#Litigationnews № 126
В сегодняшнем выпуске рассмотрим поправки в части рассмотрения претензий почтой, кейсы ВС РФ об исчислении срока для подачи заявления о возврате налога и основаниях для вынесения частных определений судьям, а также позицию КС РФ о том, как зачесть сроки заключения в разных местах лишениях свободы.
📩Изменение правил рассмотрения обращений Почтой России
В Закон «О почтовой связи» внесены изменения в части порядка рассмотрения обращений.
Так, на данный момент в ст. 37 установлено, что письменные ответы на претензии по почтовым отправлениям/переводам денежных средств, пересылаемых в рамках одного населенного пункта, предоставляются в течение 5 дней, а по всем остальным – в течение 30 дней.
Нововведением оператор почтовой связи наделяется правом продлить срок рассмотрения полученных претензий на 30 дней, заблаговременно уведомив об этом заявителя. Такое продление допустимо:
📌в исключительных случаях (эти случаи закон не раскрывает);
📌в случае необходимости направления почтой запроса о представлении документов/информации в ведомства или иные организации (если такие запросы необходимы для рассмотрения поступившего в почту обращения).
Такие изменения направлены на сближение регулирования порядков рассмотрения обращений операторами почты и обращений по общим правилам Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан».
💰Как считать срок на подачу заявления о возврате налога?
ИП обратился в ФНС с заявлением о возврате излишне уплаченного налога – в удовлетворении требования отказали по причине пропуска трехлетнего срока на подачу заявления.
Далее в рамках оспаривания отказа ФНС суд удовлетворил требование налогоплательщика и отметил, что НК РФ не препятствует лицу обратиться с заявлением о возврате излишне уплаченных налогов в течение 3 лет со дня, когда ему стало известно об имеющейся переплате; вместе с тем, обязанность по уведомлению налогоплательщика о наличии излишней уплаты налогов возложена на налоговый орган, которую ФНС не исполнила.
Апелляция, поддержанная кассацией, отменила решение из-за пропуска срока на подачу заявления о возврате переплаченных налогов: ИП должен был знать о наличии переплаты в момент подачи налоговых деклараций, а именно в 2014-2015 гг., тогда как с соответствующим заявлением истец обратился только в 2019 г.
Позиция ВС РФ:
📌по общему правилу, заявление о зачете/возврате переплаченной суммы налога может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты налога; при этом согласно позиции КС РФ в случае пропуска этого срока лицо вправе обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы, и в таком случае действуют общие правила исчисления исковой давности – со дня, когда лицо узнало/должно было узнать о нарушении своего права;
📌однако важно, что права налогоплательщиков на своевременный возврат сумм излишне уплаченных/взысканных налогов обеспечиваются обязанностями налоговых органов по информированию лица о факте и сумме излишней уплаты налога – в этой связи следует устанавливать конкретные обстоятельства спора, что позволит верно устанавливать момент начала течения срока;
📌суд первой инстанции установил, что о наличии переплаты истцу стало известно в 2019 г. в день вызова в ФНС для консультации – налоговая служба данные факты не опровергла, доказательств их несоответствия не представила, что свидетельствует об отсутствии пропуска срока на подачу заявления в условиях несвоевременного исполнения ФНС своих встречных обязательств.
Акты апелляции и кассации были отменены, решение суда первой инстанции оставлено в силе.
Таким образом, высшая инстанция подтвердила возможность возврата налога непосредственно через ФНС и за пределами срока, рассчитанного согласно НК РФ, с учетом обстоятельств спора и исполнения ведомством своих обязанностей.
🏛Заседания Комитета ВОИС по авторскому и смежным правам
Состоялась 43-я сессия Постоянного комитета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по авторскому праву и смежным правам. На мероприятии в очном формате присутствовала делегация Роспатента от РФ, которая готовилась к сессии в тесном сотрудничестве с Минкультуры и Минцифры.
Основные итоги:
1️⃣постатейное рассмотрение и проработка второго обновленного проекта текста Договора ВОИС о вещательных организациях, в отношении которого российская сторона:
📌положительно оценила, что новая редакция охватывает распространение сигнала в любых средах вещания, в т.ч. трансляцию через компьютерные сети;
📌предложила закрепить возможность расширения перечня объектов охраны, что будет способствовать развитию технологий и позволит на длительное время обеспечить права вещательных организаций;
2️⃣решено продолжить проработку проекта Договора в межсессионный период и на 44-й сессии;
3️⃣обсуждение ограничений/исключений из авторских/смежных прав в отношении библиотек, архивов, образовательных/научно-исследовательских учреждений и одобрение проекта Программы работы Комитета в сфере исключений/ограничений, предложенного Африканской группой;
4️⃣затронуты вопросы и обозначены дальнейшие шаги укрепления охраны прав театральных режиссеров-постановщиков на международном уровне в продолжение выдвинутых ранее инициатив со стороны РФ;
5️⃣Секретариат Комитета в связи с инициативой РФ проведёт в межсессионный период неформальные консультации с представителями индустрии и заинтересованными государствами-членами для опроса и анализа с целью разработки международных рекомендаций, направленных на улучшение положения режиссеров-постановщиков в контексте охраны их интеллектуальных прав;
6️⃣одобрено предложение Сьерра-Леоне, Панамы и Малави и поручена Секретариату подготовка исследования по праву на вознаграждение за выдачу произведений в публичных библиотеках;
7️⃣рассмотрено подготовленное Секретариатом исследование по сохранению мирового культурного наследия;
8️⃣затронуты вопросы, связанные с рынком музыкального стриминга и трансграничным использованием интернет-ресурсов в образовательных/исследовательских целях.
📨США: официальные уведомления через NFT
Гражданин обратился в Окружной суд США по Южному округу Флориды с иском к анонимным хакерам, которые украли у него стейблкоины Tether на сумму более 970 тыс. долларов из кошелька Coinbase: с помощью хитрых уловок хакеры вынудили его привязать кошелек к несуществующему проекту и в итоге перевели его средства в пул Binance Exchange.
Однако учитывая отсутствие любых данных о личностях хакеров, истец направил им уведомление об иске с помощью невзаимозаменяемых токенов (NFT), чтобы обойти проблему отсутствия их домашних адресов/настоящих имен.
Судья в США, указывая на необходимость возврата украденных средств, впервые признал такой способ уведомления надлежащим: можно отправлять официальные юридические уведомления через блокчейн и NFT, поскольку это единственный способ связаться с ответчиками, а блокчейн хранит информацию о транзакциях и регистрирует их активность, даже если их конкретные личности остаются неизвестными.
#Contractlawnews № 130. В сегодняшнем дайджесте:
💼 Ответственность продавцов долей в уставном капитале при даче заверений об обстоятельствах
В #Contractlawnews № 124. мы рассказывали о деле, в котором покупатель взыскивал с продавцов неустойку за недостоверные заверения об обстоятельствах по ДКП.
Напомним фабулу: ответчики пообещали, что после покупки у них за 19 млн. руб. 100% долей в обществе, истец сможет осуществлять деятельность форекс-дилера. Однако после сделки у общества аннулировали лицензию.
Суды трех инстанций решили, что это обстоятельство о нарушении заверений не свидетельствует, ведь на момент ДКП общество было профессиональным участником рынка ценных бумаг, а аннулирование лицензии не связано с действиями продавцов.
📌 Верховный Суд не согласился с нижестоящими инстанциями. По общему правилу продавцы долей, давшие заверения об отсутствии нарушений в деятельности общества, отвечают перед покупателем за негативные последствия в случае выявления обратного, и не вправе ссылаться на то, что это произошло после совершения сделки, на отсутствие своей вины в наступление таких событий и т.д. В результате дело направлено на новое рассмотрение.
⚖️ Верховный Суд: третейский суд с местом арбитража в Российской Федерации связан ценностями публичного порядка
Фабула дела: третейский суд при РСПП взыскал с одного завода в пользу второго задолженность и неустойку по договору.
Не согласившись с решением, заявитель обратился в арбитражный суд. Суд г. Москвы дело прекратил, суд округа оставил определение без изменений.
📌 Верховный Суд согласился с выводами судов в части наличия между сторонами действительного и исполнимого третейского соглашения, но нашел в решении противоречие публичному порядку. Судебная коллегия обратила внимание, что неустойка начислена третейским судом за период действия моратория на начисление пеней и штрафов, введенного Постановлением № 497. Следовательно, суд г. Москвы не мог прекратить дело, а должен был проверить решение и применить нормы, направленные на стабилизацию экономики, даже если заявитель на них не ссылался. Таким образом, дело направлено на пересмотр.
⏳ Несвоевременное опубликование судом в картотеке судебного акта процессуальные сроки не продлевает
Фабула дела: в рамках банкротного дела общество обратилось с апелляционной жалобой на определение суда первой инстанции. Апелляция жалобу вернула в связи с пропуском срока на подачу.
В кассационной жалобе заявитель указал, что определение суда от 05.12.2022 опубликовано в картотеке арбитражных дел только 14.12.2022, в связи с чем общество было лишено возможности своевременно подготовить и подать апелляционную жалобу.
📌 Суд округа напомнил, что в п. 30 постановления Пленума ВАС разъяснено, что несвоевременное размещение судом судебного акта в Интернете не продлевает срок на апелляционное (кассационное) обжалование, но при наличии соответствующего ходатайства заявителя является основанием для восстановления пропущенного срока. Судебная коллегия отметила, что общество не лишено возможности подать апелляционную жалобу повторно с приложением соответствующего ходатайства.
👩💻 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
#Sanctionsnews № 22. Дополнительные меры по контролю за сделками с российскими ценными бумагами. Новые меры поддержки экономики от Правительства РФ. Приостановка действия соглашений об избежании двойного налогообложения.
