📑Обновлены случаи, когда ФАС России может не публиковать информацию о сделках
Обновлен перечень случаев, когда антимонопольный орган вправе не публиковать сведения о поступивших ходатайствах о даче согласия на осуществление сделки:
📍в представленных документах содержится информация о лицах, в отношении которых введены санкции иностранным государством, и (или) о кредитной организации, отнесенной Законом о гособоронзаказе к уполномоченным банкам, и (или) о лицах, участвующих в выполнении гособоронзаказа при условии одновременного поступления с ходатайством заявления с подтверждающей эти факты информацией и реквизитами соответствующих документов;
📍в представленных документах содержится информация о том, что осуществление сделки, иного действия предусмотрено или планируется предусмотреть актами Президента РФ или Правительства РФ с указанием реквизитов подтверждающих документов;
📍если антимонопольный орган установил, что заявленную сделку/иное действие в отношении обществ осуществляет иностранный инвестор, группа лиц, в которую он входит; выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем в такой сделке выступает иностранный инвестор;
📍если сделка/иное действие подлежат предварительному согласованию по Закону о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические общества по ст. 6 Закона об иностранных инвестициях в РФ или по ПП РФ от 06.03.2022 № 295.
🕹Суд США приостановил сделку Microsoft с Activision
По ходатайству Федеральной торговой комиссии США (FTC) суд заблокировал сделку по приобретению Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Регулятор опасается, что заключение сделки грозит снижением конкуренции на рынке США.
По мнению суда, временная блокировка сделки необходима для сохранения статус-кво, пока жалоба FTC находится на рассмотрении.
✌️Хорошего дня и рабочей недели. С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко!
🧑🏻💼Незаконные действия арбитражного управляющего: как его страховщику участвовать в таких спорах?
Страховщик застраховал ответственность арбитражного управляющего (АУ), утвержденного в деле о банкротстве. Позднее суд установил ненадлежащее исполнение АУ обязанностей и признал его действия незаконными. В связи с тем, что требования о взыскании с АУ причиненных убытков не предъявлялись, страховая организация в судах не смогла оспорить вышеуказанное решение, т.к. в силу п. 2 ст. 35 Закона о банкротстве не является участником процесса по делу о банкротстве.
Далее страховая организация обратилась в КС РФ о проверке п. 2 ст. 35 Закона о банкротстве – норма не позволяет страховщику участвовать в обособленных спорах о признании незаконными действий АУ, хотя от исхода таких дел зависит его обязанность по выплате страхового возмещения.
КС РФ не признал норму неконституционной, но дал ряд важных разъяснений, на основании которых дело подлежит пересмотру:
📌в п. 2 ст. 35 Закона о банкротстве указаны лица, которые могут участвовать в деле о банкротстве, но страховая организация в перечне не упомянута;
📌цель страхования ответственности АУ – предоставление имущественной защиты в банкротстве (страховщик обязан при наличии решения суда о наступлении ответственности АУ произвести выплату в пользу выгодоприобретателя);
📌в силу позиций КС РФ защита прав, включая судебную, – это не только право лица обратиться в суд/юрисдикционный орган, но и возможность пользоваться теми полномочиями участника разбирательства, которые предоставляет закон;
📌юридическая природа обязанности страховщика по выплате возмещения обусловливает необходимость предоставления этой страховой организации возможности участвовать в суде по жалобам на неисполнение/ненадлежащее исполнение АУ его обязанностей, в т.ч. когда требование о возмещении убытков не предъявлено, но может быть предъявлено позднее;
📌предусмотренный законом механизм реализации права на участие в обособленном споре с учетом его применения судебными органами создает неопределенность правового положения страховщика в случаях, когда требование об убытках к АУ не заявляется: страховщик не является участником дела о банкротстве и не поименован в числе лиц, которые вправе участвовать в процессе – именно этим зачастую и обусловлен отказ судов в удовлетворении требований страховщиков о привлечении их к участию в подобных спорах, и в этой связи страховщики не могут пользоваться процессуальными правами;
📌в споре об оспаривании действий/бездействия АУ, когда требование о взыскании с него убытков не предъявлялось, но обстоятельства их причинения и размер установлены, данные факты обретают преюдициальное значение – в таких случаях страховщика по договору страхования с АУ нельзя лишать права на участие в обособленном споре.
