🗃Можно ли снимать копии с материалов таможенной проверки?
ООО необходимо было ознакомиться с материалами таможенной проверки. Таможенный орган уведомил о дате/времени ознакомлении, но при этом запретил делать выписки и снимать копии (фотокопии). ООО обжаловало такое решение в суд.
Суд первой инстанции удовлетворил требование – таможенное законодательство, в частности ст. 235 ФЗ «О таможенном регулировании», не содержит ограничений относительно способов ознакомления с материалами таможенной проверки.
Апелляция отменила решение – ст. 235 ФЗ «О таможенном регулировании» не наделяет проверяемое лицо правом делать выписки и снимать с них копии (фотокопии). Кассация поддержала.
ООО обратилось в КС РФ с жалобой об оспаривании п. 2 ст. 235 ФЗ «О таможенном регулировании», т.к. норма ограничивает проверяемое лицо в способах ознакомления с материалами таможенной проверки и затрудняет подачу возражений на акт проверки и обжалование решения.
Позиция КС РФ:
📌в целях эффективной реализации проверяемым лицом права на представление возражения по акту таможенной проверки/на обжалование решения ему должен быть предоставлен доступ к документам и материалам, а также возможность фиксации содержащихся в них сведений, собранных в ходе проверки;
📌вместе с тем ознакомление должно производиться в разумные сроки, определяемые таможней; положительным образом на соблюдение таких сроков влияет использование технических средств для копирования/фотографирования документов;
📌порядок ознакомления с материалами проверки имеет сходство с налоговым законодательством – в этой связи подход законодателя к регламентации отдельных институтов этих отраслей, в т.ч. мер таможенного/налогового контроля, не должен быть различным;
📌п. 2 ст. 235 ФЗ «О таможенном регулировании» не устанавливает специального порядка ознакомления с материалами таможенной проверки, которые содержат в себе сведения, составляющие государственную/коммерческую/налоговую/банковскую тайну, а только предусматривает возможность ознакомления с материалами;
📌данная норма не обеспечивает права проверяемого лица в ходе ознакомления с материалами проверки делать из них выписки/использовать технические средства для копирования/фотографирования) – в части материалов, которые не содержат государственную/иную охраняемую законом тайну, и поэтому допускает в правоприменительной практике отказ проверяемому лицу в осуществлении права на информацию.
КС РФ отметил, что формулировка закона не позволяет единообразно истолковывать и применять и признал норму неконституционной в части необеспечения ряда прав проверяемого лица. Суд указал на необходимость законодателю внести изменения в действующее правовое регулирование.
#Contractlawnews № 138. В сегодняшнем дайджесте разберем интересные кейсы в окружном и Верховном Суде
☎️ Может ли суд рассмотреть дело в отсутствие юриста, предупредившего о своем опоздании❓
Фабула дела: общество обратилось в суд с иском к учреждению о взыскании процентов.
Суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, в отсутствие ответчика перешел из предварительного заседания в основное и удовлетворил иск.
При этом ответчик за 11 минут до начала судебного заседания передал в суд телефонограмму, в которой просил отложить заседание на 15 минут в связи с опозданием представителя, а также указал, что возражает против перехода в основное заседание.
❗️Суд округа решил, что при указанных обстоятельствах суд поспешил рассмотреть дело, напомнил, что в соответствии с пунктом 3.2. Инструкции по делопроизводству факсограммы, телефонограммы и электронные сообщения должны обрабатываться так же, как бумажные документы, учитываться, регистрироваться и передаваться суду.
Интересно, что кассация осталась недовольна и тем, что суды не изучили правовую позицию ответчика, хотя она поступила только на следующий день после вынесения решения.
В результате спор направлен на пересмотр, наделав немало шума. А как Вы считаете, правильно ли поступил суд?
⚖️ Верховный Суд решит, законно ли включать в договор лизинга отступной платеж за досрочное прекращение❓
Фабула дела: лизингополучатель обратился в суд с иском к лизингодателю об оспаривании условия договора лизинга об отступном платеже за досрочное прекращение. Заплатив сумму закрытия сделки, истец потребовал передать имущество в свою собственность.
Суды трех инстанций в удовлетворении иска отказали, сославшись на принцип свободы договора. Суды также отклонили ссылку истца на пункт 26 Обзора практики, согласно которому условие о внесение платы за финансирование за период, когда оно фактически уже было возвращено, ничтожно.
📌 В кассационной жалобе заявитель указал, что им исполнены обязательства по договору полностью, в то время как лизингодатель, принявший возврат финансирования и платы за него, а также выкупную стоимость, в нарушение договора не осуществил действий по передаче в собственность лизингополучателя предмета лизинга.
Экономколлегию заинтересовали доводы жалобы, коллегия рассмотрит дело завтра, 18 мая.
💸 Можно ли требовать уплаты процентов, когда исключительной ответственностью по договору является неустойка❓
Фабула дела: корпорация (подрядчик), взыскав в Арбитражном центре при РСПП с общества долг за выполненные работы, расходы по уплате арбитражного сбора, обратилась в суд с иском о взыскании процентов за просрочку выплаты взысканных средств.
Суды трех инстанций, сделав вывод о недопустимости взыскания процентов ввиду согласования сторонами в договорах подряда за нарушение обществом (заказчиком) сроков расчетов исключительной меры ответственности в виде неустойки, отказали в иске.
📌 В кассационной жалобе заявитель указал, поскольку договоры подряда заключены до вступления в силу Закона № 42-ФЗ, редакция ст. 395 ГК РФ, релевантная в данном случае, предоставляет право выбора требования о взыскании неустойки либо процентов. К тому же, сам по себе факт избрания истцом ненадлежащего способа защиты своего права не является основанием для отказа в удовлетворении иска.
Верховный Суд истребовал дело из Арбитражного суда города Москвы и пересмотрит спор 30 мая.
☀️ Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
#Corporatelawnews № 46.
В новом выпуске рассмотрим законопроект о введении механизма перевода в Россию международных компаний и кейс ВС РФ о нарушении порядка отчуждения доли третьим лицам в ООО.
🏢Введение механизма «переезда» международных компаний
Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается ввести процедуру перевода в Россию иностранных компаний, редомициляция которых невозможна или затруднена в связи с введенными ограничительными мерами.
Основные идеи нового механизма:
📌на территории специальных административных районов (Приморский край и Калининградская область) в порядке инкорпорации будут создаваться международные компании;
📌компании могут пользоваться действующими инструментами корпоративного управления, доступные международным компаниям, создаваемым в порядке редомициляции;
📌учредителем международной компании может выступить иностранное юридическое лицо при условии, что созданной компании в течение 1 года с даты ее государственной регистрации будут переданы активы такого иностранного юридического лица, балансовой стоимостью не менее 800 млн руб.;
📌устав международной компании может предусматривать применение к ней норм иностранного права, которое ранее применялось к иностранному юридическому лицу;
📌расширяется круг вопросов корпоративного управления, который может быть урегулирован по усмотрению учредителей для сохранения или воссоздания действующих в иностранных юридических лицах либо на уровне учредителей правил корпоративного управления после редомициляции или инкорпорации международных компаний в РФ (выпускать акции с фиксированным процентом голосов, передавать совету директоров широкий круг вопросов, в т.ч. относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров);
📌предполагается, что созданные компании смогут занять место иностранных холдинговых компаний в корпоративных бизнес-структурах и выступить в качестве держателя различных активов, в т.ч. акции/долей в российских обществах.
#Antitrustnews № 134. Принят закон, ужесточающий нормы иностранного инвестирования в стратегические общества, введен механизм стабилизации цен на товары первой необходимости и новые обвинения в отношении Apple.
🔎 Ужесточение норм иностранного инвестирования в «стратегов»
Президент РФ подписал закон, которым вносятся изменения в порядок осуществления иностранных инвестиций в организации, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.
Ранее мы описывали основные положения законопроекта. Основная цель – защита национальных интересов и недопущение установления иностранного контроля над предприятиями, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны (работа с ядерными/радиоактивными веществами, разработка и производство военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, разведка и добыча полезных ископаемых) от неправомерных действий недобросовестных инвесторов.
Если недобросовестный иностранный инвестор незаконно, без получения согласия правкомиссии, приобрел имущество стратегического общества или долю в его капитале, судом могут быть взысканы в доход РФ акции/доли общества, имеющего стратегическое значение, имущество, а также доходы, которые получены в результате совершения сделки иностранным инвестором.
В законе описываются критерии определения иностранного лица, механизмы защиты от недобросовестных действий и последствия признания таких действий незаконными.
🤝Введение механизма стабилизации цен на товары первой необходимости
Правительство РФ утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Региональные власти могут заключать с торговыми сетями соглашения, регулирующие цены на товары первой необходимости. Постановление Правительства РФ содержит требования к таким соглашениям:
📍соглашение может быть заключено в письменной форме (в т.ч. в форме меморандумов, деклараций, протоколов);
📍соглашение признается допустимым,если соблюдены обязательные условия для обеспечения конкуренции, а именно:
- указана открытость соглашения для присоединения других лиц, а также для выхода из соглашения;
- определен способ стабилизации цен на товары на внутреннем рынке, в т.ч. путем снижения цен, неповышения ранее установленных цен, установления максимальных (предельных) размеров торговых надбавок к ценам;
- установлен срок (не должен превышать срок действия Постановления Правительства РФ);
- установлена свобода выбора контрагентов и (или) заключения договоров с определенными продавцами/покупателями;
- о заключении соглашения необходимо уведомить ФАС России в течение 5 рабочих дней со дня его заключения.
📍недопустимыми признаются следующие условия соглашения:
- установление единых фиксированных цен на товары;
- ограничение права выбора контрагента;
- сокращение/прекращение производства и (или) реализации социально значимых товаров и др.
#Litigationnews № 132
Сегодня продолжим разбирать выводы ВС РФ из первого обзора практики за 2023 год и банкротные кейсы высшей инстанции за прошлый год.