🔏Президент ввел дополнительные меры по контролю за сделками с российскими ценными бумагами, которые были приобретены у лиц, связанных с недружественными государствами
Указ Президента РФ о дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг от 3 марта 2023 года вводит особый порядок для сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, облигациями федерального займа, паями), приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц из недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии.
На выдачу разрешений уполномочены:
— Центральный Банк РФ – для кредитных и некредитных финансовых организаций;
— Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ – для остальных юридических лиц.
Получение разрешения необходимо:
— российским резидентам;
— нерезидентам под контролем российских юридических и физических лиц;
— нерезидентам из дружественных стран.
Совет директоров Банка России вправе установить максимальные показатели по количеству и объёму таких сделок, за исключением:
— совершаемых при конвертации, выкупе, погашении российских ценных бумаг их эмитентом;
— при выкупе акций ПАО и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
— связанных с погашением инвестиционных паев по решению управляющей компании или в связи с прекращением фонда;
— связанных с возвратом российских ценных бумаг по договору их займа, заключенному до 1 марта 2022 года, и обязательств по второй части договора репо, заключенного до 1 марта 2022 года;
— связанных с переводом российских ценных бумаг, полученных в результате универсального правопреемства.
Профессиональным участникам рынка необходимо иметь в виду, что сделки с такими ценными бумагами на данный момент могут совершаться исключительно с разрешения ЦБ РФ или Правительственной комиссии.
💰Правительство утвердило новые меры поддержки экономики в условиях санкций
📍Правительство приняло постановление о повышенном авансировании госконтрактов в 2023 году
Согласно Постановлению Правительства РФ от 6 марта 2023 года № 348 организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве аванса до 50% от цены контракта (сегодня аванс может доходить до отметки в 30% от суммы контракта).
Действие Постановления затронет государственные контракты, которые финансируются из федерального бюджета и подлежат казначейскому сопровождению. Для региональных государственных и муниципальных контрактов применение режима «аванс 50%» носит рекомендательных характер – решение принимается высшими исполнительными органами субъектов РФ и местными администрациями муниципальных образований.
📍Правительство расширило программу субсидирования инвестиционных проектов по приоритетным направлениям промышленности
Постановление от 1 марта 2023 года №325 устанавливает, что механизм государственной поддержки, направленный на развитие приоритетных отраслей промышленности, теперь будет распространяться на инвестиционные проекты по производству химической продукции, кредиты на реализацию которых получены в 2020–2024 годах.
Постановление закрепляет предоставление субсидий для юридических лиц, реализующих новые комплексные проекты по производству мало и средне тоннажной химической продукции.
При этом общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 150 млн. рублей. Субсидированная часть кредита может доходить до 8 млрд. рублей.
Механизм субсидирования отдельных отраслей промышленности направлен на реализацию федерального проекта «Развитие производства новых материалов».
#Antitrustnews № 128. Регулирование деятельности маркетплейсов, антимонопольные иски против Tesla и разработка «Правил о неконкуренции» в США.
🛍Регулирование деятельности маркетплейсов
Недавняя забастовка владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries раскрыла проблемы в работе с маркетплейсами. В этой связи на законодательном уровне обсуждают разработку специального закона, регламентирующего работу маркетплейсов.
ФАС России по этому поводу отметила, что взаимоотношения поставщиков и платформы регулируются гражданским законодательством, поэтому без признаков доминирующего положения и ограничения конкуренции ведомство не будет вмешиваться в гражданские отношения и выносить предписания маркетплейсу.
В 2022 году ФАС России и IT-компании подписали принципы взаимодействия участников цифровых рынков, в соответствии с которыми компании должны устанавливать понятные и прозрачные правила, а формулировки в них не должны допускать чрезмерно расширенного толкования, которое ведет к необоснованной блокировке, ограничению пользователей и расторжению договоров.
Маркетплейсы могут лишить права по своему усмотрению блокировать продавцов или списывать их средства в виде штрафов. Правила, по которым площадки смогут налагать такие санкции, предложено закрепить в законопроекте «пятого антимонопольного пакета». Учитывая возникшие трудности между продавцами и маркетплейсом в законопроект могут внести дополнительные поправки.
🚗Антимонопольные иски против Tesla
Против Tesla Inc подали в суд несколько антимонопольных исков, в которых компанию обвиняют в незаконном сдерживании конкуренции на техническое обслуживание и замену деталей для электромобилей, вынуждая владельцев платить больше и дольше ждать ремонтные услуги.
В одном из исков утверждается, что Tesla использует свое программное обеспечение и оборудование, чтобы искусственно ограничивать доступ сторонних поставщиков автосервиса к необходимым диагностическим инструментам, запчастям. Это, по мнению истцов, имеет негативное влияние на конкурентоспособность поставщиков услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей.
В своих требованиях заявители призывают к проверке монополии Tesla на услуги по ремонту и запчастям, а также просят компанию сделать свои руководства по ремонту и диагностические инструменты доступными для частных лиц и независимых ремонтных мастерских по разумной цене.
Если иски будут удовлетворены, это может привести к тому, что Tesla обяжут предоставлять сторонним поставщикам услуг доступ к необходимым инструментам и компонентам, а также программному обеспечению для диагностики и обслуживания ее автомобилей.
#Litigationnews № 125
На этой неделе расскажем о поправках в АПК РФ и ГПК РФ об ограничениях на судебное представительство, рассмотрим доклад председателя ВС РФ с совещания председателей Верховных судов стран ШОС и кейс об определении нежилого помещения в качестве офиса.
📕Поправки об ограничениях на судебное представительство
Согласно действующим нормам АПК РФ и ГПК РФ запрещено быть представителями в суде судьям, их помощникам, следователям, прокурорам, арбитражным заседателям. Однако в других законах также существуют иные запреты для представителей: например, в Законе «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы РФ» запрещено быть представителями депутатам и сенаторам, а в Законе «Об адвокатуре» содержится запрет для лиц, которых лишили статуса адвоката за этические нарушения, неисполнение профессиональных обязанностей или преступление.
В целях устранения возникшей несогласованности, обеспечения единства и непротиворечивости системы правовых норм предлагается внести изменения в АПК РФ и ГПК РФ, согласно которым запрет быть представителем в суде, кроме случаев законного представительства, может устанавливаться также другими федеральными законами.
В настоящий момент законопроект уже был рассмотрен в Госдуме и сейчас передан в Совет Федерации.
⚖️Совещание председателей Верховных судов стран ШОС
На XVIII Совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев выступил с докладом, посвященному актуальным вопросам отправления правосудия и цифровизации судебной власти в России.
Ключевые тезисы:
📌доступ к правосудию обеспечивается применением современных технологий в судопроизводстве (в 2022 г. в суды в электронном виде подано более 5,5 млн. документов);
📌реализуются широкие возможности дистанционного участия в с/з: в 2022 г. с использованием ВКС судами рассмотрено более 500 тыс. дел, а с использованием веб-конференции – свыше 460 тыс. дел;
📌принято 9 законов, направленных на укрепление правовых гарантий открытости судебного разбирательства;
📌суды реализуют правовую позицию ВС РФ о том, что неправильные выбор гражданином способа защиты права или ссылка на нормы – не основание для отказа в принятии иска/возвращения/оставления без движения, и суду в рамках подготовки дела к разбирательству нужно вынести на обсуждение сторон вопрос о юридической квалификации правоотношений сторон и самостоятельно определить, какие нормы права подлежат применению в споре;
📌судебная практика исходит из позиции исключения формального подхода к вопросу о принятии исков/жалоб к производству: в прошлом году суды удовлетворили 35% ходатайств граждан о восстановлении пропущенных процессуальных сроков;
📌в порядке административного судопроизводства рассмотрено 5,7 тыс. дел о присуждении компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства и исполнения судебного акта, удовлетворено 86% требований;
📌по инициативе ВС РФ реализованы меры по повышению территориальной доступности правосудия по социально значимым категориям дел – предъявления исков по месту жительства истца по делам о восстановлении пенсионных, жилищных и трудовых прав, о защите прав потребителей и о взыскании алиментов;
📌особую значимость для повышения территориальной доступности правосудия имеет институт мировых судей, которые рассматривают по первой инстанции более 70% от общего числа дел, поступающих в суды.
#IPITnews №128
N.B. На сайте ФИПС появилась возможность поиска по международным заявкам на изобретение и полезную модель, перешедшим на национальную фазу в РФ - сведения размещаются в «Открытых реестрах» в объёме библиографических данных: номер заявки, дата подачи, номер и дата подачи заявки РСТ, номер и дата публикации заявки РСТ, дата начала рассмотрения международной заявки на национальной фазе, заявитель, название изобретения/полезной модели. Для поиска сведений в разделе «Изобретения и полезные модели» размещён файл со сведениями о таких заявках (нарастающим итогом с 01.01.2023).
Эта неделя посвящена механизму возмещения расходов на административные споры в Роспатенте, разъяснениям о налоговом учете расходов на ИИ, а также изменениям в порядке предустановки приложений на электронику.
💸Как теперь возмещать расходы на споры в Роспатенте?
На общественное обсуждение вынесен проект федерального закона о поправках в ст. 1248 ГК РФ.
В частности, предлагается дополнить п. 2 данной статьи следующим положением: расходы, понесенные стороной спора, рассмотренного в административном порядке, подлежат возмещению лицом, с которого в соответствии с АПК РФ могут быть взысканы судебные расходы и которое являлось стороной спора, рассмотренного в административном порядке.
Отмечено, что Роспатент (подведомственный ему ФИПС) и Минсельхоз РФ при разрешении спора в административном порядке выступают в качестве правоприменителя (арбитра), а лицо, подавшее возражение/заявление, и соответствующий правообладатель – сторонами данного спора.