КС РФ отметил, что п. 2 ст. 35 Закона о банкротстве не предполагает отказа в предоставлении заинтересованному страховщику возможности участвовать в процессе по жалобам на АУ, в т.ч. когда одновременно с данным требованием не предъявлено требование о возмещении убытков.
💫🌸Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!
#Litigationnews № 137.
В этом выпуске рассмотрим новости из области исполнительного производства, касающиеся искусственного интеллекта и изменений в сроках окончания производств в отношении граждан-должников, а также изучим кейсы ВС РФ и КС РФ с участием страховщиков.
🤖Искусственный интеллект в помощь приставу
ФССП сообщила, что в России ИИ-робот впервые без участия судебного пристава возбудил исполнительное производство в отношении должника. В ведомстве также отметили, что в перспективе на базе экспериментального отделения судебных приставов будет реализована работа по вынесению постановлений об окончании/прекращении/приостановлении производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене ограничений без участия человека.
Напомним, что подобные автоматизированные действия в отношении вынесения процессуальных документов стали возможны благодаря ранее принятым поправкам в Закон об исполнительном производстве.
Надеемся, что цифровизация позволит оптимизировать исполнительные процедуры, снизит нагрузку на судебных приставов и положительно скажется на сроках и оперативности исполнительных производств.
🕒Граждане-должники: срок завершения исполпроизводства хотят сократить
Госдума приняла законопроект, устанавливающий фиксированный срок окончания/прекращения исполнительных производств (ИП) в отношении граждан-должников. Теперь судебные приставы в течение 3 дней с момента наступления бесспорных оснований для окончания/прекращения ИП обязаны вынести соответствующее постановление.
Изменения направлены на совершенствование ИП: в частности, предусмотренный сейчас законом срок в 2 месяца, в течение которого приставу следует завершить ИП в отношении гражданина-должника, носит чрезмерный характер, особенно с учетом того, что правоприменительная практика показывает, что зачастую приставы затягивают сроки окончания ИП. В связи с наличием подобного длительного периода завершения ИП граждане, исполнив свои обязательства должника, могут находиться в этом статусе еще длительное время, что влечет нарушение их прав. В этот период судебные приставы могут продолжать удерживать половину доходов должника, а вернуть эти деньги можно только через суд, а также возможны ограничения при выезде из страны/при распоряжении своим имуществом, когда на него наложен арест, и т.д.
💼ГУ и НМПТ: действуют новые правила регистрации
Недавно вступил в силу Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», который вводит обновленные условия для регистрации обозначений с «географией»:
1️⃣запрет на регистрацию в качестве товарных знаков (ТЗ) обозначений, представляющих собой/содержащих элементы, которые могут ввести в заблуждение потребителей о месте производства товаров;
2️⃣скорректированы условия противопоставления заявленным обозначениям ранее зарегистрированных ГУ/НМПТ:
📌старые правила: абсолютный запрет на регистрацию в качестве ТЗ обозначения, тождественного/сходного с ГУ/НМПТ, и не учитывалась однородность товаров, для которых испрашивалась регистрация ТЗ, и товаров, для которых охранялись ГУ/НМПТ.
В этой связи подобный ТЗ мог быть зарегистрирован только на имя лица, которому предоставлено исключительное право на ГУ/НМПТ, и только для тех же товаров, в отношении которых предоставлено такое право; при этом тождественный/схожий с ГУ/НМПТ словесный элемент в этом знаке указывался как неохраняемый;
📌новые правила: появились положения, ограничивающие регистрацию в качестве ТЗ обозначений, включающих/воспроизводящих/имитирующих зарегистрированные или заявленные к регистрации ГУ/НМПТ, лишь в отношении однородных товаров; при этом регистрация таких ТЗ возможна на имя обладателей права использования ГУ/НМПТ.
