредитов под залог ИС, т.к. проблема привлечения средств под залог ИС — ключевая для финансирования как сферы технологического развития, так и креативного сектора экономики. Согласно ЦБ РФ ключевые препятствия кредитования – отсутствие устоявшейся практики оценки нематериальных активов и возможные проблемы с ликвидностью залога.
Запуск в действие пилотного проект даст возможность понять востребованность такого механизма, а также рисков, которые можно нивелировать на уровне законодательства. Предполагается, что ЦБ РФ по итогам реализации проекта рассмотрит возможность корректировки своих документов на предмет снижения требований к резервам, формируемым в отношении определенных видов ИС, принимаемых в залог.
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋
#Contractlawnews № 126. В сегодняшнем дайджесте:
⚡️Дешёвые копии брендовых вещей: Верховный Суд смягчает ответственность за контрафакт?
Фабула дела: Шанель САРЛ и Кристиан Диор Кутюр С.А. обратились в суд с иском к предпринимателю о взыскании убытков в виде упущенной выгоды в связи с незаконной реализацией солнцезащитных очков с товарными знаками CHANEL и Christian Dior.
Суды трех инстанций, удовлетворяя исковые требования, согласились с расчетом размера убытков истцов, определенным исходя из цен на оригинальную продукцию на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции.
Верховный Суд с выводами судов не согласился и указал:
🔺стороны не конкурируют на одном и том же рынке (нарушитель создает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие);
🔺доказательств того, что правообладатель из-за контрафактных товаров напрямую теряет клиентов, готовых купить оригинальную продукцию, не представлено;
🔺при новом рассмотрении дела, оценивая упущенную выгоду правообладателя, суду необходимо установить его неполученный доход, учесть, что он не будет в прямой зависимости от количества проданных контрафактных товаров, то есть не может быть рассчитан путем умножения стоимости оригинального товара на количество контрафактного реализованного товара.
💸 Какими документами подтвердить расходы на оплату услуг адвоката?
Фабула дела: административный истец обратился к МВД с заявлением о взыскании расходов на оплату юридических услуг, ссылаясь на то, что воспользовался услугами адвоката, своего сына, представил ордер и квитанцию о принятии оплаты за оказанные услуги.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что заявитель доказал факт несения судебных расходов, суд округа согласился.
❗️Верховный Суд напомнил, что адвокатам необходимо заполнять приходно-кассовые ордера и выдавать квитанции к ним (подписанные главным бухгалтером и кассиром и заверенные печатью кассира), вести кассовую книгу и журнал регистрации ордеров. Если суду не предоставляются указанные документы (в том числе соглашение об оказании юридической помощи, акт об оказанных услугах), нельзя установить факт несения соответствующих расходов.
⚖️ Верховный Суд против немотивированного снижения неустойки за нарушение срока передачи квартиры по ДДУ
Фабула дела: истец обратилась в суд с иском к застройщику о взыскании неустойки за нарушение срока передачи квартиры по ДДУ.
Суд первой инстанции взыскал 585 тыс. руб., суд апелляционной инстанции снизил размер неустойки до 100 тыс. руб., суд кассационной инстанции согласился с нижестоящим судом.
⚠️ Верховный Суд указал, что суд не может формально ссылаться на несоразмерность неустойки и обязан привести какие-либо конкретные мотивы по существу, обосновывающие исключительность данного случая и допустимость уменьшения неустойки. Кроме того суд не вправе перекладывать бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора на истца, как было сделано в данном случае, в связи с чем дело направлено на пересмотр.
👩💻 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
🧬Борьба Illumina против ЕС
Пришло время рассказать о развитии дела Illumina. Предысторию кейса мы ранее писали в одном из прошлых дайджестов. Вкратце напомним: в 2021 году американская медико-биологическая компания Illumina заключила сделку по приобретению Grail. Этим поглощением заинтересовались регуляторы ЕС и США, т.к. полагали, что сделка может создать серьезную угрозу для конкуренции в области проведения обследований на выявление рака в США и, как следствие, станет причиной прекращения инноваций в этой сфере и увеличит стоимость на такие услуги.
Illumina выиграла судебный процесс против FTC. Суд признал, что соглашение не нарушает нормы антимонопольного законодательства. Вместе с тем, компания обязалась обеспечить долгосрочный доступ к технологии секвенирования своим клиентам и снизить цены на 40% на 4 года.