В этой связи возмещение внесудебных расходов, понесенных стороной спора, не может быть произведено со стороны ведомства, не являющегося стороной, а может осуществляться в зависимости от итогов в СИП или лицом, подавшим заявление/возражение, или правообладателем:
📌если СИП примет решение в пользу лица, оспаривающего решение ведомства, то такое лицо окажется вправе получить возмещение своих расходов на рассмотрение спора в административном порядке, с другой стороны данного спора;
📌если же СИП примет решение в пользу ведомства, то на лицо, подавшее заявление в СИП возлагается обязанность возместить другой стороне ее расходы на рассмотрение предшествующего административного дела.
Изменения необходимы во исполнение недавно обозначенной КС РФ позиции, которую мы анализировали ранее: из-за необоснованного ограничения права на защиту интеллектуальной собственности ряд положений ГК РФ и АПК РФ были признаны неконституционными, т.к. препятствуют возмещению лицу, участвующему в деле об оспаривании решения Роспатента, расходов, которые ранее были им понесены в связи с рассмотрением этим ведомством возражения против выдачи патента (в условиях отсутствия правового механизма эффективной защиты права на возмещение данных расходов).
💼ФНС об отражении расходов на искусственный интеллект
С учетом изменений в налоговом учете ФНС России опубликовала разъяснения о порядке верного отражения расходов на искусственный интеллект (ИИ) в декларации по налогу на прибыль:
📌расходы на создание основных средств и нематериальных активов (ПО и баз данных), относящихся к сфере ИИ, можно учитывать в повышенном размере – коэффициент 1,5 (главный критерий – данные основные средства и НМА должны быть включены в реестр российской радиоэлектронной продукции или реестр российского ПО);
📌аналогичный порядок и коэффициент применяется и для учета расходов на приобретение прав использования такого ПО и баз данных у правообладателей;
📌для указанных основных средств и НМА налогоплательщики также вправе применять повышающий коэффициент к основной норме амортизации не выше 3;
📌доведены до сведения налогоплательщиков коды расходов, связанных с приобретением ПО в сфере ИИ, подлежащих отражению в налоговой декларации по налогу на прибыль.
🔎На кого возлагается обязанность доказывать недостоверность сведений, включаемых в ЕГРЮЛ?
Общество обратилось в регистрирующий орган (Инспекция) с заявлением о регистрации ликвидации. Инспекцией принято решение о приостановлении регистрации ликвидации Общества для проверки достоверности, включаемых в ЕГРЮЛ сведений, в частности достоверности сведений в ликвидационном балансе – задолженности перед бюджетом (Комитет), а также завершения расчетов с кредиторами.
Установив, что у Общества имеется непогашенная задолженность перед Комитетом, Инспекция отказала в ликвидации Общества без указания оснований ее возникновения. Общество обратилось в суд с заявлением о признании решения незаконным.
Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал – процедура регистрации носит формализованный характер; наличие непогашенной задолженности перед бюджетом является препятствием для завершения процедуры ликвидации.
Апелляция решение отменила, иск удовлетворила – формализованность процедуры регистрации не может являться основанием для освобождения регистрирующего органа от доказывания правомерности оснований отказа в регистрации:
📍 задолженность считается доказанной в случае ее признания ликвидационной комиссией или при возникновения спора в суде;
📍задолженность Общества перед Комитетом не подтверждена судебным актом; им не были совершены действия по направлению требования о включении задолженности в ликвидационный баланс и по взысканию задолженности в принудительном порядке;
📍т.к. требования кредитора ликвидационной комиссией не были признаны и кредиторы по таким требованиям не обращались с исками в суд, такие требования считаются погашенными при ликвидации;
📍любая недостоверность сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, должна быть доказана регистрирующим органом; для этих целей ему предоставлены полномочия осуществлять проверку сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, т.к. отказ в регистрации на основании предположительных сведений недопустим.
Кассация поддержала суд апелляционной инстанции.
👋 Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Александра Шрамко.
#Antitrustnews № 127. Инициатива ФАС России о введении контроля над ростом цен на потребительские товары, предложение об исключении товарных рынков из-под уголовной ответственности и победа Casino Group и Intermarché над регуляторами ЕС.
🛍Контроль над ростом цен на потребительские товары
ФАС России предложила новый способ контроля над спекулятивным ростом цен на товары.
Регулятор предлагает контролировать повышение цен на товары более чем на 30% в течение не более чем 60 дней. В случае выявления нарушения компании будет выдано предупреждение без возбуждения антимонопольного дела и предоставлено время для устранения нарушения, а в случае неисполнения предупреждения ФАС России возбудит антимонопольное дело. Запрет не будет касаться продавцов, оборот которых составляет менее 800 млн руб. в год.
По мнению ведомства, такие меры позволят оперативно пресекать недобросовестное поведение хозяйствующих субъектов, контролировать рост цен и способствуют обеспечению баланса спроса и предложения на рынках.
Представители розничной торговли критически отнеслись к данной инициативе, указав на неопределенность критерий оценки изменения спроса или предложения товара, что может привести к признанию согласованными действиями любого однотипного поведения участников рынка.
💡Частичная декриминализация ст. 178 УК РФ
Омбудсмен по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов выступил с инициативой о частичной декриминализации ст. 178 УК РФ путем исключения картелей на товарных рынках из-под уголовной ответственности.
Он отмечает, что по статистике ФАС России 95% всех выявляемых картелей – это сговоры на торгах, а 5% – сговоры на товарных рынках. Картели на товарных рынках – это экономическое правонарушение, которое (в отличие от сговора на торгах) не наносит существенный вред государству, не приводит к срыву национальных проектов, а лицо, совершившее его, не нуждается в изоляции от общества.
Стоимость на товарных рынках достаточно эффективно регулируется самим рынком, поэтому уголовная ответственность за данный вид правонарушений избыточна. Картели на товарных рынках должны пресекаться только экономическими санкциями.
🛒Casino Group и Intermarché одержали победу над регуляторами ЕС
В 2017 году Европейская комиссия начала проверку в отношении Casino Group и Intermarché по подозрению в координации экономической деятельности. Супермаркеты не согласились с обвинением и обратились в высшие суды Европы. Люксембургский Суд Европейского Союза отменил решение антимонопольного органа ЕС, указав на недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств. Однако также поддержал систему ЕС по проведению антимонопольных проверок.
Этот случай подчеркивает рост компаний, которые готовы бороться с регулятором ЕС из-за его чрезмерного контроля.
✌️Хорошего дня и продуктивной недели! С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко.
#Litigationnews №124
N.B. Правительством РФ одобрен законопроект о поправках в ст. 333.38 НК РФ в отношении предоставления преференций получателям государственной бесплатной юридической помощи: все категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, будут освобождены от уплаты пошлины за совершение нотариальных действий при обращении к нотариусам за удостоверением доверенности на представление интересов в судах, государственных/муниципальных органах и организациях.
В сегодняшнем выпуске расскажем о позициях ВС РФ в части возможности неисполнения судебных актов и порядке подтверждения судебных расходов, а также о государственном контроле за возвратным лизингом.
💼Банкротные споры: когда можно не исполнять реституционные требования?
В рамках банкротного дела организации суд признал недействительной сделку по передаче должником в адрес ООО векселей банка на сумму 28 млн руб., применил последствия недействительности в виде взыскания с ООО в конкурсную массу стоимости векселей (векселя были переданы без встречного предоставления от ООО, что причинило вред кредиторам должника).
Из-за неисполнения ООО реституционного требования суд в данном деле взыскал солидарно эти же 28 млн руб. в качестве убытков с контролировавших должника лиц (КДЛ)/их соучастников. Впоследствии конкурсный управляющий должника предъявил требования к одному из КДЛ о выплате взысканной суммы, которое было полностью удовлетворено.
После этого ООО, все еще незаплатитившее банкроту, в суде просило признать не подлежащими исполнению ранее принятое в отношении него определение о взыскании этих же 28 млн руб. и выданного исполнительного листа: должник фактически получил возмещение от КДЛ, т.е. не вправе требовать дальнейшего исполнения от других солидарных должников, в т.ч. и от ООО.
Первая инстанция согласилась: банкрот уже получил деньги в рамках возмещения убытков со стороны КДЛ, а потому не может претендовать на получение этой же суммы повторно за счет ООО.
Апелляция, которую поддержала кассация, с этим не согласилась: закон не позволяет признавать судебный акт не подлежащим исполнению, а заявленные ООО требования противоречат принципу обязательности судебного акта, вступившего в силу.
ВС РФ встал на сторону первой инстанции:
📌реституционное обязательство ООО по возврату стоимости векселей и обязательство КДЛ о возмещении должнику убытков в размере этих векселей возникли из разных оснований, но несмотря на это, эти требования банкрота к ООО и КДЛ направлены на удовлетворение одного экономического интереса, а значит, должник может получить исполнение единожды (в этой связи с целью исключения неосновательного обогащения к обязательствам ООО и КДЛ применяются нормы о солидарных обязательствах);
📌в деле должник получил полную стоимость векселей от КДЛ, поэтому не может требовать от ООО дальнейшего фактического исполнения в свою пользу реституционного требования;
📌важно, что исполнивший обязательство солидарный должник не становится на место кредитора в порядке суброгации, а его внутренние отношения с остальными должниками подчиняются правилам о регрессе (т.е. КДЛ не вправе требовать замены взыскателя по реституционному требованию на себя, но не лишено возможности предъявить самостоятельный иск к другим солидарным должникам о возмещении исполненного сверх относящегося на него при наличии такого превышения);
📌с учетом этого определение суда о взыскании денег с ООО и выданный исполнительный лист не подлежали исполнению, а ООО избран надлежащий способ защиты права, соотносящийся со смыслом положений из п. 1 ч. 2 ст. 43 Закона об исполнительном производстве.
📝Сбер: электронные доверенности для управления счетами
Сбербанк внедрил новый цифровой сервис по поддержке электронных нотариальных доверенностей (ЭНД) на управление банковским счетом.