Важно, что если такие обозначения заявлены на регистрацию в отношении товаров, неоднородных с теми, для которых охраняются/поданы на регистрацию ГУ/ НМПТ, то такие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве ТЗ при соблюдении следующего условия: обозначения не должны ассоциироваться у потребителей с ГУ/НМПТ и ущемлять интересы правообладателя ГУ/НМПТ.
3️⃣изменены правила регистрации распоряжения исключительным правом на ТЗ: запрет отчуждения права и предоставления права использования ТЗ, включающих/воспроизводящих/имитирующих зарегистрированные ГУ/НМПТ, если это может ввести в заблуждение потребителей о месте производства товара.
Изменения необходимы для защиты региональных производителей и недопущения регистрации знаков с «географией» на имя заявителей из иных регионов.
💸Научные организации и ВУЗы: как выплачивать вознаграждения их работникам?
Правительство РФ скорректировало правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения/полезные модели/промышленные образцы:
1️⃣если работодатель – научная организация/ВУЗ (государственное/муниципальное учреждение, ГУП/МУП), то работнику вознаграждение выплачивается в размере 50% от вознаграждения работодателя, которое предусмотрено в соответствующем договоре;
2️⃣вышеуказанное правило действует в следующих случаях:
📌когда работодатель предоставляет другому лицу права использования служебного объекта по лицензионному договору;
📌когда работодатель передает иному лицу права на получение патента или исключительного права на служебное изобретение/полезную модель/пром. образец.
#Contractlawnews № 142. Сегодня мы расскажем Вам о нескольких любопытных делах из практики АС Московского округа и Верховного Суда
❗️Факт ознакомления кредитора с заключенным брачным договором не имеет правового значения
Фабула дела: в рамках дела о банкротстве гражданина финансовый управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделкой брачного договора должника.
Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требования отказали, исходя из следующего. У должника имелся один единственный кредитор, который был уведомлен о заключении должником брачного договора и возражений по этому поводу не заявлял, поэтому сам факт заключения брачного договора не может нарушать его права. Стремление супругов разделить свои имущественные риски не является формой злоупотребления правом, не отклоняется от критериев разумного и добросовестного поведения и объясняется разумными экономическими мотивами.
⚖️ Суд округа не согласился: выводы судов об отсутствии злоупотребления правом преждевременные, поскольку брачный договор был заключен должником в период просрочки исполнения обязательств перед кредитором. Независимо от осведомленности кредитора о заключении должником брачного договора, суды должны были оценить имущество, разделенное супругами, установить принадлежность спорного имущества одному из супругов на дату совершения сделки (как приобреталось, за кем зарегистрировано (в период брака или после), проверить равноценность раздела. Таким образом, обособленный спор направлен на новое рассмотрение.
💸 Когда можно взыскать проценты по договору, который предусматривает единственную ответственность в виде неустойки?
В #Contractlawnews № 138. мы рассказывали о деле, где подрядчику, взыскавшему в третейском суде задолженность по оплате выполненных работ с заказчика, отказано было во взыскании процентов за просрочку выплаты взысканной суммы ввиду согласования сторонами в договорах подряда исключительной меры ответственности за нарушение сроков расчетов в виде неустойки.
📌 Верховный Суд указал, что суды не учли, что требования подрядчика были предъявлены по договорам, заключенным до 1 июня 2015 года, следовательно, к ним не применяется запрет на взыскание процентов в том случае, если договором предусмотрена неустойка.
📌 Экономическая коллегия также отметила, что суды не должны отказывать в иске со ссылкой на неправильный выбор способа судебной защиты (как в данном случае), если истец, очевидно, преследует материально-правовой интерес, поскольку это не обеспечивает разрешение спора, определенность в отношениях сторон, баланс их интересов и стабильность гражданского оборота.
⏳ Суды продолжают ошибаться при исчислении срока на подачу заявления о взыскании судебных расходов
Фабула дела: птицекомбинат обратился в суд с заявлением о признании недействительным решения УФАС. Заявителю было отказано во всех инстанциях, в том числе отказано в пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам. Тогда третье лицо потребовало взыскать с предприятия судебные расходы в размере 1,4 млн. руб.