🔎ВС РФ: обзор практики за начало 2023 года
Ранее мы разбирали позиции ВС РФ по гражданским делам и экономическим спорам из первого обзора практики 2023 года, а сегодня рассмотрим подходы по уголовным и административным делам.
Позиции по административным делам:
📌не вступившее в силу постановление по АП можно обжаловать в срок, установленный КоАП РФ, который исчисляется сутками, но если срок обжалования истекает в нерабочий день, то он не переносится на ближайший следующий рабочий день (однако при наличии уважительных причин его можно восстановить);
📌определение о передаче дела об АП по подсудности не подлежит самостоятельному обжалованию, т.к. не препятствует движению дела и не нарушает прав лица, в отношении которого ведется производство по делу, на судебную защиту;
📌истечение срока давности привлечения лица к ответственности на момент рассмотрения жалобы на не вступившее в силу постановление – не основание для прекращения производства, т.к. это лишает возможности дать правовую оценку имевшим место обстоятельствам на предмет наличия/отсутствия состава правонарушения;
📌обжаловать постановление по делу об АП может должностное лицо, уполномоченное согласно ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об АП, независимо от того, им или другим должностным лицом составлен протокол по этому делу;
📌при рассмотрении дела об административном правонарушении (АП) суд должен установить факт надлежащего извещения лица, в отношении которого возбуждено производство, о составлении в отношении него протокола – это имеет существенное значение, а при несоблюдении возможна отмена судебного акта;
📌дело об административном правонарушении может быть возвращено на новое рассмотрение в кассационный СОЮ, если судья кассации не известил лицо, в отношении которого ведется производство, об обжаловании судебных актов и не предоставил такому лицу возможность ознакомиться с жалобой/протестом, подать возражения;
📌не является уважительной причиной пропуска срока обжалования постановления, если его направили юридическому лицу по адресу, по которому оно не находится, и при условии, если это лицо не выполнило свою обязанность об уведомлении органа власти об изменении адреса своего нахождения;
📌если в действиях/бездействиях лица содержатся признаки преступления, то вынесение постановления о прекращении производства по делу об АП и передача материалов в компетентный орган возможна только на стадии рассмотрения дела по существу.
Позиции по уголовным делам:
📌если дело в отношении ряда обвиняемых прекращено в связи с их смертью, то в приговоре указывается только информация о соучастии подсудимого и других лиц без идентификационных данных умерших, но с указанием принятого в отношении них решения;
📌если лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, отказалось от дачи показаний, изобличающих других соучастников, и рассмотрение дела началось в общем порядке в связи с постановлением прокурора, то тогда нет оснований для применения ч. 2 ст. 62 УК РФ при назначении наказания – в таком случае подсудимым не выполнены все условия заключенного с ним соглашением;
📌разбой, совершенный в изолированном служебном помещении, подлежит квалификации как совершенный с незаконным проникновением в помещение;
📌под разбой подпадают следующие действия – при совершения кражи собственник обнаруживает преступников, которые сознают это, но все равно продолжают незаконно изымать имущество и применяют при этом опасное для жизни/здоровья насилие.
#IPITnews №134
Этот выпуск посвящен судебному кейсу об «информационном посреднике», поправкам в КоАП РФ в части защиты биометрии, возможному пополнению претендентов на IT-аккредитацию, а также результатам сессии ВОИС
🧑🏼💻Интернет-сервис по печати принтов – информационный посредник?
В суде ИП просил взыскать с ООО компенсацию за нарушение прав на товарный знак (ТЗ): компания без разрешения размещала и предлагала к продаже через Интернет-сайт https://printbar.ru товары с ТЗ ИП.
ООО возражало, представив пользовательское соглашение использования сервиса «PRINT BAR» дизайнерами: информационный ресурс «PRINT BAR» создан как интернет-площадка, которая позволяет третьим лицам, используя аппаратные возможности Интернет-сайта, создавать свои коллекции одежды и аксессуаров с принтами (изображениями) для личных целей, а также для последующей продажи.
Две инстанции встали на сторону ООО и отказали в иске, признав, что ООО выступает информационным посредником: сам ответчик не осуществляет действия, направленные на взаимодействие с ТЗ истца, равно как и не осуществляет их использование – ООО лишь предоставляет дизайнерам техническую возможность разместить информацию о товарах на площадке, но при этом само не участвует в реализации этих товаров.
СИП с таким подходом не согласился и отправил на пересмотр:
📌в подтверждение факта нарушения ИП представил видеозапись, товарные чеки со сведениями об ООО, квитанцию об оплате/почтовую накладную с информацией об ООО в качестве отправителя;
📌продажа товаров с ТЗ истца осуществлялась непосредственно ООО без согласия ИП – это свидетельствует о том, что он был осведомлен о нарушении исключительных прав;
📌в п. 78 ПП ВС РФ № 10 указано, что если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий объекты ИС, решение вопроса об отнесении его к информ.посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и/или получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала (в свою очередь, существенная переработка материала/получение доходов владельцем сайта – свидетельства того, что он является не информ.посредником, а лицом, непосредственно использующим такие объекты ИС);
📌ООО не может быть признано информ.посредником: ответчик вводит товары в гражданский оборот, определяет их цену и описание, является изготовителем и собственником товаров, а также продавцом товаров с использованием ТЗ без разрешения ИП; доказательства обратного ответчиком не приведены.
👀Биометрические персональные данные: административная ответственность
В Госдуму поступил законопроект о поправках в ст. 13.11 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных (ПД).
Среди изменений:
📌вводится ответственность за размещение биометрических ПД субъекта в единой биометрической системе/иных информ.системах, обеспечивающих идентификацию/аутентификацию лиц с использованием таких ПД, с нарушением законодательных требований;
📌для нового вида ответственности оставлены те же исключения для привлечения по данной статье, что и за обработку без согласия (если действия содержит признаки ст. 17.13 КоАП РФ (незаконное распространение сведений о защищаемых лицах) или уголовно наказуемого деяния);
📌повышение существующей ответственности за первичную/повторную незаконную обработку ПД, в т.ч. за вновь введенное правонарушение: например, за первичное правонарушение штрафы теперь будут для должностных лиц от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а для компаний — от 300 тыс. до 700 тыс. руб.
Ключевая задача поправок - защита биометрических данных граждан и предупреждение административных правонарушений.
💸Банкротные кейсы: обзор ВС РФ
ВС РФ опубликовал обзор практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 год.
Процессуальные вопросы:
📌неприложение к заявлению о банкротстве должника-физ.лица вступившего в силу решения, подтверждающего требование о взыскании долга по кредитному договору, не является основанием для прекращения дела – суд обязан рассмотреть заявление по существу;
📌отсутствие средств для возмещения расходов на проведение процедуры банкротства – не основание для ее прекращения без проверки ссылки заявителя на наличие источника, за счет которого могут быть покрыты такие расходы;
📌срок предъявления кредитором возражений на отказ конкурсного управляющего во включении в реестр не является пресекательным – он может быть восстановлен в связи с уважительными причинами пропуска;
📌апелляция наряду с другими доказательствами должна оценить довод конкурирующего кредитора о мнимости сделки между банкротом и другим кредитором, заявленный при обжаловании судебных актов, принятых по спору между ними о взыскании долга;
📌КДЛ должника имеет право обжаловать судебные акты по вопросу установления требований кредиторов при соблюдении срока, установленного банкротным законом для обжалования актов по апелляции;
📌если у должника не хватает денег на оплату расходов, связанных с процедурой банкротства, они могут быть отнесены на его учредителей/участников.
Оспаривание сделок:
📌в случае, если при покупке имущества у должника цена занижена несколько раз по сравнению с его рыночной стоимостью, а у покупателя нет доказательств обоснованности такого занижения, такие обстоятельства могут указывать на то, что сторона знала о том, что сделка может нанести вред имущественным правам кредиторов;
📌если нет признаков того, что сделка может нанести ущерб имущественным правам кредиторов, то не будут учитываться другие обстоятельства, которые могут быть основанием для ее признания недействительной согласно ст. 61.2 Закона о банкротстве;
📌для подачи заявления об оспаривании сделки должника при подсчете общего размера кредиторской задолженности не учитываются требования ни стороны оспариваемой сделки, ни ее правопреемника;
📌действия, направленные на завершение обязанности одной из сторон в подрядных правоотношениях, не являются действиями, подлежащих оспариванию по правилам оспаривания сделок с предпочтением в банкротом деле подрядчика – в данном случае отсутствует такой необходимый элемент как получение заказчиком каких-либо предпочтений.
Установление требований в реестре требований кредиторов:
📌нахождение кредитора в процедуре банкротства не влияет на порядок удовлетворения его требования о возврате компенсационного финансирования;
📌при банкротстве заемщика замена кредитора на поручителя возможна и в случае исполнения последним обязательств заемщика перед кредитором за счет средств третьего лица.
Реализация имущества:
📌при проведении банкротных торгов не допустимо искусственное дробление функционально связанных объектов на несколько лотов, т.к. такие действия могут привести к ограничению круга участников торгов/цены;
📌если третье лицо погасило задолженность по обязательным платежам без одобрения суда или с нарушением установленном им процедуры, то суд откажет в признании погашенным требования об уплате обязательных платежей и вернет деньги плательщику;
📌требование о выплате неустойки, которое обеспечено залогом имущества должника, приоритетно перед требованиями других кредиторов, которые ничем не обеспечены, по взысканию денежных санкций.
💫🌸Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!
📝ФНС: новые электронные документы
ФНС официально сообщила, что в 2023 году планируется разработка следующих форматов документов, важных для электронного документооборота:
📌акт приема-передачи запасов (основных средств);
📌накладная по учету движения запасов;
📌акт рекламации (претензии);
📌спецификация.
Данные форматы будут отдельно утверждены ведомственными актами ФНС России.
Документы, сформированные по утвержденным форматам, возможно будет представить в электронном виде в налоговые органы в рамках осуществления ведомством контрольных мероприятий.