Проект был разработан при непосредственном участии Федеральной нотариальной палаты: теперь доверенности можно оформить в цифровом виде, а после направить в банк на рассмотрение. В свою очередь, процесс рассмотрения ЭНД, в отличие от обычных бумажных доверенностей, происходит автоматически без участия работников банка.
Возможные действия доверенного лица с использованием ЭНД: снятие денег со счета или их внесение, пополнение вкладов, получение выписок по вкладам/счетам. Сотрудники Сбера планируют развивать проект, расширяя продукты и доступные по ЭНД действия с учетом обратной связи от клиентов.
При этом процедура оформления ЭНД аналогична обычному бумажному документу: паспортные данные доверителя и поверенного, номер банковского счета, на который оформляется доверенность. Доверенность в обязательном порядке должна иметь электронную подпись нотариуса, ее оформившего (без нее ЭНД невозможно будет признать подлинной).
Отправка доверенности в банк также входит в задачи нотариуса, который направит ее по специальному защищенному каналу связи. По информации сотрудников банка, доставка документа осуществляется сразу после отправки.
Новый сервис по приему ЭНД доступен во всех отделениях банка в РФ. Также нет ограничений по регионам (т.е. доверенность можно оформить, например, в одном городе региона, чтобы доверенное лицо могло воспользоваться ею в другом городе иного субъекта РФ). Представители Сбера отмечают, что другие российские финансовые организации аналогичный сервис пока не предоставляют, продолжая работать с бумажными документами.
Новый механизм, предполагающий отказ от бумажных доверенностей, позволяет сократить временные затраты и трудовые ресурсы. Также цифровизация исключает все риски, связанные с пересылкой бумажных документов и возможностью их утери.
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋
#IPITnews №127
В фокусе внимания на этой неделе статистика Роспатента за 2022 год, кейс СИП о единстве цели нескольких нарушителей исключительных прав, корректировки IT-аккредитации и новый цифровой сервис Сбера.
💼Отчет о деятельности Роспатента
Роспатент опубликовал ежегодный отчет о своей деятельности в 2022 году.
Основные итоги:
📌по количеству заявок на изобретения в стране лидируют вузы;
📌сокращение уровня заявительской изобретательской активности в сравнении с 2021 г.: на 3,1% в отношении российских заявителей и на 30,3% в отношении иностранцев;
📌рост заявительской активности по отдельным технологическим направлениям (в основном за счет российских заявок): хирургия, инструментальная диагностика, летательные аппараты;
📌сокращение на 15,1% распоряжение правами на изобретения;
📌4 месяца – средний срок рассмотрения заявок на изобретение в РФ (что на 80% быстрее, чем в IP5 – ведомства Китая, Японии, Кореи, США, Европейское патентное ведомство);
📌уменьшение количества заявок на полезные модели со стороны российских и иностранных заявителей;
📌распоряжение правами на пром.образцы увеличилось на 20%;
📌на 20% увеличилось число заявок и на 16,3% - количество выданных свидетельств в отношении IT-разработок (программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем), из всех заявок почти 100% - российские;
📌4,7% - общий рост подачи заявок на ТЗ (более 92% поступает в электронном виде);
📌топ-3 групп товаров (классов МКТУ) для регистрации ТЗ: одежда/обувь, ПО/электроника/смартфоны, бытовая химия/парфюмерия/косметика;
📌количество коммерческих договоров в отношении ТЗ стабильно растет (до 18,7 тыс. в 2022 г.);
📌за 2022 г. подана 51 заявка на НМПТ и 47 – на ГУ, а зарегистрировано – 8 НМПТ и 19 ГУ (при этом всего с 1994 г. зарегистрировано более 300 НМПТ и ГУ);
📌по всем объектам ИС сохраняется положительная динамика подачи заявок в электронном виде (за 2022 г. этот показатель составил более 78%);
📌в рамках реализации мероприятий ведомственной программы цифровой трансформации на 2022-2024 гг. в 2022 г. были введены в промышленную эксплуатацию 9 ГИС и 5 информ.систем;
📌в 2022 году введена в эксплуатацию Поисковая платформа Роспатента, которая бесплатно 24/7 обеспечивает интеллектуальный поиск по текстам более 158 млн патентов стран мира (6,7 млн запросов еженедельно);
📌в апреле 2022 г. создан Центр содействия опережающим технологиям для оказания поддержки отечественным разработчикам в поисках технологий для замещения товаров, ввоз которых запрещен/ограничен в связи с санкциями зарубежных стран;
📌основные регуляторные изменения в области оборота РИД:
1️⃣регистрация ТЗ на физ.лиц (с 06.2023);
2️⃣возобновлена льгота по безналоговой инвентаризации РИД;
3️⃣расширен перечень НИОКР, которые включаются в налоговые расходы с коэффициентом 1,5;
4️⃣отмена НДС при передаче прав на РИД по договору коммерческой концессии и для ПО военного/двойного/специального назначения;
5️⃣расширена возможность подачи замечаний в отношении патентоспособности изобретений по заявкам PCT;
6️⃣принят новый федеральный стандарт оценки ИС;
7️⃣регистрация залога прав на программы для ЭВМ и базы данных (с 06.2023);
8️⃣утверждена методика определения размеров лицензионных платежей при передаче госзаказчиками прав на РИД, непосредственно связанных с обеспечением обороны/безопасности.
🇪🇺ЕС отзывает претензии против Apple
Еврокомиссия опубликовала заявление о возражениях относительно антимонопольного дела против Apple о злоупотреблении доминирующим положением в части навязывания технологии оплаты покупок в приложении разработчикам приложений для передачи музыки («обязательство IAP») и ограничения возможности разработчикам информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных услугах по подписке на музыку.
В заявлении Комиссия пояснила, что теперь не рассматривает дело с точки зрения законности обязательств IAP, а фокусируется на договорных ограничениях, которые Apple наложила на разработчиков приложений. Вместе с тем, отмечается, что Комиссия по-прежнему придерживается мнения, что обязательства Apple являются недобросовестной торговлей, наносят ущерб пользователям сервисов на устройствах Apple и негативно влияют на интересы разработчиков приложений, ограничивая выбор потребителей.
💳Индийский регулятор оштрафовал Amazon Pay
Резервный банк Индии (RBI) оштрафовал Amazon Pay (India) за несоблюдение положений, касающихся предоплаченных платежных инструментов (PPI) и направления «Знай своего клиента» (KYC).
Компания не соответствовала требованиям KYC, в связи с чем ей было выдано уведомление с рекомендацией указать причину, по которой не следует налагать штраф. Рассмотрев ответ, RBI пришел к выводу, что обвинение в несоблюдении указаний RBI было обоснованным и оправдывало наложение денежного штрафа.
✌️Хорошего дня и продуктивной недели! С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко.
📑Условия регистрации расторжения договора участия в долевом строительстве
Между застройщиком и муниципалитетом был заключен инвестиционный договор на строительство объекта. Затем застройщик заключил с физлицом договор участия в долевом строительстве (ДДУ), однако через некоторое время застройщик обанкротился, а дольщик уступил право требования по ДДУ другому обществу.
Конкурсный управляющий (КУ) застройщика уведомил общество о расторжении договора из-за неоплаты и обратился в Росреестр о регистрации расторжения договора. Ведомство отказало из-за противоречий между сведениями об участнике долевого строительства, содержащимися в представленных документах, и сведениями в ЕГРН (застройщик сменил наименование, а в реестр ЕГРН изменения не внесли). Решение обжаловано в суде.
Суды удовлетворили требование – отказ нарушает права застройщика, т.к. им были представлены все необходимые документы для регистрации расторжения ДДУ, дольщик был уведомлен; в ЕГРЮЛ внесены изменения по смене наименования общества, остальные реквизиты (ОГРН, ИНН, КПП, адрес) остались неизменными – такие изменения не влекут прекращения обязанностей по обязательствам.
Суды отклонили довод компании об исполнении обязательств по ДДУ, указав, что факт оплаты не соотносится с предметом заявленных требований в рамках дела.
Позиция ВС РФ:
📌необоснованность причины отказа не означает незаконность решения об отказе в регистрации прекращения договора в случае, когда имеются иные основания для принятия такого решения, в частности, отсутствие оснований для расторжения договора в одностороннем порядке;
📌в требованиях КУ указано, что основанием для расторжения ДДУ послужило неисполнение обязательства по оплате; общество, в свою очередь, указывало на исполнение обязательства, представив доказательства;
📌удовлетворяя заявленные требования, суды указали лишь на предоставление КУ необходимых документов для принятия решения о регистрации расторжения ДДУ и соблюдение порядка уведомления; однако необходимо было проверить не только приведенные обстоятельства, но и установить основания для одностороннего отказа общества от ДДУ – правовая оценка не дана;
📌суды не проверили отсутствие у компании права на односторонний отказ, т.к. на момент направления этого отказа оно не являлось застройщиком спорного объекта и, соответственно, стороной по договору (в рамках трехстороннего соглашения к инвестиционному договору произошла замена застройщиков);
📌суды не выяснили и не установили статус «застройщика» и наличие у него права на отказ от ДДУ;
📌рассмотрение заявления КУ при отсутствии взаимосвязи заявленных требований с фактическими обстоятельствами повлекло нарушение прав общества, т.к. на основании судебных актов по настоящему делу в ЕГРН внесена запись о прекращении спорного ДДУ; без исследования и оценки указанных обстоятельств у судов не имелось оснований для признания отказа незаконным.
ВС РФ отменил решения нижестоящих судов. Дело направил на пересмотр в суд первой инстанции.
💫🌸Хороших выходных, с Вами были Анна Акифьева и Александра Шрамко!
#Litigationnews № 123
В фокусе внимания этой недели: законопроект о внесении изменений в закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, кейсы ВС РФ о случаях возврата субсидий в бюджет и регистрации расторжения договора участия в долевом строительстве.