Суды трех инстанций заявление удовлетворили в полном объеме, причем рассчитали трехмесячный срок на обращение с требованием о взыскании судебных расходов с момента отказа заявителю в пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам кассационной инстанцией.
❌ В жалобе в Верховный Суд предприятие указало, что последним судебным актом, которым закончилось рассмотрение дела по существу, является определение судьи Верховного Суда об отказе в передаче жалобы на рассмотрение (на первом круге, до новых обстоятельств). В этой связи, по мнению предприятия, подача третьим лицом заявления о взыскании судебных расходов произведена за пределами установленного срока.
Верховный Суд пересмотрит дело 19 июля, вероятно, что решения нижестоящих инстанций касательно судрасходов будут отменены.
☀️ Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
💸Как ошибка в решении суда влияет на взыскание исполнительского сбора?
На основании судебного решения, в котором была допущена опечатка в части размера требований, в отношении ООО было возбуждено исполнительное производство. В связи с неисполнением в добровольном порядке требований, судебный пристав-исполнитель взыскал с должника исполнительский сбор.
В ходе обжалования постановления о взыскании исполнительского сбора суд не принял во внимание, что должник исправлял описку/опечатку в решении. Суд отметил, что некорректное постановление о возбуждении исполнительного производства не является препятствием для правильного исполнения требований.
Вышестоящие суды позицию поддержали.
ООО обратилось с жалобой в КС РФ об оспаривании конституционности ч. 12 ст. 30 Закона «Об исполнительном производстве», т.к. норма позволяет судам и судебному приставу-исполнителю при решении вопроса о взыскании исполнительского сбора формально исчислять срок без учета имевшихся в постановлении противоречий в предмете и способе исполнения, явных описок/опечаток, т.е. без подтверждения у должника реальной возможности добровольно исполнить требования.
Позиция КС РФ:
📌в качестве меры публично-правовой ответственности за нарушение условий и порядка исполнительного производства предусмотрено взыскание исполнительского сбора, который подлежит взысканию с должника, если требования не исполнены в должный срок без уважительных причин;
📌ограничивая срок для добровольного исполнения требований 5 днями и связывая начало течения с моментом получения должником постановления о возбуждении ИП, норма обеспечивает конкретизацию оснований для привлечения должника к ответственности;
📌исполнительный документ в части предмета и способа исполнения воспроизводит резолютивную часть судебного акта, на основании которого он выдан; следовательно, закон не позволяет направить должнику постановление о возбуждении ИП произвольного содержания;
📌возможность взыскать исполнительский сбор предполагает и обеспечение должнику возможности ссылаться на то, что нарушение срока исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне его контроля, при соблюдении им степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась;
📌с учетом особенностей ответственности за нарушение условий и порядка исполнительного производства, правоприменитель обязан предоставить должнику возможность подтвердить, что нарушение срока вызвано именно такими обстоятельствами и препятствиями;
📌тем самым действующее регулирование в целом позволяет достичь баланса прав и законных интересов как взыскателя, так и должника;
📌вместе с тем бремя неблагоприятных последствий ошибочных решений и действий должностных лиц не может возлагаться исключительно на граждан, а правовой механизм устранения таких ошибок должен обеспечивать баланс публичных и частных интересов;
📌таким образом, ч. 12 ст. 30 Закона «Об исполнительном производстве» не противоречит Конституции РФ, поскольку предполагает, что до момента истечения 5 дней со дня получения должником информации об устранении неточностей, которые имелись в судебном решении, в исполнительном документе либо в постановлении судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа не может считаться истекшим.
Судебные акты, принятые в отношении заявителя, подлежат пересмотру.
#Contractlawnews № 141. В сегодняшнем дайджесте рассмотрим позиции Пленума Верховного Суда по обеспечительным мерам в арбитражном процессе.
Верховный Суд принял новое Постановление, где разъяснил вопросы применения обеспечительных мер. Тезисно рассказываем, на что следует обратить внимание в арбитражном процессе:
💼 С заявлением о принятии обеспечительных мер могут обратиться стороны, заявители, заинтересованные лица, третьи лица. К таким лицам также относятся: прокурор, органы публичной власти, организации, граждане.