Более того, использование подобных документов даст возможность бизнесу автоматизировать внутренние процессы работы с документами и ускорит взаимодействие с контрагентами, а дальнейшая доработка информационных систем снизит их финансовые расходы с учетом возрастающих затрат на бумажные документы.
🤝Конференция Роспатента по интеллектуальной собственности
Завершилась V Международная конференция «Интеллектуальная собственность в системе инновационно ориентированной экономики», на которой выступали представители Минэкономразвития, СФ ФС, Роспатента, ЕАПВ, главы субъектов РФ, а также эксперты отрасли.
Мероприятие было организовано Роспатентом при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.
Проблемы отрасли:
📌многие предприниматели не вводят запатентованные изобретения в оборот;
📌высока публикационная активность научных исследований, а не патентная: научные достижения в исследованиях ставятся выше создания конкретных продуктов и внедрения их в жизнь;
📌низкая конкуренция на российском рынке, слабое развитие культуры патентования интеллектуальной собственности (ИС) и непонимание предпринимателями значения патентования.
Планы на будущее:
📌формирование системы доступного финансирования — кредитования под залог ИС: Минфин, Минэкономразвития, ЦБ РФ и Правительство г. Москвы для МСП формирует модель кредитования под залог ИС, где основной вес имеют интеллектуальные права – бизнес сможет получить финансирование до 50 млн. руб., но пока по ставке в 12 % (после субсидирования Правительством г. Москвы ставка уменьшиться до 3−5%), а в дальнейшем предполагается внедрить такой формат на всей территории РФ; также разрабатываются методические рекомендации по оценке стоимости ИС;
📌повышение внедрения разработок ВУЗов в промышленность – необходимость подключения существующих центров трансфера технологий (ЦТТ), создание новых ЦТТ и формирование в них соответствующих компетенций;
📌разработка системы оценки ценности изобретения;
📌создание «биржи технологий», где были бы размещены патенты и документация к ним, что облегчит работу банков, поскольку они будут понимать, куда можно направлять дефолтные активы и смогут получать за это деньги;
📌коммерциализация промышленностью университетских разработок;
📌сотрудничество с авторами изобретений на выгодных для них условиях и внедрение системы мотивации для авторов в части создания перспективных технических решений – закрепление в политике по коммерциализации для ВУЗов минимального размера отчислений от суммы лицензионных платежей при коммерциализации ИС;
📌продвижение российской продукции на внешних рынках при наделении ее правовой охраной с разработкой стимулирующих для бизнеса мер поддержки.
В рамках мероприятия было подписано соглашение между Роспатентом и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), в силу которого ведомства будут совместно продвигать российский бренды, в т.ч. региональные, зарегистрированные в Роспатенте, на международных конгрессно-выставочных и зарубежных торговых площадках в РФ и за границей, а также оказывать взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку по актуальным вопросам продвижения и развития программы «Сделано в России».
Ключевая задача государства - превращение ИС в экономический актив, что будет содействовать росту креативной экономики, технологического сектора и стартапов.
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋
3. Если досрочно расторгается договор аренды объекта культурного наследия, арендодатель обязан возместить арендатору затраты на сохранение и восстановление объекта.
📍При досрочном расторжении договора аренды объекта культурного наследия на основании части 4 статьи 15 Федерального закона N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" арендодатель обязан возместить стоимость понесенных арендатором затрат на работы по сохранению и восстановлению объекта, которые не были зачтены в счет арендной платы в период действия договора (пункт 15).
📌Позиция Верховного Суда:
Фирма, являясь арендатором нежилого здания - памятника истории и культуры, во исполнение условий охранно-арендного договора за свой счет провела проектные, ремонтно-реставрационные, консервационные, противоаварийные и ремонтно-восстановительные работы, направленные на сохранение и восстановление исторического облика объекта.
По смыслу статьи 14 Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" выполненные арендатором ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия не могут быть квалифицированы как неотделимые улучшения арендованного имущества, возможность компенсации которых ставится в зависимость от усмотрения сторон договора.
Таким образом, при досрочном расторжении договора аренды по требованию аредодателя в отсутствие со стороны арендатора каких-либо противоправных действий или нарушений условий договора арендодатель, не возместивший полностью стоимость понесенных арендатором затрат на работы по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия, обязан уплатить арендатору невозмещенную сумму.
Фактически Верховный Суд установил в отношении объектов культурного наследия гарантированное возмещение части расходов на работы, произведённые арендатором по сохранению и восстановлению исторического облика объекта, исключив такие работы из категории «неотделимые улучшения» по смыслу гражданского законодательства.
Определение ВС РФ № 305-ЭС22-7353
4. Комбинированная неустойка в договоре за одно нарушение не может квалифицироваться как двойная мера ответственности.
📍Установление в договоре неустойки за одно нарушение в виде сочетания штрафа и пени не противоречит действующему законодательству. Вопрос о соразмерности неустойки и допустимости ее снижения в этом случае рассматривается судом исходя из общей суммы штрафа и пени (пункт 16).
📌Позиция Верховного Суда:
Договором лизинга предусмотрен штраф за невнесение лизинговых платежей в срок в размере 15 000 руб., а также уплата неустойки в соответствии со статьей 395 ГК РФ в размере 0,05% за каждый день просрочки (18,5 процента годовых) от суммы лизингового платежа.
Нижестоящие суды посчитали, что лизингодатель применил за невнесение лизинговых платежей двойную меру ответственности (штраф и пени).
Верховный Суд подчеркнул, что комбинирование способов расчёта размера неустойки допустимо и не является двойной мерой ответственности за одно и то же нарушение.
Также в Определении было отмечено, что для «сдерживания» общего размера комбинированной неустойки суду предоставлен механизм ст. 333 ГК РФ для оценки её соразмерности и снижения при наличии к тому оснований.
Определение ВС РФ № 308-ЭС21-16199
👋Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Егор Гусев!
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об основах работы технологических компаний
📍Законопроект стал очередным шагом по стабилизации российской экономики в рамках деятельности Правительства РФ в сфере науки и технологий, IT-секторе. Документ определяет основные понятия и принципы в сфере государственной поддержки инновационной деятельности малых технологических компаний в РФ, а также критерии для наделения коммерческих организаций таким статусом.
В частности, проект закона вводит несколько ключевых понятий:
— инновационная технология;
— технологическая компания;
— малая технологическая компания (далее – МТК).
Для компаний и реализации программ субсидирования Правительством будет создан Реестр МТК, для включения в который необходимо будет соответствовать нескольким критериям:
— Максимальный порог выручки за год, определяемый Правительством;
— Вид деятельности компании должен быть включён в специальный перечень, утверждённый Правительством;
— Соответствие установленному Правительством уровню научно-технического потенциала компании;
— Наличие возможности для применения (внедрения) инновационных технологий при разработке или производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ.
Соответствие компаний установленным критериям планируется определять на основании экспертизы в порядке, установленном Правительством. Компании из Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности смогут получить статус МТК в упрощённом порядке.
Целью законопроекта является установление чётких правовых рамок для компаний, которые рассчитывают на получение государственной поддержки в сфере инновационных технологий. Предполагается, что Правительство будет определять категории МТК в зависимости от объема выручки: МТК от 0 до 300 млн руб., от 300 млн до 2 млрд руб. и от 2 млрд до 4 млрд руб.
👋Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Егор Гусев!
💰Реформирование внесудебного банкротства
В Госдуму внесен законопроект, направленный на изменение процедуры признания гражданина банкротом во внесудебном порядке.
Среди предлагаемых поправок:
📌скорректированы пороговые значения размера долга от 25 000 до 1 млн руб., при которых возможно внесудебное банкротство (сейчас такие суммы составляет от 50 000 до 500 000 руб.);
📌процедурой могут воспользоваться граждане, в отношении которых не менее 1 года назад до даты обращения с заявлением о внесудебном банкротстве выдан исполнительный документ, который направлялся для исполнения (при этом единственным доходом таких лиц является пенсия и у них нет имущества, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями выплаты на детей/пособия беременным женщинам);
📌также воспользоваться механизмом внесудебного банкротства могут и граждане, в отношении которых не менее 7 лет назад до даты обращения с заявлением о банкротстве исполнительный документ направлялся для исполнения;
📌сокращен срок, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство – с 10 до 5 лет;
📌длительность исполнительного производства необходимо подтверждать справками в бумажном виде от ФССП, Социального фонда, кредитных организаций или работодателей (но с 01.07.2024 будет введено электронное получение сведений из госорганов через систему межведомственного электронного взаимодействия);
📌возврат заявления о признании банкротом или размещение в Едином реестре сведений о банкротстве сообщения об отказе в возбуждении процедуры могут быть обжалованы в арбитражный суд по месту жительства гражданина.
Несмотря на реформирование, данные изменения не решают острую проблему нарушения прав кредиторов в связи с возможными мошенническими действиями должников, а также не в полной степени регламентируют права кредиторов в данной процедуре.
👨💼Адвокатские запросы: основные требования от ФПА
XI Всероссийский съезд адвокатов утвердил Стандарт подготовки и направления адвокатских запросов.
Напомним, недавно в Госдуму был внесен законопроект об изменениях в Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности (ранее мы подробно рассматривали поправки), который дополняет норму об адвокатском запросе новыми правилами. В свою очередь, принятый Стандарт конкретизирует особенности подготовки и направление запроса, а также получение ответа.