👨💼Реформирование института адвокатуры
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается внести изменения в Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности.
Основные положения законопроекта:
📌конкретизируются требования к адвокатскому запросу; уточняется, что направление адвокатского запроса не может являться самостоятельным предметом соглашения об оказании юридической помощи;
📌дополняется основание для отказа в предоставлении адвокату запрошенных сведений: в случае, если в запросе содержится просьба о разъяснении правовых норм, представлении позиции по вопросам правового характера, а также явное/скрытое обжалование решений органов, для которого предусмотрен специальный порядок;
📌вводится Единый государственный реестр адвокатов (далее – реестр адвокатов), который станет единственным государственным информационным ресурсом, содержащим сведения обо всех адвокатах РФ; право осуществлять адвокатскую деятельность возникает с момента внесения сведений о нем в реестр адвокатов;
📌адвокат допускается к присяге в течение 3 месяцев со дня сдачи квалификационного экзамена; если претендент не приносит присягу в срок, решение о присвоении статуса адвоката аннулируется;
📌конкретизируется, что на основании удостоверения адвокаты будут иметь право доступа в здания кассационных/апелляционных СОЮ (сейчас в законе не указаны эти суды);
📌претенденты на получение статуса адвоката обязаны представлять справку о наличии (отсутствии) судимости, а также документ о том, что претендент не состоит на учете в наркологическом/психоневрологическом диспансерах;
📌Минюст России наделяется правом вносить представления о возбуждении дисциплинарного производства или о прекращении статуса адвоката в адвокатские палаты субъектов РФ; Совет адвокатской палаты обязан рассмотреть указанное представление в трехмесячный срок со дня его поступления;
📌вводится информационная система адвокатуры (далее – КИС АР), которая предназначена для автоматизации деятельности адвокатов, а также по обеспечению всех видов информационного взаимодействия (обмена) между адвокатскими образованиями;
📌КИС АР содержит сведения о претендентах на присвоение статуса адвоката, об адвокатах и адвокатской деятельности, об адвокатских образованиях (в том числе филиалах, иных обособленных подразделениях), адвокатских палатах, о ФПА и об осуществляемой ими деятельности, о назначении и об участии адвокатов в качестве защитников или представителей.
Предлагаемые изменения усовершенствуют регулирование адвокатской деятельности и организации адвокатуры.
🧠 Иск о незаконном оказании юридических услуг роботом-адвокатом
К стартапу DoNotPay, создавшему робота-адвоката с ИИ, предъявлен групповой иск с требованиями о возмещении ущерба в связи с предоставлением некачественных юридических консультаций и работу без лицензии.
Напомним, ИИ стартапа работает через смартфон: прослушивает аргументы в реальном времени, сопоставляет данные из законодательства и судебных прецедентов, а затем формулирует юридические рекомендации и через наушники сообщает их лицу.
Истец полагал, что приобретает юридические документы и услуги, пригодные для использования, у юриста, компетентного их предоставлять, однако поведение робота было незаконным:
📌ИИ – это веб-сайт с репозиторием, а не адвокат, не юридическая фирма; ИИ не имеет юридического образования и не контролируется никаким юристом;
📌в Калифорнии согласно закону об адвокатуре запрещена юридическая практика без лицензии;
📌между тем DoNotPay предоставлял и продолжает предоставлять несанкционированные юридические услуги клиентам по всей стране.
Более того, один из истцов отмечает, что ИИ изменил ее аргументы в споре о штрафе за парковку: он собирался отрицать свою вину, а робот вместо этого признал вину, в связи с чем клиентку обязали уплатить штраф (возможно, в этом случае идет речь о ранее упомянутом нами процессе, где предполагалось участие ИИ – робот должен был помочь ответчику оспорить штраф за нарушение ПДД, а ответчик должен был говорить только то, что ему порекомендует ИИ).
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋
#IPITnews №129
Дайджест посвящен рекомендациям НКС при СИП в отношении квалификации действий нарушителей и итогам сессии Комитета ВОИС. Также расскажем об интересных кейсах в США, касающихся судебного NFT-уведомления и группового иска к создателям робота-адвоката.
⚖️НКС об одной экономической цели и единстве намерений нарушителя
Президиум СИП опубликовал рекомендации по вопросам, возникающим при установлении одной экономической цели (п. 56 ПП ВС РФ от 23.04.2019 № 10 – ответчик использует ОИС несколькими последовательно осуществленными способами) и единства намерений правонарушителя (п. 65 ПП ВС РФ – совершено несколько аналогичных действий по использованию одного ОИС одним способом).
Ключевые выводы:
📌суд признает наличие единой цели по своей инициативе (для этого нужно установить то, что нарушитель
последовательно осуществлял взаимосвязанные действия, каждое из которых - самостоятельный способ использования ОИС, и при этом одно действие объективно необходимо для совершения другого и само по себе не имеет самостоятельного экономического значения/не влечет дополнительных имущественных потерь для правообладателя);
📌если неправомерное воспроизведение произведения – неотъемлемый элемент дальнейшего его неправомерного доведения до всеобщего сведения, то эти действия направлены на единую экономическую цель и образуют одно нарушение;
📌использование ОИС несколькими последовательными способами несколькими лицами не исключает возможность применения п. 56 ПП ВС РФ, если эти лица доказали, что действовали совместно (в силу их аффилированности, договоров между ними и т.д.);
📌можно признать единство намерений в действиях нарушителя только при наличии такого довода и его обоснования ответчиком, т.к. силу п. 65 ПП ВС РФ что единство намерений доказывает ответчик;
📌среди обоснования того, что товары относятся к одной партии и имеется единство намерений: одинаковые маркировки/дата изготовления товаров, их приобретение ответчиком в один день, факт приобретения одной закупкой у одного производителя (важно, что продажа нарушителем товаров в разное время и в разных местах не исключает возможности признания единства намерений в его действиях);
📌п. 65 ПП ВС РФ при наличии указанных в нем условий применяется и к продаже контрафакта в Интернете (если действия нарушителя по распространению контрафакта на нескольких сайтах признаны одним нарушением из-за единства намерений, то при определении размера компенсации следует учитывать количество сайтов, где предлагался к продаже контрафакт);
📌под одно нарушение с единством намерений могут также подпадать случаи размещения владельцем сайта произведения в рамках одного материала (одной статьи, одного рекламного объявления и т.д.) на нескольких Интернет-страницах;
📌действия лица, неправомерно переработавшего чужое произведение, по использованию такой переработки любыми способами - одно нарушение (нарушено правомочие на переработку);
📌предоставление на сайте возможности скачивания произведения – одно длящееся нарушением независимо от количества его скачиваний, которые уже учитываются при определении размера компенсации (важно: если нарушитель после привлечения его к ответственности продолжает предлагать на этом сайте спорное произведение для скачивания, то его опять можно привлечь к ответственности за действия, совершенные после вынесения первого решения);
📌одно нарушение - действия по предложению к продаже контрафактного материального носителя и по его реализации (нарушено правомочие на распространение) независимо от того, осуществляются они в одном месте (на сайте) или в разных местах (предложение на сайте, продажа в торговой точке);
📌неправомерные действия по использованию произведения, сопряженные с изменением/удалением информации об авторском праве – самостоятельные нарушения, за каждое из которых может быть взыскана компенсация.
Изложенное направлено на обеспечение недопущения мультипликации компенсации и предотвращения несоразмерности ответственности.
🚫Министерство финансов и Министерство иностранных дел РФ выступили с инициативой о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами
📍Министерства обратились к Президенту РФ с предложением издать Указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры.
Предполагается, что приостановка будет продолжаться до момента восстановления нарушенных прав России.
С точки зрения последствий эффект от приостановки таких соглашений будет моментальным:
— Один и тот же доход будет облагаться налогами сразу в двух и более государствах;
— Льготные пониженные ставки для двойного налогообложения также перестанут действовать.
Последствия для физических лиц:
— приостановка соглашений ударит по той категории лиц, которые работают за рубежом или получают доходы от иностранных источников – теперь они должны будут уплачивать подоходный налог в нескольких государствах;
— причём его расчёт будет производиться с изначально полученной суммы без вычета ранее уплаченного налога в одном из государств.
Последствия для юридических лиц:
— особенно непросто придётся иностранным компаниям со стратегическими инвестициями в РФ. В рамках соглашений при получении пассивных доходов из России (дивидендов, процентов, роялти и т. д.) иностранные компании платят налоги по льготным ставкам: 5% — по дивидендам, 0% — по роялти и процентам. После приостановки ставки возрастут до 15% и 20% соответственно;
— российские организации, получающие пассивный доход из-за рубежа, также должны будут начать перерасчёт налогов с доходов, полученных после приостановки соглашений – налоговое бремя может вырасти в несколько раз.
👋 Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Егор Гусев!
🚫«Правила о неконкуренции» в США
По инициативе Администрации президента США Федеральная торговая комиссия (FTC) решила разработать правила, запрещающие американским компаниям вносить в трудовые договоры условия, по которым работник обязуется не искать работы у конкурентов работодателя в определенный период времени после ухода с работы (Правила о неконкуренции).
По данным FTC, Правила о неконкуренции эксплуатируют рабочих, значительно снижают заработную плату, «душит» новые предприятия и препятствуют экономической свободе рабочих, тогда как есть менее опасные инструменты для защиты коммерческой тайны и других деловых интересов, чем условия о неконкуренции. В этой связи регулятор пришел к выводу, что такие соглашения представляют собой недобросовестный метод конкуренции.
Правила FTC предназначены для применения на федеральном уровне. В настоящее время 18 штатов США имеют собственные законы, которые регулируют использование соглашений о неконкуренции.