Представитель вправе подавать в суд такое заявление, если соответствующее полномочие специально оговорено в доверенности.
Суд принимает обеспечительные меры по требованиям как имущественного, так и неимущественного характера.
Обеспечительные меры могут быть приняты в период приостановления производства по делу и при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.
❌ Заявление о принятии обеспечительных мер может быть оставлено без движения, возвращено. Суд может отказать в принятии заявления, например, если имеется определение об отказе, вынесенное по заявлению того же лица, содержащему те же основания для принятия тех же мер.
⏳Если заявление подано одновременно с иском, то оно рассматривается после принятия иска в возможно короткий срок, если после, то на следующий рабочий день без вызова сторон.
Суд примет обеспечительные меры, если:
📌 требование разумно и обосновано;
📌 имеется связь испрашиваемой меры с предметом требования;
📌 есть вероятность причинения заявителю значительного ущерба;
📌 нужно обеспечить баланс интересов сторон;
📌 это предотвратит нарушение публичных интересов, интересов третьих лиц.
❗️Заявителю не требуется предоставлять доказательства, как при рассмотрении спора по существу, достаточно обосновать наличие возможности наступления негативных последствий.
Основанием для принятия обеспечительных мер может служить наличие реальной или потенциальной угрозы неисполнения решения суда, затруднения его исполнения в будущем.
👨⚖️ Суд может учесть доводы о том, что ответчик может принять меры по отчуждению, сокрытию, уменьшению ценности имущества; что имеется возбужденное исполнительное производство.
Отказ в принятии обеспечительных мер не препятствует повторному обращению при появлении новых обстоятельств.
В заявлении должна быть указана конкретная обеспечительная мера или меры, и суд не вправе принять иную, но может удовлетворить заявление в части.
Допускается замена одних обеспечительных мер другими. Взамен обеспечительных мер ответчик вправе внести истребуемую сумму на депозит суда.
🙅♂️ Обеспечительные меры отменяются судом по собственной инициативе либо по заявлению лиц, участвующих в деле, если отпала такая необходимость или меры стали несоразмерны, нарушают права лиц, или если ответчик внес денежные средства.
По общему правилу обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта.
⚖️ Все определения касательно обеспечительных мер могут быть обжалованы.
За неисполнение определения о принятии обеспечительных мер лицо может быть подвергнуто судебному штрафу, с него могут быть взысканы убытки.
Предварительные обеспечительные меры принимаются при наличии общих оснований принятия обеспечительных мер.
Непредоставление встречного обеспечения не является основанием для отказа в принятии соответствующих мер. Предоставление встречного обеспечения не является основанием принятия таких мер.
💸 Сумма встречного обеспечения должна быть соразмерна имущественному требованию, а при неимущественном соответствовать размеру возможных убытков ответчика, причиненных обеспечительными мерами.
🌱 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
#Corporatelawnews № 47.
Новости дайджеста: разъяснения Банка России о порядке досрочного переизбрания членов совета директоров АО, инициатива об ужесточении ответственности за нарушение корпоративного соглашения и дело ВС РФ об особенностях расчета действительной стоимости доли при выходе из ООО.
👥Разъяснения о порядке досрочного переизбрания членов совета директоров АО
Банк России опубликовал разъяснения о порядке формирования совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ.
В случае избрания новых членов совета директоров (наблюдательного совета) на внеочередном общем собрании акционеров решению об избрании должно предшествовать решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров (наблюдательного совета).
Разъяснения даны в связи с выявлением нарушений в порядке формирования совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ.
🤝Ужесточение ответственности за нарушение корпоративного соглашения
В целях повышения исполнимости корпоративных договоров Минэкономразвития предлагает на законодательном уровне закрепить меры ответственности за их нарушение, среди которых принудительная продажа акций/долей нарушителей, возможность «аннулирования» голосов, введение усложненного процесса снижения неустойки.