Основные положения:
📌адвокат может направлять запрос при оказании любых видов квалифицированной юр.помощи;
📌раскрыты обстоятельства, при которых может быть принято решение о направлении запроса; указано, что не могут быть исполнены пожелания/просьбы/требования доверителя в отношении адвокатского запроса, призывающие к несоблюдению законодательства;
📌копия адвокатского запроса, а также подтверждение его направления должны быть приобщены к материалам адвокатского производства;
📌право на получение информации с помощью адвокатских запросов обеспечивается публичной ответственностью: так, если адресат адвокатского запроса в установленный срок не предоставил ответ или предоставил неполную информацию, адвокат вправе направить повторный запрос или инициировать привлечение адресата/его руководителя к ответственности по ст. 5.39 КоАП РФ;
📌введены запрещающие нормы для адвокатов, в частности, он не должен:
➖направлять запрос с иными целями, кроме получения информации, необходимой для оказания юр.помощи;
➖указывать направление запроса в качестве самостоятельного предмета соглашения об оказании юр.помощи;
➖направлять запрос в органы адвокатского самоуправления для сообщения или получения адвокатами информации, связанной с организацией/осуществлением адвокатской деятельности, за исключением информации, необходимой для оказания правовой помощи;
➖сведения о факте направления, адресате запроса и его содержании, а также ответ на запрос составляет адвокатскую тайну.
💫🌸Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!
🇨🇳Китайский ИИ-копирайтер
Китайское рекламное агентство BlueFocus официально сообщило о планах заменить копирайтеров и графических дизайнеров нейросетью. Бизнес планирует охватить новую волну контента, созданного ИИ, и сократить расходы на внештатных копирайтеров и дизайнеров.
Компания планирует заменить сторонних сотрудников ИИ по примеру ChatGPT – для этого агентство обратились к холдингу Alibaba Group и к поисковику Baidu с целью получения возможности лицензировать подобную технологию.
Ранее и информационное агентство Bloomberg сообщило о разработке собственной нейросети с использованием доступных базовых технологий, которые также применялись при создании ChatGPT от OpenAI. Этот ИИ обучался на собственных данных Bloomberg, субтитрах YouTube, «Википедии» и GitHub, базе данных FinPile.
Предполагается, что ИИ с использованием базовых доступных технологий будет предназначена только для внутреннего пользования. Нейросеть сможет составить заголовок для новости, назвать руководителя какой-либо компании, а также предоставить данные о ее финансовом положении.
Важно, что недавно Управление по вопросам киберпространства КНР опубликовало проект мер по регулированию сервисов генеративного ИИ, предполагающих проверку сервисов на базе ИИ до выдачи им разрешения на работу в стране – создаваемый ими контент должен отражать основные ценности социализма, не может призывать к подрыву государственной власти, а также свержению социалистического строя.
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋
#IPITnews №132
На этой неделе рассмотрим кейс СИП, порядок регистрации изобретений, будущее развитие интеллектуальной собственности, а также расскажем о применение ИИ в России и за рубежом.
📸Серия фотографий – одно произведение?
Правообладатель хотел взыскать с ООО компенсацию за нарушение прав на фотографии.
Две инстанции встали на сторону истца, но снизили компенсацию.
СИП отправил на пересмотр:
📌несколько фото могут быть созданы в рамках одного творческого процесса, в одно время, в отношении одного объекта съемки – в этом случае такие фото могут быть квалифицированы как части одного произведения (серии фотографий), если автор не докажет, что конкретная фотография в серии носит иной творческий характер и поэтому является самостоятельным произведением (например, это может иметь место, если фотограф применял другой творческий выбор);
📌в этой связи преждевременны выводы судов о несостоятельности доводов ответчика о том, что ряд фото создан в рамках одной серии (что могло повлиять на количество нарушений и, как следствие, на размер компенсации);
📌также судами не учтено, что создание похожего (например, в силу того, что двумя авторами использовалась одна и та же исходная информация), но творчески самостоятельного произведения – не нарушение прав автора более раннего произведения; в таком случае оба произведения – самостоятельные объекты авторского права;
📌в этой связи необходимо было надлежаще оценить аргументы ответчика, о том, что некоторые использованные им фото не были идентичными фото истца: ответчик использовал, помимо прочего, другие фото того же товара, что и на фото истца (фотографии похожи лишь тем, что использован тот же объект сьемки);
📌в судебных актах нет мотивированных суждений, на основании которых суды пришли к выводу о нарушении ответчиком прав истца именно на 376 фотографий: ни в решении, ни в постановлении в принципе не приведены никакие идентифицирующие данные/реквизиты фото, в отношении которых ответчиком нарушены права, и в отношении которых судами в итоге взыскана компенсация.
📜Регистрация изобретений: новые правила
С 29.04.2023 вступит в силу опубликованный Минэкономразвития приказ, касающийся обновления правил регистрации изобретений.
Среди изменений:
📌формы документов для регистрации изобретений, правила их составления/подачи/рассмотрения;
📌требования к документам заявки на выдачу патента;
📌состав сведений о заявке на выдачу патента и о выдаче патента, публикуемых в официальном бюллетене Роспатента;
📌механизм проведения информационного поиска в рамках экспертизы по существу и представления отчета о нем;
📌порядок публикации отчета об информационном поиске в отношении заявленного изобретения;
📌состав сведений, указываемых в патенте на изобретение;
📌форма патента на изобретение.
С учетом корректировок теперь к патенту будет прилагаться формула изобретения, отменен информационный поиск по заявке на выдачу патента по ходатайству заявителя/третьих лиц.
Аналогичный более ранний приказ по данному вопросу утратит силу, в связи с чем важно учитывать данные изменения при подаче новых заявок на изобретения.
🇪🇺Упрощение правила контроля слияний и поглощений в ЕС
Еврокомиссия упростила процедуру проверки сделок слияний и поглощений между компаниями, среди изменений:
📍определены новые категории дел, в отношении которых можно воспользоваться упрощенной процедурой рассмотрения слияний и поглощений;
📍Комиссии предоставлено право по своему усмотрению рассматривать заявки в рамках упрощенной процедуры, даже если они не подпадают ни под одну из категорий для такого рассмотрения;
📍в целях оптимизации рассмотрения дел вводится новая форма уведомления для упрощенных случаев;
📍определены случаи, в которых регулятор может рассматривать сделку по стандартной процедуре, даже если она отвечает критериям для упрощенного рассмотрения;
📍 вводится система электронных уведомлений о сделках.
Новые правила будут применяться с 1 сентября 2023 г.
✌️Хорошего дня и рабочей недели. С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко.
👥Уголовные и уголовно-процессуальные нововведения для бизнеса
1️⃣ ВС РФ предложил скорректировать законопроект о порядке заключения под стражу предпринимателей за экономические преступления.
Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект о поправках в УПК РФ, конкретизирующих механизм избрания меры пресечения в виде заключения под стражу для предпринимателей/членов органов управления (в дайджесте ранее подробно рассматривали изменения).
Недавно ВС РФ предложил дополнить ст. 108 УПК РФ примечанием с понятием предпринимательской деятельности через использование критериев, на основании которых преступления считаются совершенными в связи с осуществлением такой деятельности:
Преступления считаются совершенными ИП в связи с осуществлением предпринимательской деятельности/управлением принадлежащим ему имуществом в этих целях, если они совершены в ходе осуществления им самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом/продажи товаров/выполнения работ/оказания услуг/при управлении имуществом, используемым для такой деятельности (аналогичное касается члена органа управления коммерческой организации).
Данные критерии согласуются с признакам предпринимательской деятельности согласно ст. 2 ГК РФ, получившим широкое распространение в экономическом обороте.
Реализация поправок направлена на расширение применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, и позволит исключить необоснованную квалификацию экономических преступлений, как не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2️⃣ Подписан закон, освобождающий от уголовной ответственности предпринимателей, возместивших ущерб за незаконные предпринимательство/банковскую деятельность и уклонение от репатриации денег.
Ранее инициаторы подчеркивали, что введение такой новеллы актуально, т.к. часть норм уже устарели либо предусмотрена ответственность по КоАП РФ, а другие нарушения не представляют общественной опасности настолько, чтобы считаться уголовно наказуемыми.
💫🌸 Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!
#Litigationnews № 133
В новом выпуске расскажем про инициативу об отмене преимущественного права покупки доли в ООО и рассмотрим позиции КС РФ о возможности снимать копии с материалов таможенной проверки и использовании преимущественного права сособственника при реализации имущества должника-банкрота.
👥Отказ от преимущественного права покупки доли ООО
Минэкономразвития разработало законопроект, которым предлагает разрешить ООО отказаться от преимущественного права покупки долей участниками.
Согласно инициативе участники ООО могут отказаться от применения преимущественного права приобретать доли/части доли в уставном капитале ООО посредством внесения соответствующих положений в устав ООО по единогласному решению его участников.
По мнению разработчиков, применение императивного правила преимущественного права приобретения долей участниками ООО при наличии согласия всех участников на вхождение в общество новых участников является избыточным.
Ссылаясь на позицию ВС РФ по делу ООО «Яна Тормыш», в котором суд подчеркнул презумпцию диспозитивности регулирования ООО – все правила, касающиеся отчуждения доли третьим лицам, включая преимущественное право, могут быть изменены или полностью отменены уставом ООО, разработчики предлагают использование данного правила оставить на усмотрение самих участников.
Полагаем, что данные изменения не окажут негативного воздействия на действующее регулирование ООО, т.к. нередко приобретение доли в ООО осуществляется в обход императивных правил о преимущественном праве приобретения доли другими участниками. Отмена данного механизма ускорит процесс совершения сделок с долями.
🔎ВС РФ о запрете на отчуждение доли в ООО третьим лицам
Участник ООО с долей в уставном капитале в размере 75% решил продать часть доли нескольким третьим лицам. Он направил в адрес ООО и других участников общества уведомления о продажи доли по 3%. Участники отказали в отчуждении доли третьим лицам.
Несмотря на отказ Участник все равно заключил договор купли-продажи доли.
Тогда участники ООО обратились в суд иском о признании недействительным договор купли-продажи доли, указав на несоблюдение порядка одобрения отчуждения доли ООО, предусмотренного Уставом, согласно которому продажа долей возможна только при согласии остальных участников.
Суды отказали – Участник поставлен в ситуацию, при которой реализация части доли стала невозможной из-за отсутствия согласия на отчуждение, а возможен лишь выход участника из ООО, что противоречит его интересам.