Ключевые положения новых правил:
📍условия о неконкуренции между нынешними и бывшими работниками будут отменены – работодатели должны уведомить работников о том, что текущие или прошлые запреты на конкуренцию не имеют обязательной силы;
📍дается точное определение условиям о неконкуренции – это договорные условия, которые не позволяют работнику искать или принимать работу у какого-либо лица или вести бизнес после завершения работы работника у работодателя;
📍предлагаемое правило распространяется на другие ограничительные соглашения, такие как соглашения о неразглашении, если они де-факто не конкурируют.
Инициатива FTC вызвала ожесточенные споры между сторонами. Некоторые эксперты считают, что запрет на соглашения о неконкуренции будет способствовать повышению мобильности рабочей силы и стимулировать рост экономики, в то время как другие опасаются, что это правило повредит бизнесу и заставит компании искать способы обхода его положений. Сторонники таких соглашений настаивают на том, что запрет на конкуренцию нанесет вред работникам разных отраслей и должностей, ограничивая свободу передвижения рабочих и ограничивая конкуренцию.
✌️Хорошего дня и рабочей недели. С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко!
🏢Какое помещение считать офисом?
В целях определения вида нежилого здания Сбербанка Госинспекцией проведена проверка, которая влияет на определение размера налога, т.к. для офисов налоговая база определяется по кадастровой стоимости, а не из среднегодовой остаточной стоимости основных средств (по общему правилу).
Госинспекция установила, что здание на 100% используется для размещения офисов (повторная проверка показала на 68,5%). Банк не согласился с Инспекцией и обратился в суд об оспаривании решения.
Три инстанции встали на сторону Сбербанка – оборудованные в здании офисы сами по себе не могут являться основанием отнесения здания к офисному, если они используются собственником в собственных уставных/административных целях и не используются для извлечения прибыли.
Позиция ВС РФ:
📌в обычной деловой обстановке офисно-торговую недвижимость можно использовать как доходный объект – такая возможность создает предпосылку высокой стоимости такого имущества и учитывается законодателем при определении особенностей налогообложения таких помещений, даже когда их используют по иному назначению, чем торговля, т.к. они входят в состав соответствующих центров с доходной недвижимостью;
📌значимой с точки зрения НК РФ является концентрация потенциально доходной недвижимости, когда назначение/разрешенное использование/наименование помещений, составляющих не менее 20% общей площади здания, предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры либо торговых объектов, объектов общественного питания/бытового обслуживания, что определяет распространение по этому признаку повышенной налоговой нагрузки на все помещения такого центра (комплекса);
📌банком не опровергнуты выводы инспекции о том, что спорное здание используется для размещения офисов в целях ведения банком его основной и производной коммерческой деятельности (в нем располагаются различные помещения приема клиентов, для рабочего персонала, кассы, индивидуальные, операционные залы, переговорные, депозитарий;
📌банк осуществляет хозяйственную деятельность, направленную на извлечение прибыли, посредством использования офисных помещений, в связи с чем выводы судов о том, что отдельные помещения в здании, используемые банком как «кабинеты», не должны рассматриваться в качестве офисных для целей налогообложения в силу своего «вспомогательного» назначения, противоречат целевому толкованию НК РФ.
ВС РФ отменил решения судов и отказал в иске Сбербанку.
💫🌸Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!
🧑🏼💻Корректировка предустановки софта
Минцифры подготовило изменения в Постановление Правительства РФ № 1867 от 18.11.2020 о предустановке приложений на электронные товары, странами происхождения которых выступают РФ или иные члены ЕАЭС.
Среди основных поправок:
1️⃣отдельные правила для предустановки единого магазина приложений RuStore, который нужно будет устанавливать не только на планшеты и смартфоны, но и на телевизоры Smart TV;
2️⃣версия предустановленного магазина должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включения устройства и в процессе обслуживания, в т.ч. при обновлениях (при этом правообладатель вправе предлагать/распространять платные версии или платный расширенный функционал в ходе обслуживания);
3️⃣изготовитель/уполномоченное им лицо обязаны:
📌осуществить предустановку магазина приложений;
📌обеспечить сохранение магазина при обновлении, в т.ч. после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании устройств;
📌обеспечить недискриминационное отображение магазина на экране устройства по отношению к иным схожим программам – для запуска магазина и его использования должно требоваться равное или меньшее количество действий/разрешений/настроек пользователя;
📌предоставить возможность потребителю отключать магазин.
4️⃣изготовитель/уполномоченные лица, правообладатели не вправе взимать ни с друг друга, ни с потребителей плату за предустановку единого магазина приложений;
5️⃣изготовитель/уполномоченные лица могут не осуществлять предустановку, если технические требования магазина не соответствуют техническим характеристикам устройства или не совместимы с его системным ПО, но они не освобождаются от предустановки, если запрет/ограничение на эту предустановку установил правообладатель системного ПО;
6️⃣в правила составления и ведения перечня программ для ЭВМ для предустановки вводится новый класс приложений – программы проверки кодов маркировки товаров (предполагается обязательность предустановки приложения «Честный знак»).
Предполагается, что изменения начнут действовать с 01.09.2023.
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋
#Contractlawnews № 129. В новом обзоре расскажем Вам о двух интересных кейсах Верховного Суда:
⚖️ ВС истолковал соглашения о компенсации убытков как договор подряда
Фабула дела: Лечебный центр заключил с обществом «Мосгаз» соглашение, на основании которого общество «Мосгаз» ликвидирует принадлежащие ему инженерные сети в зоне производства работ Лечебного центра, за что последний произведет денежную компенсацию. Окончательную стоимость работ стороны определили примерно в 60 млн. руб.
После выполнения работ общество «Мосгаз» обратилось в суд за взысканием стоимости, определенной по соглашению. Лечебный центр, в свою очередь, возражал против выплаты на том основании, что фактически расходы общества на производство работ составили 25 млн. руб. Общество полагало, что цена соглашения была твердой, а центр, что примерной.
Суды трех инстанций исковые требования удовлетворили, однако, Верховный Суд с выводами нижестоящих инстанций не согласился.
⚠️ Экономколлегия указала, что суды неправильно истолковали спорное соглашения за счет двусмысленности его формулировок. Судам надо было применить нормы о договоре подряда с условием об оплате выполненных работ исходя из фактических затрат на их выполнение. Таким образом, дело направлено на пересмотр.
🏗 ВС разобрался в деле, где суды были против трех (!) строительных экспертиз
Фабула дела: управляющая организация обратилась в суд с иском к застройщику об устранении недостатков в многоквартирных домах, квартиры в которых приобретались дольщиками по ДДУ.
По делу было проведено три судебных экспертизы (основная и дополнительная в первой инстанции и еще одна в апелляции, причем в другом экспертном учреждении). Согласно единогласным выводам экспертов значительная часть выявленных недостатков является следствием нарушений при строительстве действующих СНиП и ГОСТ.
📍Руководствуясь экспертными заключениями, суд апелляционной инстанции поддержал истца, однако, суд кассационной инстанции оставил в силе решение, в котором суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на недоказанность истцом вины ответчика.
📍Верховный Суд напомнил, что обязанность доказывания отсутствия вины в рамках гарантийных обязательств лежала на ответчике (застройщике), а не на истце, неверное распределение бремени доказывания привело к неправильному разрешению спора. Суд так и не смог установить, почему суд округа проигнорировал три экспертизы и не обосновал своих выводов. В результате постановление апелляции оставлено в силе.
☀️ Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
#Corporatelawnews № 44.
Сегодня рассмотрим несколько кейсов из Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов за 2022 год.
🚫Недопустимо использовать в наименовании две организационно-правовые формы
Регистрирующий орган отказал в регистрации юридического лица ООО «Ассоциация женщин кинопродюсеров» в связи с несоответствием наименования юридического лица требованиям Закона о государственной регистрации.
Причинами отказа стали следующие обстоятельства:
📍наименование заявителя на момент обращения в регистрирующий орган содержало словосочетание «общество с ограниченной ответственностью» и слово «ассоциация», т.е. наименование юридического лица содержало две организационно-правовые формы;
📍из спорного наименования не следует, в какой организационно-правовой форме оно будет осуществлять свою деятельность: «ООО» либо «ассоциации»;
📍смешение в наименования ООО «Ассоциация женщин кинопродюсеров» двух организационно-правовых форм «ООО» и «ассоциация» может вводить участников гражданского оборота в заблуждение относительно вида деятельности заявителя;
📍использование в фирменном наименовании двух организационно-правовых форм недопустимо, независимо от того, является это именем собственным, заключенным в кавычки, или нет.
При оспаривании решения позицию регистрирующего органа поддержал и суд.
💸Особенности взыскания убытков с регистрирующего органа
ФНС России из-за непредставления налоговой отчетности и об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам приняла решение о предстоящем исключении Общества из ЕГРЮЛ как недействующего. Вышестоящий орган отменил решение, в связи с чем Общество обратилось в суд с иском о взыскании убытков. Суд отказал в удовлетворении требований.
Апелляция, из-за нарушения требований по уведомлению ответчика, отменила решение суда первой инстанции, перешла к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции и сформулировала следующие выводы:
📍возмещение убытков возможно при доказанности следующих условий: противоправность действий, причинная связь между противоправными действиями и возникшими убытками, наличие и размер понесенных убытков;
📍заявитель должен доказать, что принимал все зависящие от него меры для предотвращения (уменьшения) убытков; отсутствие хотя бы одного влечет отказ в удовлетворении иска;
📍установлена недоказанность наличия причинно-следственной связи между действиями регистрирующего органа и заявленными убытками; заявитель располагал возможностью и достаточным временем предупредить свою ликвидацию в административном порядке;
📍бездействие Общества, выразившееся в непринятии своевременных мер по предупреждению его ликвидации путем сообщения регистрирующему органу соответствующих сведений, привело к его исключению из ЕГРЮЛ и возникновению убытков.