Несмотря на возражения регулятора ЕС Illumina завершила процедуру заключения соглашения, в связи с чем, Еврокомиссия возбудила антимонопольное дело по факту нарушения норм одобрения крупных сделок и обязала компанию продать Grail.
Illumina не согласились с решением ведомства и обратилась с иском в суд о признании его незаконным. По мнению Illumina, уполномоченный по вопросам конкуренции ЕС не должен был рассматривать дело, поскольку компании не достигают порога дохода, предусмотренного правилами ЕС о слияниях. Распоряжение о продаже должно быть приостановлено до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция на решение Комиссии.
Будем следить за развитием судебного процесса.
✌️Хорошего дня и рабочей недели. С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко.
💰КС РФ об обжаловании отказов в предоставлении ФНС субсидий
ИП обратилась в налоговый орган за получением ковидных субсидий как субъекту МСП, но получила отказ. После подачи жалобы в вышестоящую налоговую, в удовлетворении которой также было отказано, она в суде оспорила решения ФНС.
Обжалуя судебный акт, ИП указывала, что срок для обращения в суд должен исчисляться с момента получения ответа на жалобу от вышестоящей налоговой.
Но суды также ей отказали по причине пропуска 3-месячного срока на обращение в суд согласно ч. 4 ст. 198 АПК РФ: срок исчисляется с момента решения ФНС об отказе, а не с момента решения вышестоящей налоговой по жалобе, т.к. обязательный досудебный порядок не применяется в отношении требований об оспаривании отказа ФНС в предоставлении субсидии.
Позиция КС РФ:
📌граждане зачастую могут обжаловать любые решения госорганов в вышестоящих инстанциях и могут прибегать к этому способу защиты прав, если это не запрещено; такое обжалование не должно блокировать перспективы их судебного оспаривания;
📌порядок обжалования актов ФНС не распространяется на случаи, не связанные с применением законодательства о налогах и сборах;
📌в этой связи МСП не обязаны соблюдать установленный НК РФ обязательный досудебный порядок при обжаловании актов ФНС об отказе в субсидиях, но они могут обжаловать их в суде и в вышестоящей налоговой в соответствии с Законом о порядке рассмотрения обращений граждан;
📌в случае первоначального законного обжалования актов ФНС заинтересованные лица не могут быть лишены права оспорить эти акты в арбитражном суде, даже если пропущен срок согласно ч. 4 ст. 198 АПК РФ;
📌несоблюдение срока обращения в суд – не основание для отказа в принятии заявлений по делам из административных правоотношений, – вопрос о причинах пропуска срока решается судом в с/з после возбуждения дела и на основании исследования фактических обстоятельств
КС РФ отметил, что пропуск срока не может служить основанием для отказа в удовлетворении жалобы о признании недействительным акта налоговой об отказе в предоставлении субсидии, если этот отказ ранее был обжалован в вышестоящую налоговую, что, в свою очередь, повлекло истечение срока на обращение в суд.
⏳Как считать сроки на подачу заявления о расходах при возвращении апелляционного представления?
Административный истец подал в первую инстанцию заявление о взыскании судебных расходов. Суд требования удовлетворил. Однако апелляция, с которой согласилась кассация, решение отменила – истек 3-месячный срок на подачу заявления, ходатайство о восстановлении срока не было подано.
Позиция ВС РФ:
📌срок на подачу заявления о взыскании судрасходов исчисляется со дня вступления в законную силу последнего судебного акта;
📌настоящее административное дело было рассмотрено в первой инстанции, по результатам был вынесен судебный акт (такое решение вступает в силу после рассмотрения судом апелляционной жалобы, если обжалуемое решение не отменено);
📌в данном деле датой, с которой должен исчисляться срок на подачу заявления о возмещении расходов, следует считать дату вынесения определения о возвращении апелляционного представления, которым фактически окончено апелляционное производство по делу;
📌заявление о расходах было подано в установленные законом сроки: административный ответчик подал апелляционное представление, которое было обездвижено и впоследствии возвращено заявителю 09.04.2021, а заявление о взыскании расходов поступило в суд 24.04.2021.