Позиция ВС РФ:
📌ООО основывается на концепции объединении капиталов, вложенных участниками в деятельность общества с расчетом на извлечение прибыли от ведения общего дела; такая идея и предопределяет специфику регулирования оборота долей в уставном капитале;
📌оборотоспособность долей может быть разумно ограничена в соответствии с законом и по воле участников общества (иной порядок должен быть установлен в учредительном документе ООО);
📌при наличии в уставе запрета на отчуждение доли (части доли) или при установлении особого порядка отчуждения, предполагающего получение согласия других участников, недопустима ситуация, при которой участнику запрещается выход из общества без возможности возврата своих инвестиций;
📌в рамках данного дела Участник не оказался в ситуации бессрочного удержания в числе участников общества, и не был вправе совершать сделки по отчуждению части принадлежащих ему долей в уставном капитале общества, но был вправе потребовать выкупа соответствующей части доли от самого общества (п. 2 ст. 23 Закона об ООО);
📌вместе с тем ВС РФ отметил, что законом предусмотрен специальный способ защиты участников на случай нарушения установленного уставом порядка отчуждения долей (участники вправе требовать в судебном порядке передачи доли/части ООО), предполагающий преобразование правоотношения в судебном порядке;
📌разрешая данное дело нижестоящим судам следовало вынести на обсуждение сторон три группы взаимосвязанных вопросов:
- о передачи доли (части доли) обществу от приобретателей;
- о возмещении приобретателям доли (части доли) уплаченной ими цены и иных расходов, понесенных в связи с ее приобретением, за счет участника общества, который произвел отчуждение долей;
- о выплате участнику действительной стоимости отчужденных им долей или их части и разрешить спор по требованиям, окончательно сформулированным сторонами спора применительно к указанным вопросам.
ВС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.
👋 Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Александра Шрамко.
🍏Регуляторы vs Apple
Антимонопольные органы ЕС приняли решение углубить расследование в отношении сервиса Apple Pay в связи с возможными нарушениями антимонопольных норм. Регуляторы запросили у розничных продавцов информацию об использовании и доступности платформ мобильных платежей. Предметом расследования также стала доступность использования других платёжных систем, включая использование QR-кодов и технологий Bluetooth.
Деятельностью бигтеха также заинтересовался регулятор Италии (AGCM). Apple подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений App Store. Регулятор считает, что корпорация оказывает давление на сторонних разработчиков приложений, установив «более строгую политику конфиденциальности», чем она применяет к себе.
Внимание AGCM привлек факт, что пользователи приложений сторонних разработчиков имеют возможность отключить сбор данных, однако это обстоятельство не касается программ Apple. AGCM считает, что предполагаемое антиконкурентное поведение может привести к падению рекламных доходов разработчиков стороннего софта в пользу самой корпорации.
Италия это еще одна страна, которая поставила под сомнение законность установления Apple жестких требований конфиденциальности для сторонних приложений, чем для собственных приложений (Франция и Германия уже начали антимонопольные расследования по этому поводу).
✌️Хорошего дня и рабочей недели. С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко!
💸ВС РФ: обзор банкротных споров
В прошлом дайджесте мы начали рассматривать позиции ВС РФ из банкротного обзора практики за 2022 год. На этой недели расскажем об оставшихся интересных позициях.
Вопросы ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ) и деятельности корпоративной группы:
📌в размер субсидиарной ответственности за неподачу/несвоевременное обращение с заявлением должника (ст. 61.12 Закона о банкротстве) не входят обязательства должника, образовавшиеся до нарушения ответчиком данной обязанности по своевременному обращению с заявлением о признании должника банкротом;
📌не основание для освобождения руководителя от субсидиарной ответственности – делегирование им части своих функций по управлению деятельностью юридического лица, поскольку на нем лежит обязанность контроля за выполнением таких переданных функций;
📌контролирующее лицо может быть привлечено к ответственности по обязательствам корпорации при нарушении им принципа обособленности имущества юридического лица, приводящему к смешению их активов (например, использование участником банковских счетов компании для проведения расчетов со своими кредиторами);
📌переквалификация требований о привлечении к субсидиарной ответственности на требования о возмещении убытков возможна только на стадии установления оснований для привлечения к такой ответственности, а не на стадии определения ее размера (иное нарушает правило об общеобязательном характере принятого по делу судебного акта вне установленных законодателем процессуальных процедур его обжалования и пересмотра);
📌отсутствие корпоративных связей между потерпевшим и причинителями вреда не освобождает последних (в том числе контролирующих процедуру кредиторов) от гражданской ответственности в виде убытков.
Особенности банкротства застройщиков:
📌понятие «застройщик» для целей применения законодательства о несостоятельности охватывает более широкий круг лиц по сравнению с перечнем субъектов, которые относятся к застройщикам по градостроительным нормам – в этой связи правила о банкротстве застройщиков применяются и к лицу, привлекающему деньги в целях реализации недвижимости независимо от наличия у него прав на земельный участок, где осуществляется строительство;
📌внесудебное установление арбитражным управляющим требований в реестре требований кредиторов застройщика возможно только в отношении участников строительства, при этом управляющий не вправе рассматривать требования из договоров, предусматривающих передачу нежилых помещений площадью более 7 кв. м;
📌при переходе прав и обязанностей застройщика фонду в размер обязательств, погашаемых фондом, включаются также требования участников строительства по возмещению убытков в виде реального ущерба;
📌при передаче имущества застройщика приобретателю залоговые права кредиторов (неучастников строительства) в отношении земельного участка и его неотделимых улучшений прекращаются, и они могут требовать у приобретателя компенсацию за прекращение их прав;
📌при передаче имущества застройщика фонду/иному лицу для завершения строительства приобретатель обязан погасить требования всех кредиторов по текущим платежам, которые были бы удовлетворены, если бы такая передача не состоялась.
💫🌸 Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!
💼Возможное пополнение аккредитованного IT-бизнеса новым участником
Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поступила просьба от Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) в отношении предоставления возможности музыкальным лейблам получать аккредитацию как IT-компаниям.
В НФМИ отмечают необходимость предоставления музыкальной отрасли инструментов стимулирования развития сфер информационных технологий и медиа. Обоснование необходимости применения мер поддержки:
📌основной доход лейблов – роялти, поступающие со стриминговых сервисов – музыкальная дистрибуция через эти сервисы предполагает создание, поддержку, администрирование и иное использование программ для ЭВМ и баз данных;
📌более того, каждый лейбл обладает собственным программным обеспечением (например, для подготовки треков к релизу/загрузке на сервисы и т.д.).
На данный момент в ведомстве пока не согласились с выдвинутой инициативой. В случае, если предложение будет поддержано, аккредитованный музыкальный бизнес сможет получить льготные кредиты, освобождение от проверок, отсрочку сотрудникам от призыва и прочие стимулирующие меры.
Между тем, в отношении аккредитации данной сферы интересен порядок доказывания лейблами наличия определенного объема дохода именно от IT-бизнеса.
🧑🏼🎓ВОИС: итоги сессии развития интеллектуальной собственности
Состоялась 30-ая сессия Комитета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по развитию интеллектуальной собственности (КРИС), в которой от РФ приняла участие делегация Роспатента.
Ключевые итоги:
📌одобрен Мандат проведения независимого внешнего обзора технической помощи, оказываемой ВОИС в рамках сотрудничества в целях развития;
📌согласовано проведение ряда проектов:
1) по разработке стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на рынке цифровой продукции (предложение Кении);
2) по интеллектуальному анализу текстов и данных для поддержки исследований/инноваций в университетах и других исследовательских учреждениях в Африке (от Африканской группы);
3) по расширению возможностей молодежи в области инноваций во имя будущего (инициатива США, Кореи, Канады).
📌рассмотрен отчёт Генерального директора ВОИС о ходе реализации Повестки дня в области развития, а также ряд иных обзоров внутренней/внешней деятельности, докладов и отчётов;
📌состоялась Международная конференция ВОИС по развитию и ИС на тему: «ИС и инновации на благо устойчивого сельского хозяйства».
Ключевое из выступления российской стороны:
📌обозначена особая важность вопросов образования и повышения осведомлённости, а именно развития навыков и знаний в контексте подготовки квалифицированных кадров в области ИС;
📌нематериальные активы и инновации играют ключевую роль в достижении целей устойчивого развития - набора из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 г. Генассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех»;
📌отмечена актуальность темы цифровой трансформации и преодоления цифрового разрыва: рынки цифровой продукции создают возможности, ускоряющие развитие экономики и стимулирующие рост региональной/национальной торговли, но подобное бурное развитие сопряжено с нарушениями прав на объекты ИС, что мешает правообладателям в полной мере воспользоваться возможностями цифровой экономики.
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋
#Contractlawnews № 137. В новом обзоре мы расскажем Вам об актуальных делах на рассмотрении Верховного Суда
🚗 Можно ли доказать, что лизинг является выкупным, исходя из величины лизинговых платежей?
Фабула дела: общество обратилось в суд с иском к лизинговой компании о признании за собой права собственности на автомобили TOYOTA LAND CRUISER. Выплатив последние лизинговые платежи, истец полагал себя собственником этих предметов лизинга. Однако ответчик забрал автомобили по акту приема-передачи, предложил заключить договоры купли-продажи и доплатить за ТС.
Суд первой инстанции, посчитав, что договоры лизинга являются выкупными, иск удовлетворил. Апелляционный суд, с выводами которого согласился суд округа, пришел к выводу, что сделки не содержат условий о выкупе имущества, отменил решение и отказал в иске.
❗️В кассационной жалобе общество указывает, что приложения к договорам (графики платежей) свидетельствуют о том, что полная закупочная стоимость имущества вошла в состав лизинговых платежей, что суды не приняли во внимание наличие тройной выгоды на стороне лизинговой компании.
Указанные доводы заинтересовали Верховный Суд, дело будет пересмотрено Экономической коллегией 30 мая.