Кассационная инстанция оставила решение апелляции в силе.
💰Какие документы подтвердят несение судебных расходов?
После рассмотрения административного иска истец обратился за взысканием расходов на оплату услуг адвокатов с ответчика, представив в качестве доказательств письма-поручения, платежные поручения и справку адвокатской конторы.
Три инстанции удовлетворили требования, но значительно уменьшили сумму расходов.
ВС РФ отправил на пересмотр, указывая, что суды не приняли во внимание ряд важных обстоятельств:
📌юридически значимое обстоятельство при рассмотрении ходатайства о взыскании расходов – установление факта несения истцом расходов на оплату услуг представителя, обязанность доказать который лежит на нём как заявителе;
📌суд напомнил, что в силу ПП ВС РФ № 1 от 21.01.2016 № 1 заявитель должен доказать факт несения расходов и связь между понесенными издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием (недоказанность этих обстоятельств – основание для отказа в возмещении расходов);
📌в рамках данного спора в материалы дела не представлены соглашения об оказании истцу юридической помощи, на которые ссылались нижестоящие суды как на доказательства, подтверждающие факт несения истцом расходов на оплату услуг представителей при рассмотрении иска;
📌утверждения судов неправомерны: из представленных истцом доказательств усматривается, что по одному соглашению об оказании юридической помощи услуги адвокатов истца за представление его интересов по делу в суде были оплачены ООО, а по другому соглашению – оплачены ИП – с учетом этого суды, делая вывод о понесённых истцом расходах по соглашению, не учли, что представленные документы в обоснование суммы издержек не подтверждают обстоятельства несения истцом расходов, т.к. содержат поручение на перевод денег адвокатской конторе от другого лица.
🚜Новая форма контроля за лизинговыми компаниями
На общественное обсуждение вынесен проект приказа Росфинмониторинга, касающийся контроля за «возвратным лизингом» (когда продавец предмета лизинга одновременно является и лизингополучателем по этому же договору лизинга).
Основные изменения:
📌появляется режим обязательного контроля для операций, превышающих 100 тыс. руб. (но не более 1 млн. руб.), по предоставлению имущества в лизинг физическому лицу, в рамках которого это же лицо выступает и продавцом предмета лизинга;
📌на лизинговые компании, осуществляющие такие операции с деньгами/имуществом, возлагается обязанность по предоставлению сведений о подобных операциях;
📌период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции нужно постоянно направлять в Росфинмониторинг – 730 дней со дня вступления в силу приказа.
Поправки направлены на повышение эффективности финансового мониторинга и снижения рисков, связанных осуществлением незаконного потребительского кредитования физических лиц с использованием модели «возвратного лизинга».
💫🌸Хороших выходных, с Вами была Дарья Лазарева!
‼️Консультанты Юридической компании "Каменская & партнеры" на протяжении длительного времени оказывает широкий спектр услуг в сфере согласования сделок/действий, подпадающих под действие контрсанкционного законодательства, в частности, действий, связанных с выплатой прибыли/дивидендов иностранным участникам/акционерам.‼️
Внушительный опыт по сопровождению данных вопросов позволяет нам в кратчайшие сроки оценить ситуацию и предпринять необходимые действия, направленные на оперативное разрешение задачи клиента и получение разрешения Подкомиссии на осуществление сделки или действия.
В настоящее время в России действует особый порядок выплаты дивидендов иностранным участникам/акционерам из недружественных государств или находящихся под контролем лиц из недружественных государств, который установлен указами Президента РФ от 05.03.2022 № 95 и от 04.05.2022 № 254. Согласно положениям указанных актов Президента РФ выплата прибыли/дивидендов иностранным участникам/акционерам на сумму, превышающую 10 млн руб. в календарный месяц, возможно только при условии перечисления таких денежных средств на счет типа "С", открытый в российской кредитной организации и предназначенный для проведения таких расчетов. При этом ЦБ РФ и Минфину России предоставлены полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли/дивидендов иностранным участникам/акционерам.
В целях разъяснения подходов ЦБ РФ и Минфина России, применяемых при принятии решений о выдаче организациям разрешений на выплату прибыли/дивидендов иностранным участникам/акционерам, Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации опубликовала выписку из протокола от 22.12.2022 № 118/1. Согласно указанной выписке Минфином России и ЦБ РФ при принятии решения о выдаче организациям разрешений на выплату прибыли/дивидендов иностранным участникам/акционерам, как правило, учитывается следующее:
1️⃣ размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) составляет не более 50% от размера чистой прибыли за предыдущий год;
2️⃣ учет результатов ретроспективного анализа выплаты прибыли (дивидендов) за прошлые периоды;
3️⃣ готовность иностранных участников (акционеров) организации продолжать коммерческую деятельность на территории Российской Федерации;
4️⃣ учет позиций ФОИВов и ЦБ РФ об оценке значимости деятельности организации и влияния осуществляемой организацией деятельности на технологический и производственный суверенитет Российской Федерации, социально-экономическое развитие Российской Федерации (субъектов Российской Федерации);
5️⃣ установление ФОИВами ежеквартальных ключевых показателей эффективности для организаций;
6️⃣ возможность выплаты прибыли (дивидендов) на квартальной основе при условии выполнения организацией установленных ключевых показателей эффективности.
Перечень вышеуказанных условий не является как общеобязательным, так и исчерпывающим. Иными словами, соблюдение всех условий, изложенных в выписке из протокола Подкомиссии, не гарантирует получение организацией разрешения на выплату прибыли/дивидендов иностранному участнику/акционеру, и, наоборот, отсутствие факта соблюдения части условий не будет являться основанием для отказа в выдаче разрешения, что говорит об индивидуальном подходе к каждой конкретной ситуации.👆
🎤Неправомерное исполнение музыки на концерте: кто нарушитель?
РАО потребовала компенсацию за публичное бездоговорное исполнение музыкальных произведений и фонограмм с Дворца культуры (ДК) и ИП солидарно.
Первая инстанция, снизив компенсацию, удовлетворила требования солидарно.
Апелляция посчитала возможным взыскание всей суммы компенсации только с ИП:
📌именно ИП арендовал у ДК концертную площадку, обязанность проведения мероприятия лежала на ИП, а также он реализовывал через театральную кассу ДК билеты, в которых ИП был указан в качестве организатора мероприятия;
📌 у ИП и ДК отсутствует единая цель: цель ИП – организация мероприятия, для чего заключены договоры на предоставление услуг аренды и агентский договор на реализацию билетов, а также заключены договоры с исполнителями, а цель ДК – получение агентского вознаграждения и стоимости услуг по аренде.
СИП отправил дело на пересмотр из-за преждевременности выводов суда:
📌выводы апелляции противоречат доказательствам по делу, т.к. ДК участвовал в организации концерта наряду с ИП:
1️⃣в части билетов, в т.ч. в электронных, именно ДК был указан как организатор, отсутствует информации об ИП как организаторе;
2️⃣персонал ДК также принимал непосредственное участие в организации и проведении концерта, т.к. без его действий (осветителей, монтажеров, гардеробщиков, дежурных сантехника/электрика и др.) данное мероприятие могло не состояться;
📌вышеуказанные действия ответчиков (как прямые, так и косвенные), в т.ч заключенные между ними арендные и агентские договоры, могут быть направлены на достижение единого совместного результата - проведения концерта, при этом оба ответчика имели целью получить доход именно в связи с проведением данного концерта, т.е. общей целью ответчиков являлось проведение указанного мероприятия;
📌апелляции необходимо выяснить, по какой причине ДК указано в качестве организатора в билетах, какую функцию выполняло при организации спорного концерта и публичного исполнения произведений, а также дать оценку агентскому договору между ИП и ДК на реализацию билетов и с учетом этого разрешить вопрос о наличии оснований для привлечения их к солидарной ответственности.
🧑🏽💻Изменения в IT-аккредитации
Правительство РФ принято Постановление, которым скорректированы правила аккредитации IT-бизнеса:
📌расширен круг компаний, которые могут получить IT-аккредитацию:
1️⃣компании, связанные с исследованиями и разработками в сфере естественных/технических наук (ОКВЭД 72.11 и 72.19)
2️⃣фонды, занимающиеся поддержкой IТ;
3️⃣компании с госучастием, развивающие федеральные/региональные информ.системы;
4️⃣производители ПО и ПАК в области информ.безопасности (ОКВЭД 26.30.16);
5️⃣компании, ведущие деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу (ОКВЭД 71.20.9);
6️⃣организации, основной ОКВЭД которых входит в группу/класс, указанный в Приложении к Постановлению (например, коды 62.01, 62.02)
📌уточнены требования для проведения внеочередных проверок и ежегодного подтверждения аккредитации, среди которых:
1️⃣информация на сайте должна быть представлена на русском языке;
2️⃣в 2023 г. зарплата проверяется за 4 квартал 2022 г. и 1 квартал 2023 г.;
3️⃣зарплата сотрудников компаний-правообладателей ПО из реестра отечественного ПО не проверяется.
📌закреплены требования к периоду (не менее 2 лет), на который IТ-бизнесу нужно предоставить согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну;
📌при получении аккредитации не нужно будет прикладывать справку о несудимости руководителя (сведения будут запрашиваться сразу у МВД).
Поправки разработаны с учетом представителей IТ-отрасли и направлены на доступность аккредитации большему количеству организаций.
#Procurementlawnews № 54. На этой неделе дайджест по вопросам закупочной деятельности посвящён следующим темам:
📝Опубликованы разъяснения об установлении дополнительных случаев закупки у единственного поставщика (Закон № 44-ФЗ)
Минфин России совместно с ФАС России подготовили письмо , в котором указано, что высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации должен самостоятельно определять целесообразность введения и применения в регионе и муниципальных образованиях, находящихся на его территории, дополнительных случаев осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ.