ВС РФ судебные акты апелляции и кассации отменил, оставил в силе определение суда первой инстанции.
💫🌸 Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!
🇨🇳Китайское регулирование дипфейков
Администрация киберпространства Китайской Народной Республики разработала правила регулирования работы с дипфейками, которые порождают споры, касающиеся порядка их использования, в связи со способностью дипфейков вводить зрителей в заблуждение и создавать проблемы для людей, чьи изображения были использованы.
Основные предложения:
📌 дипфейк – технология, использующая алгоритмы генеративного синтеза для создания текстов, изображений, аудио- и видеоконтента;
📌запрет создания дипфейков без разрешения изображенного субъекта, а также если применение этой технологии выступает угрозой национальной безопасности и социальной стабильности, нарушает общественный порядок, посягает на законные права и интересы граждан или несет в себе ложную информацию;
📌введены случаи правомерного использование дипфейка (например, онлайн-издателями, в чат-ботах) при условии, что такой контент будет соответствующим образом промаркирован с указанием на использование алгоритма;
📌вводится обязательная аутентификация реальной идентификационной информации пользователей;
📌создатели дипфейков буду обязаны следить, чтобы их модели и алгоритмы были точными и регулярно пересматривались, а также должны обеспечивать безопасность собираемых ими данных.
Вводимое регулирование необходимо для здорового развития информационных услуг в Интернете и поддержания экологичного киберпространства.
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋
#IPITnews №124
Сегодня рассмотрим кейс ВС РФ о правилах компенсации, изменения в порядке подачи международных заявок, инициативы о регулировании показа иностранных фильмов и о судебных IT-экспертах, а также правила работы с дипфейками в Китае.
💸ВС РФ о компенсации при нескольких нарушителях
Правообладатель товарных знаков (ТЗ) выявил контрафактные партии товара с таким же обозначением и предъявил требования о солидарном взыскании нескольких млн руб. компенсации к двум ответчикам:
📌ООО «Годовалов» (занималось распространением товара по аптекам);
📌владелец Аптеки (продавал поставленный контрафакт).
Истец отмечал, что в одном из ранее рассмотренных дел суды подтвердили факт нарушения совместными действиями ответчиков исключительных прав.
Иск удовлетворили.
Апелляция и кассация прекратили производство:
📌в силу Пленума ВС РФ № 10 если истец просит твердую компенсацию на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, то новые требования о компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не рассматриваются (суд в первом деле определяет компенсацию, соразмерную нарушению в целом, а повторное обращение о взыскании еще одной компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр выводов суда, который уже определил компенсацию за все нарушение);
📌недопустимо взыскание в данном деле компенсации в условиях присуждения к выплате компенсации по ранее рассмотренным 3 спорам, в т.ч. тождественным, т.к. это приведет к неосновательному обогащению, пересмотру ранее принятых актов.
ВС РФ отправил дело на пересмотр:
📌в отношении 3 схожих дел, на которые сослались суды, допущено расширительное толкование Пленума ВС РФ № 10 и отсутствует тождество исков с данным делом из-за несовпадения субъектного состава сторон и защищаемых объектов;
📌с учетом результатов ранее рассмотренных дел апелляции нужно обсудить вопрос привлечения ООО «Годовалов» к ответственности за нарушение прав на ТЗ в отношении товаров из той же партии, т.к. недопустимо предъявление повторных исков, основанных на нарушении права на один и тот же ТЗ, в отношении товаров из одной партии, к одному и тому же лицу (важно, что истец уже предъявлял требования о взыскании солидарно компенсации за нарушение прав на ТЗ в отношении товара из той же партии к ООО «Годовалов» и к другим розничным аптекам из сети как к последовательным нарушителям этих прав);
📌вышеприведенные обстоятельства в отношении ООО «Годовалов» не исключают права требовать взыскания компенсации со второго ответчика за допущенное им нарушение.
💻Мадридская система: изменен порядок подачи заявок
С 01.02.2023 вступили в силу изменения к Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и к Административной Инструкции.