💼 Юридическому лицу должны компенсировать расходы на адвоката, понесенные формально директором
Фабула дела: компания обратилась в суд с заявлением о взыскании с общества 300 тыс. руб. судебных расходов, понесенных на оплату услуг адвоката, представлявшего интересы компании в суде.
Суд первой инстанции требования частично удовлетворил, взыскал 80 тыс. руб. Однако суд апелляционной инстанции, поддержанный окружным судом, сослался на недоказанность несения самой компанией расходов на оплату услуг представителя, поскольку соглашение было заключено между компанией, Адвокатской палатой и Коллегией адвокатов, а квитанция об оплате услуг была подписана генеральным директором (а не компанией) и самим адвокатом (а не адвокатским объединением).
Верховный Суд оставил в силе первоначальное определение в пользу компании, из чего можно сделать два главных вывода:
📌 Услуги адвоката не обязательно должны быть оплачены посредством банковского перевода от юрлица;
📌 Генеральный директор вправе заплатить за услуги адвоката лично и наличными в кассу адвокатского кабинета.
⚖️ Верховный Суд отменил решение о взыскании судебных расходов в пользу проигравшей стороны
В #Contractlawnews 132 мы рассказывали Вам о деле, где общество, выиграв в суде дело против 2ГИС (на сайте ответчика был размещен негативный и порочащий деловую репутацию отзыв о компании), также взыскало с ответчика судебные расходы.
Однако суд округа отменил решение в части взыскания судебных расходов в пользу истца и наоборот взыскал с него в пользу 2ГИС расходы на оплату госпошлин при подаче апелляционных и кассационных жалоб, мотивируя тем, что вины ответчика в размещении неустановленным лицом недостоверных сведений нет.
В кассационной жалобе общество указывало, что, несмотря на то, что ответчик не является автором отзыва, он как владелец и администратор сайта, на котором отзыв был размещен, создал анонимные условия для автора, следовательно, 2ГИС является лицом, распространившим сведения об истце, и несет ответственность за это.
❌ Совсем недавно Верховный Суд пересмотрел дело и поддержал заявителя, отменив незаконное кассационное постановление.
👩💻 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
#Litigationnews № 131
В этом дайджесте рассмотрим выводы судебных коллегий ВС РФ из первого обзора практики за 2023 год, а также начнем разбирать банкротный обзор практики высшей инстанции за 2022 год.
🔎ВС РФ о ключевых позициях начала 2023 года
ВС РФ опубликовал первый обзор за 2023 год. Ранее мы разбирали позиции ВС РФ по спорам, вытекающим из договорных правоотношений, а сегодня продолжим рассматривать подходы ВС РФ к различным вопросам, возникающим при рассмотрении экономических и гражданских споров.
Позиции по гражданским делам:
📌в спорах между автором и издательством о взыскании о компенсации за незаконное распространение экземпляров произведения бремя доказывания правомерного распространения возлагается на издательство;
📌в делах о возмещении расходов на представителя при отсутствии возражений стороны и доказательств чрезмерности расходов суд не вправе произвольно их уменьшить, но если он видит, что заявленная сумма носит явно неразумный (чрезмерный) характер, то он вправе уменьшить ее размер, но обязательно с обоснованием мотивов данного решения;
📌под временным переводом понимается перевод работника на другую работу у того же работодателя на срок до 1 года, но если по истечении этого срока прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, перевод считается постоянным – условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу;
📌суд, рассматривающий вопрос о размере возмещения причиненного преступлением вреда, не может отказать в его удовлетворении, если право на предъявление такого иска признано приговором суда, передавшим данный вопрос на рассмотрение в гражданском судопроизводстве.
Позиции по экономическим делам:
📌должник считается уведомленным о возбуждении испол.производства в день, когда он вошел в систему электронного документооборота, посредством которой пристав направляет соответствующее постановление о возбуждении;
📌в случае поступления требования кредитной организации о взыскании страхового возмещения, возникшего из-за смерти заемщика, срок давности исчисляется с даты неоплаты заемщиком очередного платежа по кредиту;
📌директор не может без одобрения участников общества увеличивать размер своего вознаграждения и издавать приказ о собственном премировании, в противном случае с директора могут быть взысканы убытки на основании п. 1 ст. 53.1 ГК РФ;
📌в спорах об истребовании имущества из чужого незаконного владения суду следует учитывать, что причиной выбытия имущества из владения собственника помимо его воли может являться корпоративный конфликт между участниками;
📌во взаимоотношениях с таможенными органами нет территориального принципа реализации контрольных полномочий, в этой связи таможенный орган правомочен осуществлять контроль в отношении товара, выпущенного в регионе деятельности иного таможенного органа;
📌если налогоплательщик не подал декларацию по ОСН в связи с неправомерным применением им специальных режимов, то это считается налоговым правонарушением по п. 1 ст. 119 НК РФ – но суд может снизить размер штрафа с учетом уважительности причин непредставления декларации.
Вопрос из практики: нужно ли уплачивать госпошлину при подаче кассационных жалоб на определения суда апелляционной инстанции по частным жалобам в порядке ГПК РФ?
📌в ст. 333.19 НК РФ не установлена пошлина за подачу частной жалобы;
📌в силу п.п. 7 п. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты госпошлины по делам в порядке ГПК РФ освобождаются организации и физ.лица при подаче в суд частных жалоб на определения суда; дополнительно в абз. 3 п.19 ПП ВС РФ 12.06.2021 № 17 разъяснено, что освобождение от уплаты госпошлины в силу закона/судом – освобождение лица от уплаты по делу в целом;
📌с учетом изложенного организации и физ.лица, освобожденные от уплаты госпошлины при подаче частных жалоб на определения первой инстанции в порядке ГПК РФ, не обязаны уплачивать ее и при подаче кассационных жалоб на определения апелляции, вынесенные по результатам рассмотрения частных жалоб.
#IPITnews №133
N.B. C 12.05.2023 по 01.06.2023 на Госуслугах будет открыта форма для подтверждения IT-бизнесом государственной аккредитации, поскольку они обязаны ежегодно ее подтверждать. В форме необходимо указать информацию о доле доходов от деятельности в IT-сфере, ссылку на официальный сайт, а также наименование/номер продукта в реестре и доход от его реализации – только для правообладателей ПО. Минцифры также напоминает об иных обязательных шагах и возможных исключениях.
В этом дайджесте рассмотрим изменения в порядок выплат соавторам служебных объектов интеллектуальной собственности и в налоговые послабления для бизнеса, а также расскажем о новых формах электронных документов от ФНС России и итогах конференции, организованной Роспатентом.
💸Служебное РИД: как рассчитывать вознаграждение соавторам?
Минобрнауки вынесло на обсуждение поправки отношении распределения вознаграждения в случае соавторства. Изменения вносятся в Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения/полезные модели/пром.образцы, утвержденные Правительством РФ.
Согласно действующим нормам при получении работодателем патента на служебный РИД и при отсутствии между работником и работодателем договора о размере вознаграждения/условиях/порядке его выплаты выплата такого вознаграждения происходит на основании Правил.
На данный момент предлагается скорректировать соответствующий пункт 3 Правил:
📌каждому из соавторов предусматривается вознаграждение с учетом личного вклада каждого из соавторов в полученный результат;
📌размер творческого вклада работников определяется соглашением между ними, а если оно отсутствует, то творческий вклад всех работников считается равным;
📌если такие работники-соавторы заключили необходимое соглашение, то любой из них в письменной форме уведомляет работодателя о согласованном распределении творческого вклада в течение 5 дней со дня заключения соглашения с представлением работодателю его копии.
Документ направлен на реализацию недавних предписаний КС РФ, которые ранее мы анализировали. В частности, КС РФ указал, что действующее регулирование допускает не принимать во внимание личный вклад одного из соавторов служебного РИД при определении размера вознаграждения согласно Правилам – такая ситуация приводит к нарушению принципов и баланса прав/свобод в тех случаях, когда степень участия соавтора в творческом труде свидетельствует о непропорциональности причитающегося ему вознаграждения (например, при очевидно минимальном участии в создании служебного РИД соавтор с наибольшей зарплатой получает вознаграждение в размере, существенно превышающем вознаграждение, рассчитанное для иных соавторов по их заработку).
💼Налоговые меры поддержки
Приняты и опубликованы изменения в ст. 284 НК РФ, которая содержит перечень видов РИД, прибыль от предоставления по лицензионному договору прав использования которых облагается по сниженной налоговой ставке по налогу, зачисляемому в бюджет субъекта РФ (размер ставки и дополнительные условия ее применения устанавливаются законом субъекта РФ).
Ранее мы подробно разбирали данные поправки еще на стадии общественного обсуждения. Окончательная его редакция не претерпела существенных изменений.
Среди наиболее важных положений:
📌льгота действует только для налогоплательщиков - российских организаций, обладающих правами на РИД;
📌среди закрытого перечня РИД, подпадающих под льготный режим:
А) изобретения/полезные модели/пром.образцы, удостоверенные российскими/международными патентами;
Б) селекционные достижения с патентами Минсельхоза РФ;
В) программы для ЭВМ/базы данных/топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в Роспатенте.
#Contractlawnews № 136. Сегодня в выпуске актуальные выводы Судебных коллегий по гражданским делам и экономическим спорам из недавно опубликованного Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 за 2023.
⚖️Разрешение споров, вытекающих из договорных правоотношений
1. Обязанность уплачивать деньги за использование имени не прекращается со смертью лица, которому оно принадлежало.
📍Обязательство уплачивать периодические денежные платежи по договору о предоставлении права на присвоение имени гражданина выпускаемой производителем продукции не прекращается со смертью этого гражданина, если иное не установлено законом или договором (пункт 2).
📌Позиция Верховного Суда:
В отличие от права на имя право на использование имени не прекращается со смертью лица, которому оно принадлежит, если иное не предусмотрено соглашением сторон. После смерти носителя имени защиту его имени может осуществлять заинтересованное лицо.