🏢Предлагают смягчить требования к участникам в части ограничений для офшорных компаний (Закон № 44-ФЗ)
В Госдуму внесли проект изменений в п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.
Согласно тексту законопроекта запрет на участие в госзакупках не коснется хозяйственных товариществ и обществ, которые имеют среди участников офшорные компании. Допустимую долю в составе таких юрлиц могут увеличить с 10 до 25%. Правительство сможет установить исключения из этого правила.
При расчёте допустимой доли предложено не учитывать:
📌прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале ПАО (в т.ч. со статусом международной компании), если его акции обращаются на организованных торгах в РФ;
📌косвенное участие офшорных компаний в капитале других российских юрлиц, реализованное через участие в капитале ПАО.
⚖️Можно ли требовать от участника закупки наличия статуса производителя или дилера? (Закон № 223-ФЗ)
Заказчик объявил закупку на выполнение работ по ремонту и диагностике системы кондиционирования. Одним из требований к участникам закупки было наличие статуса производителя или официального дистрибьютора (дилера) оборудования. Потенциальный участник посчитал данное требование чрезмерным, ограничивающим конкуренцию, и подал жалобу в ФАС. Контролёры признали жалобу обоснованной.
Суды 3-х инстанций поддержали заказчика:
📌Закон № 223-ФЗ не обязывает допускать к закупке всех хозяйствующих субъектов с намерением получить прибыль. Тот факт, что некоторые из них не смогут участвовать в закупке, не означает необоснованного ограничения конкуренции;
📌заказчикам предоставлено право сформировать свою систему закупок в зависимости от специфики деятельности, установив при необходимости доптребования к участникам.
Документ: Постановление АС Московского округа от 07.02.2023 по делу № А40-45387/2022
Хорошего дня! С Вами была Ольга Жвирбля 👋
#Antitrustnews № 126. Законопроект ФАС России о внесении изменений в Закон о рекламе, отзыв ЕС претензий в отношении Apple по делу об ограничении конкуренции в области стриминговых музыкальных приложений и наложение индийским регулятором штрафа на Amazon Pay.
✏️Внесение изменений в Закон о рекламе
ФАС России разработала законопроект о внесении изменений в Закон о рекламе, которым предлагается следующее:
📍исключение из сферы действия Закона о рекламе информации о товаре/продавце/производителе, размещенной на сайте агрегатора или на сайте такого товара, его производителя/продавца, не имеющей в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющейся социальной рекламой, а также выдачи поисковой системой перечня гиперссылок на различные источники информации (сайты, форумы и пр.);
Исключение обусловлено тем, что сведения о деятельности организации, об оказываемых ей услугах/продаваемых товарах не преследуют цели, связанной с рекламой, а предназначены для информирования о хозяйственной деятельности, а также об ассортименте товаров и условиях их приобретения. Сайты-агрегаторы содержат однородный перечень товаров/услуг, который отображается исходя из результатов обработки запросов пользователя, указанная информация также не является рекламой, т.к. не формирует интерес к какому-либо конкретному товару и преследует исключительно справочно-информационные цели. Выдача поисковой системой перечня гиперссылок не является рекламой, т.к. выдача такого перечня является результатом обработки поискового запроса пользователя.
📍введение механизма получения согласия пользователей мессенджеров на получение рекламы, распространяемой посредством передачи коротких текстовых сообщений;
На данный момент в Законе о рекламе нет запрета по распространению рекламы указанным способом. Учитывая рост пользователей мессенджеров, увеличилась и доля рекламы, при этом рассылка рекламы через мессенджеры носит массовый характер, о чем свидетельствуют жалобы граждан. Регулирование в части необходимости получения предварительного согласия пользователей мессенджеров на получение ими рекламы позволит устранить правовую неопределенность и будет способствовать защите прав потребителей от получения нежелательной рекламы.
📍установление минимального временного промежутка демонстрации предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя в его рекламе в радиопрограммах (длительность – не менее 3 секунд), ТВ-программах и при кино- и видеообслуживании (длительность – не менее 5 секунд). Такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра (сейчас данные требования в законе отсутствуют).
💰Когда можно не возвращать выделенную субсидию?
Общество обратилось в налоговую с заявлением о предоставлении субсидии. Субсидия получена обществом. Через некоторое время в ходе мониторинга было установлено, что общество нарушило положения Правил о выделении субсидий субъектам МСП (далее – Правила № 976), т.к. имелась налоговая недоимка по состоянию на 01.06.2020, поэтому полученную субсидию необходимо вернуть. В связи с неисполнением требования налоговый орган обратился в суд с иском о неосновательном обогащении.
Суд первой инстанции требования удовлетворил – на момент обращения в налоговую у общества имелась задолженность по авансовым платежам, в связи с чем субсидия получена без правовых на то оснований.
Апелляция решение отменила, в иске отказала – в 2020 г. Правительство продлило срок уплаты платежей на 6 месяцев (до 30.09.2020); с учетом продления возникшая недоимка была погашена в срок (в августе 2020 г.) и общество может претендовать на получение субсидии.
Кассация постановление апелляции отменила, а решение суда первой инстанции оставила в силе – законодатель устанавливает обязанность исчислить/уплатить платежи; эту обязанность общество в срок не исполнило, на дату получения субсидии у него имелась недоимка. Таким образом, общество не соответствовало условиям получения субсидии, указанным в Правилах № 976.
Позиция ВС РФ:
📌излишне выплаченные в качестве мер соцподдержки денежные средства в силу норм о неосновательном обогащении должны быть возвращены получателем только в случае установления недобросовестности с его стороны или счетной ошибки; бремя доказывания недобросовестности со стороны получателя средств возлагается на истца, требующего их возврата;
📌доказательств факта искажения получателем субсидии данных отчетности, недобросовестного поведения или наличия счетной ошибки налоговый орган не представил, а судами не установлено;
📌в 2020 г. налогоплательщикам предоставлялась отсрочка уплаты платежей до 30.09.2020; недоимка была погашена в августе 2020 г., что подтвердил налоговый орган;
📌судами первой и кассационной инстанций применены нормы НК РФ, не подлежащие применению в данном случае, что привело к вынесению неправильного решения.
ВС РФ судебные акты суда первой инстанции и кассации отменил. Оставил в силе постановление апелляции.
📝Как соблюдать досудебный порядок при прекращении товарного знака?
Компания через суд хотела досрочно прекратить охрану товарных знаков (ТЗ) правообладателя.
СИП в первой инстанции удовлетворил требования, но Президиум СИП оставил иск без рассмотрения из-за несоблюдения претензионного порядка: направленное правообладателю досудебное предложение не содержало подписи его составителя, нет и доказательств наличия у него полномочий на подписание.
ВС РФ отправил дело на пересмотр, поскольку Президиум ограничился лишь фактом соблюдения формальных условий без учета доказательств и отсутствия воли ответчика к мирному урегулированию во внесудебном порядке:
📌в таких делах обязателен досудебный порядок: заинтересованное лицо должно направить правообладателю предложение об отказе от ТЗ или заключении соглашения об отчуждении прав, а направляемое письмо должно быть подписано уполномоченным лицом (полномочие, например, может следовать из доверенности);
📌при этом подобное требование к форме документа не ограничивает возможность подтверждения полномочий иным способом, такое полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель;
📌более того, с учетом цели досудебного порядка формальные препятствия для признания его соблюденным не должны автоматически влечь оставление иска без рассмотрения, а суд должен исходить из реальной возможности урегулирования спора между сторонами в таком порядке при наличии их воли к совершению соответствующих действий;
📌в данном деле досудебный порядок считается соблюденным, поскольку:
1️⃣поименованный в досудебном предложении представитель до того, как оно было отправлено, вел с правообладателем переговоры и электронную переписку от имени и в интересах истца,
2️⃣ответчик до момента получения иска не заявлял о сомнениях по поводу полномочий такого лица и не указывал на неприемлемость досудебного предложения ввиду отсутствия подписи в нем, не запрашивал соответствующих разъяснений/сведений;
3️⃣правообладатель в судах не заявлял о намерении урегулировать спор миром во внесудебном порядке и оспаривал иск по существу, требуя отказать Компании.
📌если стороны в ходе рассмотрения спора не предпринимают действий по мирному разрешению, а ответчик при этом возражает по существу требований, то оставление иска без рассмотрения из-за несоблюдения претензионного порядка носит формальный характер, что недопустимо, т.к. не способно достигнуть целей, которые имеет досудебное урегулирование.
💸Налоговые льготы: стимулирование зарубежного патентования
В Госдуму внесен законопроект о поправках в ст. 284 НК РФ, согласно которым
корректируется порядок предоставления фискальных льгот компаниям, передающим по лицензионному договору права использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
Изменениями расширен перечень РИД, на которые будет распространяться право субъектов РФ снижать региональную часть налога на прибыль организаций в диапазоне от 0% до 17%:
📌изобретения, полезные модели, пром.образцы (удостоверенные патентами Роспатента, международных организаций, действующих в РФ, или зарубежных национальных/региональных патентных ведомств);
📌селекционные достижения (удостоверенные патентами Минсельхоза);
📌программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем (зарегистрированные в Роспатенте).
Уточняется, что меры будут распространяться только на российский бизнес, которому принадлежат соответствующие РИД.
Перечень уполномоченных органов иностранных государств и межправительственных организаций будет определяться Правительством РФ.
В связи с поправками у российского бизнеса отпадет необходимость передачи прав иностранным юр.лицам из юрисдикций с режимом «патентной коробки» для лицензионных платежей в отношении зарегистрированных в других странах РИД.
Актуальная практика также обусловливает потребность в принятии законопроекта, т.к. предлагаемые изменения позволят большему количеству российских резидентов оформлять РИД и эффективно управлять правами на них, в т.ч. зарегистрированными и предоставляемыми зарубежом.
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