Корректировки в подаче заявок сводятся к следующему:
📌термин «изображение» заменен понятием «представление»;
📌владельцам регистрации не требуется представлять графическое изображение знака (ранее заявка должна была включать обязательно графическое изображение);
📌международная заявка может быть подана на регистрацию звукового или движущегося знака, а также других категорий мультимедийных знаков, представленных в цифровом виде, при условии, что базовый знак представлен в таком же виде;
📌основные форматы и технические требования:
1) изображение - JPG, PNG, TIFF максимальная ширина/длина: 20см;
2) запись звука - WAV или MP3 до 5Мб;
3) видео - MP4 до 20Мб;
4) цифровые файлы, отвечающие требованиям стандартов ВОИС 67, ST.68 и ST.69
Изменения предоставят возможность правообладателям подавать международные заявки на регистрацию нетрадиционных товарных знаков. Однако важно отметить, что несмотря на новую возможность подачи заявок в цифровом виде, ряд членов Мадридской системы все также требуют графическое изображение знака в силу национального законодательства (с необходимой информацией возможно ознакомиться в базе данных участников Мадридской системы на платформе eMadrid).
#Contractlawnews № 125. В новом обзоре рассмотрим «договорные» новости и кейсы
❗️Правительство предложило внести поправку в п. 3 ст. 453 ГК РФ, позволяющую суду расторгать и менять договоры задним числом
В Госдуму внесен законопроект с предложением дополнить указанную норму словами «если иное не установлено решением суда». Согласно пояснительной записке действующим пунктом не учитывается практическая возможность возникновения правовых ситуаций, при которых сторона договора не исполняет обязательство вследствие существенного изменения обстоятельств.
Например, в случае если невыполнение работ по установке было обусловлено отсутствием необходимого для этого оборудования, которое контрагент - иностранная организация отказалось поставить, а при заключении договора поставки стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет), при этом стороны договора не смогли прийти к соглашению об изменении условий данного договора (например, условия о замене иностранного оборудования оборудованием отечественного производства) и обратились в суд.
📢 По мнению Правительства, нарушившая сторона фактически ставится в более невыгодное положение в связи с тем, что в отличие от изменения договора по соглашению сторон, суд не может признать обязательство измененным с момента существенного изменения обстоятельств, что изменяет обязательство только с момента вступления в законную силу решения суда и не отменяет применения последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (например, просрочки исполнения вследствие отсутствия необходимого оборудования и отказа контрагента от замены его на аналогичное другого производства).
🚌 Презумпция незначительности, установленная в п. 2 ст. 348 ГК РФ, является опровержимой в делах об оспаривании изъятия предмета лизинга
Фабула дела: предприниматель (лизингополучатель) обратился в суд с иском к обществу (лизингодателю) о признании недействительным одностороннего отказа от договора выкупного лизинга, изъятия предмета лизинга – автобуса Неман.
Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходили из того, что задолженность лизингополучателя по договору составила более 5% от стоимости предмета лизинга, невнесение лизинговых платежей надлежащим образом длилось более трех месяцев, порядок расторжения договора соблюден.
⚖️Верховный Суд, направляя дело на пересмотр, указал, что лизингополучатель вправе доказывать отсутствие основания для изъятия предмета лизинга и при ином соотношении размера задолженности и стоимости предмета лизинга. Суды не учли, что срок договора на дату его расторжения обществом не истек; общая сумма долга в целом по договору незначительна (выплачено лизингополучателем 87% от общей цены договора); осуществляя перевозки пассажиров на спорном автобусе, он имел возможность полностью произвести расчеты с лизингодателем.
#Sanctionsnews № 20. Изменение порядка принятия решения в обществах, меры поддержки авиационной отрасли, новые программы Минэкономразвития и Корпорации МСП для отечественных предпринимателей.
📃Изменение порядка принятия решения в обществах
📍Указом Президента РФ от 17.01.2023 № 16 была введена возможность использовать иной порядок принятия решений органами хозяйствующих субъектов (общее собрание, совет директоров, коллегиальный исполнительный орган компании).
📍Для использования временного порядка компании необходимо в совокупности соответствовать нескольким условиям:
— Сфера деятельности: энергетика, машиностроение или торговля;
— В отношении контролирующего лица или бенефициарного владельца российского хозяйственного общества введены санкции;
— Иностранным лицам, связанным с государствами, которые ввели санкции, принадлежат доли в уставном капитале или акции компании в размере не более 50% его объема;
— Объём выручки российской компании от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг более 100 млрд руб. за год до начала года, в котором орган компании принимает решение.