Поэтому корреспондирующее ему право на оплату за использование имени в рамках заключённого соглашения также не имеет неразрывной связи с личностью умершего лица, чьё имя используется.
Таким образом, ВС РФ установил, что поскольку требование встречного предоставления по уплате денежных средств за использование имени умершего лица в определенном договором размере и в течение предусмотренного договором периода не связано неразрывно с личностью кредитора, оно могло быть как уступлено самим кредитором при его жизни, так и перейти по наследству.
Определение ВС РФ № 43-КГ21-7-К6
2. ВС допустил повторное продление договора аренды земельного участка для завершения строительства, сделав исключение из общего правила на однократное продление аренды без проведения торгов.
📍Собственник объекта незавершенного строительства имеет право на предоставление в аренду земельного участка, находящегося в публичной собственности, для завершения строительства, если собственник участка не воспользовался правом на обращение в суд с иском об изъятии указанного объекта в течение 6 месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды (пункт 14).
📌Позиция Верховного Суда:
С учётом положений земельного законодательства заключение договора аренды без проведения торгов на земельный участок допускается однократно для завершения собственниками строительства
объектов незавершённого строительства.
При прекращении договора аренды земельного участка публичный собственник не может распорядиться как объектом незавершенного строительства, созданным в период действия договора аренды, так и самим участком без судебного решения, определяющего судьбу объекта незавершенного строительства.
По истечении договора аренды публичный собственник земельного участка вправе обратится в суд с иском об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов.
Анализ положений земельного и гражданского законодательства позволяет прийти к выводу о том, что права собственника публичного земельного участка на обращение с иском об изъятии объекта незавершенного строительства и собственника такого объекта на заключение договора аренды участка для завершения строительства связаны между собой.
Если публичный собственник земельного участка не воспользовался в течение 6 месяцев после прекращения договора аренды правом на обращение в суд с иском об изъятии объекта незавершённого строительства, то собственник такого объекта вправе повторно воспользоваться правом на предоставление участка в аренду без проведения торгов для завершения строительства.
Определение ВС РФ № 308-ЭС22-3699
#Sanctionsnews №24. Указ Президента РФ о временном управлении некоторым имуществом. Генеральная лицензия британского МинФина на оказание юридических услуг. Законопроект Правительства РФ о развитии технологических компаний в РФ.
⏱Президент РФ подписал Указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом
📍Указ Президента от 25.04.2023 устанавливает основания и порядок введения временного управления имуществом лиц, связанных с недружественными странами. Временное управление вводится по решению Президента в отношении имущества, включённого в специальный перечень.
Так, основаниями к введению временного управления в отношении активов на территории РФ будут:
— лишение или ограничение России, российских юридических и физических лиц права собственности на имущество или имущественных прав в недружественных странах;
— возникновение угрозы такого лишения или ограничения;
— угрозы национальной безопасности РФ.
В состав активов на территории РФ, которые принадлежат иностранным лицам из недружественных стран и в отношении которых вводится временное управление, входит:
— движимое и недвижимое имущество, а также имущество компаний, которые находятся под контролем таких иностранных лиц;
— ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских юридических лиц;
— имущественные права.
Временным управляющим назначается Росимущество. Однако как отметил Заместитель министра финансов Алексей Моисеев: «фактически управление будет осуществлять компания, которая пострадала от недружественных стран», а не Росимущество. Данная замена фигуры временного управляющего юридически также возможна в соответствии с п. 4 Указа по решению Президента и на основании предложений Росимущества.
В полномочия временного управляющего будет входить право владения и пользования имуществом, исключается только право им распоряжаться.
Временное управление может быть прекращено лишь на основании решения Президента.
🧾МинФин Великобритании принял новую генеральную лицензию, разрешающую до 28 октября 2023 определенные операции, связанные с оказанием юридических услуг подсанкционным лицам
📍МинФин Великобритании в лице специальной службы по санкциям OFIS предоставил новую генеральную лицензию юридическим компаниям.
Лицензия разрешает проведение финансовых операций, связанных с подсанкционными лицами, включая получение денежных средств и совершение платежей от имени или в их пользу, если это необходимо для оплаты юридических услуг и связанных с ними расходов.
Важно, что такие операции возможны только при условии, что денежные средства с замороженных счетов не станут доступны подсанкционным лицам.
Лицензия OFIS затрагивает платежи за юридические услуги, оказание которых было начато до введения санкций в отношении лица.
Однако допустимо суммировать суммы за оказание юридической помощи до и после введения санкций, но размер такого вознаграждения не должен превышать 1 млн. фунтов в целом.
Ограничен размер почасовых ставок и расходы на связанные услуги, например, на перевод документов.
Необходимо подчеркнуть, из перечня юридических услуг была исключена деятельность по судебным разбирательствам о защите чести и достоинства.
Выдача лицензии OFIS является закономерным событием в сфере регулирования европейских санкций, направленным на исключение сферы юридических услуг из перечня установленных запретов в отношении российских лиц. В частности, Правительства европейских государств практически единогласно считают, что несмотря на санкции ограничивать право российских лиц на доступ к правосудию и квалифицированной юридической помощи недопустимо.
#Litigationnews № 130
Сегодня рассмотрим позицию ВС РФ об особенностях доказывания при выдаче дубликата исполнительного листа, порядок информирования о лизинге, реформу внесудебного банкротства, а также ознакомимся с правилами подготовки и направления адвокатских запросов.
🔎Исполнительный лист: как получить дубликат?
ООО обратилось в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа (ИЛ).
Суд отказал, т.к. ООО не доказало факт утраты исполнительного документа – ИЛ в ООО направили по почте, а справка из ФССП о непредъявлении ИЛ к исполнению не является основанием для удовлетворения заявления, т.к. иных доказательств утраты не представлено; более того, у взыскателя есть другие способы принудительного исполнения судебного акта. Вышестоящая инстанция согласилась.
Позиция ВС РФ:
📌в подобных делах исходя из презумпции добросовестного и разумного поведения, взыскатель должен представить объективно доступные доказательства непредъявления ИЛ к исполнению, среди которых: ответ ФССП, а также иные доказательства от других гос.органов, банков;
📌важно учитывать неопределенность такого рода источников информации (о банках, где может происходить исполнение), т.к. в таких спорах в большинстве случаев отсутствие таких доказательств – не основание для отказа в выдаче ИЛ;
📌при этом должник должен учитывать принцип состязательности и опровергнуть доводы взыскателя, доказав факт наличия ИЛ либо факт исполнения требований;
📌сам по себе факт получения ИЛ, что было указано судами, не свидетельствует об отсутствии факта утраты; более того, в данном деле установлено:
– ИЛ не предъявлялся взыскателем в ФССП, с заявлением о выдаче дубликата заявитель обратился в сроки согласно АПК РФ, а сам по себе факт получения ИЛ, что было указано судами, не свидетельствует об отсутствии факта утраты;
– должник не представил доказательств наличия ИЛ или факт исполнения требований, а напротив, представил сведения о неосуществлении исполнения.
ВС РФ отменил судебные акты и поручил выдать дубликат.
На примере данного кейса ВС РФ обозначил распределение бремени доказывания: взыскатель должен представить объективно имеющиеся доказательства обоснованности предъявления заявления на выдачу дубликата, а должник должен доказать факт наличия оригинала ИЛ, а в соответствующих случаях – факт исполнения требований.
🔔Информирование о договорах лизинга
Госдума приняла законопроект об уточнении срока внесения сведений в Единый реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (Реестр) о заключении договора лизинга и изменении сведений о предмете лизинга.
Среди поправок:
📌публикация данных о договоре лизинга должна происходить только после того, как передан сам предмет;
📌в Реестр вносятся сведения о номере/дате заключения договора лизинга, даты начала/окончания срока лизинга, наименования лизингодателя/лизингополучателя, их ИНН/ОГРН, а также информация о предмете лизинга (в т.ч. цифровое, буквенное обозначения имущества или объекта прав либо комбинации таких обозначений);
📌вышеупомянутые сведения подлежат внесению лизингодателем в Реестр не позднее 3 дней с даты передачи имущества или изменения сторонами условий договора.
Отмечается, что по общему правилу лизинговые компании сведения о заключении договора должны внести в Реестр в течение 3 дней с даты возникновения соответствующего факта. Однако на практике возникают ситуации, когда после заключения договора лизингополучатель отказывается от договора до передачи предмета лизинга, и получается, что запись в Реестре о заключении договора вводит в заблуждение, т.к. отношения не возникли. Более того, в связи с санкциями в отношении крупных российских лизингодателей в 2018 г. с них была снята обязанность публиковать в Реестре сведения о договорах. Данные меры привели к возникновению недобросовестной конкуренции и новым рискам.
Принятые корректировки направлены на разрешение вышеуказанных проблем.
💼Планы развития интеллектуальной собственности
Состоялось заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности (ИС) при Председателе Совета Федерации, касающееся актуальных вопросов защиты прав на объекты ИС.
Среди основных итогов:
📌Роспатент готовит к запуску поисковый сервис по широчайшей базе зарегистрированных товарных знаков - систему экспертизы средств индивидуализации (ГИС ЭСИ), платформа будет работать в режиме «24/7» и доступна абсолютно бесплатно для любого пользователя (доступ к подобной базе будет содействовать продвижению продукции на торговых площадках и поможет эффективнее развивать бизнес);
📌рассмотрены проблемы «вечнозеленых патентов»:
А) Роспатент уже скорректировал подзаконные НПА в отношении процедуры экспертизы заявок на изобретения, ограничивающие выдачу «вечнозеленых патентов», относящиеся к фармацевтическим композициям/формам/производным химического соединения, и готовит новый пакет изменений в правила экспертизы заявок в области фармацевтики;
Б) создан еще один необходимый и перспективный инструмент борьбы с «озеленением» патентов – фармацевтический реестр (витрина, которая будет отражать возможные затруднения, конфликты и риски нарушения интеллектуальных прав); для запуска нужно утверждение правовой базы для создания и использования платформы;
📌обозначена необходимость сосредоточиться на развитии национальных брендов с продвижением русскоязычных названий;
📌акцентировано внимание на снятии системных регуляторных ограничений, создании инструментов для роста рыночной ликвидности прав на РИД и развитии кредитования под залог ИС;
📌отмечена необходимость усиления налоговых льгот для коммерциализации РИД и ускорения оборотов объектов ИС.