📍При выполнении всех условий, другие участники хозяйственного общества вправе большинством голосов установить временный порядок принятия решений органами компании. Голоса лиц, связанных с недружественными государствами, не учитываются при определении:
— Кворума (количества участников, при котором собрание органа компании считается состоявшимся);
— Результатов голосования по вопросам повестки заседания органа российского хозяйственного общества.
📍При этом не имеют значение положения учредительных документов, корпоративного договора. Следовательно, в некоторых случаях участники отдельных хозяйственных обществ могут полностью исключить влияние иностранных участников из недружественных стран на принятие решений органами компании.
✈️Меры поддержки авиационной отрасли
📍В условиях санкционных ограничений, которые чувствительно ударили по воздушному транспорту и гражданским авиаперевозкам, Правительство РФ ищет пути облегчения санкционного давления на отечественные авиакомпании. В частности, из существующей системы аренды и лизинга самолётов были сделаны некоторые исключения.
📍Теперь иностранные дочерние общества российских авиакомпаний смогут зарегистрировать право собственности на принадлежащие им самолёты в российском реестре прав на воздушные суда.
📍Причём интересно отметить, что российскому регистратору достаточно будет предоставить копии договоров лизинга или аренды в отношении гражданских воздушных судов без представления документов, подтверждающих право собственности на такие воздушные суда.
📍Соответственно после такой регистрации права собственности на воздушные суда их страхование, перестрахование и техническое обслуживание будет осуществляться в РФ. Введённые Правительством меры позволят сохранить парк самолётов для авиаперевозок.
🖋Инициатива по изменению Чикагской конвенции о международной гражданской авиации
📍На фоне действующих санкций в авиационной отрасли Глава Росавиации выступил с инициативой об изменении Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.
Техническое регулирование и допуск воздушных судов к полётам лежат на государстве регистрации, и в случае невозможности их осуществления эти функции переходят к государству, которое использует самолёты.
📍Однако Чикагская конвенция не предусматривает автоматической передачи функций технического регулирования государством регистрации государству, использующему самолёты.
Из-за одностороннего отзыва лётных сертификатов воздушных судов и невозможности их использования, самолёты попадают в режим «двойной регистрации», что запрещено Чикагской конвенцией.
📍Александр Нерадько предложил дополнить Чикагскую конвенцию в вопросах ответственности за исполнение обязательств по соглашениям между государствами – регистраторами и государствами, использующие воздушные суда, в случае прекращения их действия, чтобы страны могли перерегистрировать самолеты в национальных реестрах, и это не приводило бы к запрещённой двойной регистрации.
💰ВС РФ о распределении госпошлины между проигравшими истцами
В суде был рассмотрен спор с участием нескольких истцов, которым в иске было отказано. Вопрос о распределении судебных расходов суд не решил. Тогда ответчик подал заявление о распределении госпошлины и о взыскании судебных издержек.
Суд удовлетворил требование ответчика – первоначальный истец госпошлину не оплачивал, т.к. освобожден от ее уплаты, а привлеченные по ходатайству в качестве соистцов другие акционеры ее не оплатили, оснований для освобождения у них не имелось. Апелляция и кассация согласились.
Позиция ВС РФ:
📌в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 333.18 НК РФ, если среди истцов кто-то был освобожден от уплаты госпошлины, размер госпошлины уменьшается пропорционально количеству лиц, освобожденных от ее уплаты, а оставшаяся часть суммы уплачивается лицами, не освобожденными от уплаты госпошлины;
📌в силу ПП ВАС № 46 при отказе в иске госпошлина взыскивается в бюджет с лица, увеличившего размер требований/лица, которому была дана отсрочка/рассрочка в уплате госпошлины;
📌суды упустили, что в деле иск подан шестью акционерами общества, один из которых освобожден от уплаты пошлины; следовательно, пять истцов обязаны уплатить госпошлину пропорционально;
📌при расчете госпошлины и определении размера ее взыскания с каждого из заявителей судам надлежит учесть, что при подаче иска от имени одного из истцов произведена частично уплата пошлины; суду необходимо установить, за кого плательщик оплачивал пошлину: только за себя или за каждого из подателей иска.
Судебные акты отменены. Дело с вопросом о взыскании госпошлины направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
💫🌸 Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!