🤖Чат-бот для бесплатной юридической помощи
В рамках XI Всероссийского съезда адвокатов вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сообщила о создании чат-бота Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР) и о запуске мобильного приложения КИС АР.
Чат-бот будет основан на использовании элементов ИИ и обеспечит оказание гражданам бесплатной правовой помощи.
Среди иных перспектив развития КИС АР: создание личного кабинета адвоката, интеграция с системой межведомственного электронного взаимодействия, ВКС для органов управления адвокатов/адвокатских палат, развитие аналитической подсистемы, создание однозначной и прозрачной статистики.
На данный момент пользователями системы, работающей не в полном объеме, но уже показывающей высокую эффективность, являются более 27 тыс. организаций, в т.ч. более 16 тыс. адвокатских образований. Предполагается, что к 2025–2026 гг. будет завершена работа по созданию и введению в эксплуатацию в полном объеме КИС АР.
В части опасений, касающихся возможной утечки сведений, составляющих адвокатскую тайну отмечено, что в КИС АР содержатся кадровые сведения об адвокатах и данные о распределении дел по назначению органов следствия/дознания; при этом не предполагается информации о работе по соглашению, за исключением вспомогательного и добровольного сервиса «работа по назначению», позволяющего регистрировать в системе договор клиента с адвокатом по назначению.
#Contractlawnews № 135. В сегодняшнем обзоре мы расскажем о новых делах на рассмотрении Верховного Суда
⚡️Кто должен оплачивать электричество на стоянке МКД?
Фабула дела: общество, ссылаясь на неоплату товариществом собственников жилья электроэнергии, поставленной в целях освещения автостоянки многоквартирного дома, обратилось в суд с иском.
В суде возник вопрос, является ли ТСЖ надлежащим ответчиком? Истец ссылался на то, что у него с управляющей организацией заключен договор на оплату электроэнергии для общедомовых нужд.
Суды трех инстанций в иске отказали по причине того, что автостоянка не входит в состав общего имущества собственников МКД, указали, что поставщик должен был заключить прямые договоры с собственниками машино-мест и взыскивать задолженность непосредственно с них.
В кассационной жалобе общество настаивает на том, что вследствие изъятия с 2017 года подземных автостоянок из-под действия императивной нормы о заключении собственниками нежилых помещений в МКД прямых договоров энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, именно управляющая организация должна заключить договор, предусматривающий поставку коммунального ресурса, расходуемого на нужды такой стоянки.
🔹 Верховный Суд поддержал заявителя, отменил судебные акты нижестоящих инстанций, мотивированное решение будет опубликовано по ссылке.
💸 Может ли адвокат использовать упрощенную систему налогообложения?
Фабула дела: адвокат, и в то же время индивидуальный предприниматель, обратился в суд с заявлением об оспаривании отказа ФНС в применении к нему упрощенной системы налогообложения. При этом адвокат указал, что планирует применять УСН в предпринимательской деятельности, не связанной с адвокатской.
Суды трех инстанций отказали заявителю, мотивировав тем, что гражданин, имеющий статус адвоката, не может одновременно быть ИП и осуществлять помимо адвокатской деятельности предпринимательскую деятельность, а, следовательно, такой гражданин не может применять УСН.
🔸 Верховный Суд указал, что налоговый кодекс не содержит запрет на право применения УСН лицами, зарегистрированными в качестве ИП в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с осуществлением адвокатской деятельности, но имеющими при этом статус адвоката.
В результате, дело направлено на новое рассмотрение.
💎 Какое хищение имущества подпадает под страховой случай?
Фабула дела: предприниматель обратилась в суд с иском к страховой компании о выплате страхового возмещения в связи с противоправными действиями третьего лица. Согласно уголовного дела, неустановленное лицо, находясь в ювелирном магазине истца, вскрыло замок витрины и похитило драгоценности на сумму около 3 млн. руб.
Суды трех инстанций в удовлетворении иска отказали, сославшись на то, что по смыслу договора страхования страховым случаем признается только кража (тайное хищение) с незаконным проникновением.
🔹 Верховный Суд, в связи с незаконными решениями нижестоящих инстанций, взял дело на пересмотр, судебное заседание назначено на 31 мая.
🌧 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
#Antitrustnews № 133. Позиция КС РФ об определении размера дохода при заключении картельного соглашения и изменение правил антимонопольного контроля за экономической концентрацией в ЕС.
👨⚖️КС РФ об определении размера дохода при заключении картельного соглашения
Предпринимателя Шатило С.Ф. приговорили к уголовной ответственности за ограничение конкуренции путем заключения картельного соглашения. Квалифицируя деяние по п. «а» «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ суд исходил из того, что доход равен предусмотренному в заключенном контракте (контрактах) максимальному значению цены (768 022 105,66 руб.), а значит является особо крупным.
Апелляция согласилась, что сумма дохода определена как весь доход, полученный за все время существования картельного соглашения.
Кассация дополнила следующее: доход, полученный в случае ограничения конкуренции, является незаконным, т.к. при соблюдении закона лицо не смогло бы осуществить такую деятельность, а признание победителем аукциона состоит в прямой причинно-следственной связи с совершением деяния.
Шатило С.Ф. обратился с жалобой в КС РФ об оспаривании положений ч. 1 и п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ, а также п. 1 примечаний к данной статье – при определении крупного/особо крупного размера дохода для привлечения к уголовной ответственности за ограничение конкуренции учитывается цена контракта, но не учитываются связанные с исполнением контракта иные затраты (налоги, себестоимость производства работ, норма прибыли предприятия).
КС РФ признал положения конституционными и отметил следующее:
📍органы предварительного расследования и суды, определяя в ходе производства по делу содержание понятия «доход», обязаны исходить и из других норм уголовного закона, и из которых следует, что в случае незаконной экономической деятельности размер преступного дохода определяется исходя из выручки, полученной за все время, без вычета расходов, связанных с ее осуществлением (Определения КС РФ от 20.11.2003 № 431-О, 25.11.2010 № 1523-О-О, 29.03.2016 № 637-О);
📍в п. 12 ПП ВС РФ от 18.11.2004 № 23 отмечено, что по смыслу ст. 171 УК РФ под доходом применительно следует понимать выручку от реализации товаров, работ, услуг за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов;
📍термин «приносящая доход деятельность» не может для целей возложения уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства толковаться по-иному, нежели применительно к положениям ст. 171 УК РФ;
📍противоположный подход – по которому учитываются все расходы приводил бы к тому, что приготовление к преступлению/покушение, когда расходы еще не понесены, влекли бы более тяжкие последствия для нарушителя, нежели оконченное преступление, когда понесенные расходы поддаются документальному подтверждению; либо такой подход полностью исключал стадии приготовления и покушения на преступление, допуская квалификацию лишь в качестве оконченного преступления и лишь тогда, когда исчислены все расходы, притом что присутствуют все иные признаки картельного сговора – это явно противоречило бы задачам УК РФ;
📍учет расходов, которые только предполагаются в будущем, проблематичен в силу рискового характера предпринимательской деятельности, т.к. ее экономический результат, зависит от объективных и субъективных факторов;
📍в ситуации покушения на ограничение конкуренции (как это имело место в данном деле), когда преступная деятельность прервана и расходы субъектом еще не понесены, предположение о том, что для определения размера дохода надо учитывать расходы, было бы лишено всякого смысла, т.к. нет расходов, нельзя вычленить и сумму дохода, отождествлявшегося с прибылью.
👨⚖️Когда суд не может перейти в основное заседание?
Суд назначил предварительное судебное заседание (с/з). За несколько часов до начала ответчик подал ходатайство с просьбой отложить разбирательство и не рассматривать дело в его отсутствие (ранее ответчик также направлял отзыв, в котором возражал против иска, но суду документ не поступил).
Суд посчитал, что стороны надлежащим образом извещены, дело подготовлено к разбирательству, завершил предварительное и открыл основное с/з, рассмотрев спор по существу. В решении суд рассмотрел и отклонил ходатайство ответчика, т.к. ответчик не представил доказательства уважительности неявки: иск принят к производству за несколько месяцев до назначения предварительного с/з, поэтому у ответчика было достаточно времени для ознакомления с материалами и подготовки правовой позиции.
При обжаловании решения ответчик просил апелляцию приобщить отзыв на иск с доказательством электронной подачи в суде первой инстанции. Апелляция, поддержанная кассацией, рассмотрела жалобу и отказала: ответчик знал о непоступлении отзыва в суд, но не предпринял меры к обеспечению явки представителя и доведению своей позиции до суда и истца.
Позиция ВС РФ:
📌ходатайство ответчика с возражениями против разрешения спора в его отсутствие, поступило в суд до начала с/з и до 15:00 (согласно п. 3.1.1 Инструкции по делопроизводству); отзыв поступил в систему, сведений об отклонении судом документов нет, но сами материалы в дело не поступили;
📌согласно АПК РФ и позиции Пленума: если в предварительном с/з есть лица, участвующие в деле, либо они отсутствуют, но они извещены и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, то суд вправе завершить предварительное и открыть основное с/з; однако при наличии подобных возражений суд назначает иную дату рассмотрения дела (важно, что в таких возражениях нет необходимости мотивировать и обосновывать невозможность перехода из предварительного в основное с/з);
📌ходатайство ответчика – возражение против завершения судом подготовки дела к разбирательству, в связи с чем суд был обязан назначить иную дату рассмотрения дела.
Дело направлено на пересмотр.