По действующему законодательству за нарушение корпоративного соглашения стороны могут предусмотреть взыскание компенсаций/неустойки. В целях минимизации снижения размера компенсации/неустойки, по сравнению с договорной величиной в судебном порядке, ведомство считает нужным внести в законодательство положение, согласно которому снижение выплат за нарушение допустимо лишь в случае, если при его заключении была установлена такая величина, что взыскание становится более выгодным, чем исполнение обязательств.
Кроме того, планируется закрепить уже используемые на практике способы защиты прав, например, использование опциона на куплю-продажу акций/долей и «аннулирование» голоса нарушителя на случай нарушения договоренностей голосовать на собрании определенным образом. Аннулирование голоса сможет приводить к недействительности решения общего собрания.
Изменения предусмотрены в ГК РФ, законы «Об акционерных обществах», «Обществах с ограниченной ответственностью» и «О рынке ценных бумаг».
🆕Предприниматели и менеджеры: как теперь будут заключать под стражу?
Госдума приняла закон, конкретизирующий механизм избрания меры пресечения в виде заключения под стражу для предпринимателей/членов органов управления (ранее подробно рассматривали изменения). В целом, итоговый текст законопроекта не претерпел существенных изменений.
Напомним, что законодательные корректировки уточняют основания избрания заключения под стражу в отношении вышеуказанных лиц. Суды должны принимать решения об избрании данной меры пресечения с учетом тяжести преступления, сведений о личности подозреваемого/обвиняемого, возраста, состояния здоровья, семейного положения, рода занятий и других обстоятельств.
Также продление сроков содержания под стражей и расследования будет осуществляться с согласия руководителя следственного органа по субъекту РФ, а сроков дознания — с согласия прокурора субъекта/приравненного к нему военного прокурора.
Более того, введен приоритет меры пресечения, позволяющей продолжить лицу осуществлять предпринимательскую деятельность, но при этом предусматривается ряд исключений.
Также напомним, что ранее ВС РФ предложил дополнить ст. 108 УПК РФ примечанием с понятием предпринимательской деятельности через использование критериев, на основании которых преступления считаются совершенными в связи с осуществлением такой деятельности (текст примечания мы ранее рассматривали в одном из прошлых выпусков).
💫🌸Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!
#Litigationnews № 135
В фокусе внимания этой недели: конкретизация порядка заключения под стражу предпринимателей/членов органов управления, а также кейсы ВС РФ о платежах за бессрочное пользование землей правопреемником и о сроках исковой давности по возврату «заблокированных» из-за санкций денег.
💰Какие платежи платить правопреемнику за пользование землей после вступления в силу ЗК РФ?
В 90-х годах муниципалитет передал госпредприятию на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок (ЗУ), за который нужно было платить только земельный налог. Однако через некоторое время госпредприятие было реорганизовано в ООО, которое продолжало уплачивать только земельный налог.
Спустя время муниципалитет обратился в суд с иском к ООО о взыскании неосновательного обогащения, полагая, что ООО должно оплачивать пользование ЗУ в размере арендной платы, т.к. после введения в действие ЗК РФ ООО не переоформило права на право аренды/собственность.
Суды иск удовлетворили:
📌ООО не относится к числу субъектов, которым ЗУ может быть предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования;
📌после введения в действие ЗК РФ ООО не переоформило право постоянного (бессрочного) пользования ЗУ, хотя было обязано до 01.07.2012 переоформить на право аренды или приобрести в собственность;
📌т.к. ООО не переоформило право, то оно должно оплачивать пользование ЗУ не в виде налога, а в размере арендной платы, рассчитанной согласно НПА субъекта.
ВС РФ не согласился с таким подходом:
📌по ЗК РФ формы платы за использование ЗУ – земельный налог или арендная плата;
📌права на ЗУ, не предусмотренные ЗК РФ, подлежат переоформлению со дня введения в действие кодекса;
📌сохраняется право постоянного пользования находящимися в государственной/муниципальной собственности ЗУ, возникшее до дня введения в действие ЗК РФ; при этом закон не предусматривает, что непереоформление вышеуказанного права до 01.07.2012 влечет его прекращение - с учетом этого суды ошибочно сделали вывод о прекращении права и наличием у ООО обязанности платить аренду, а не налог;
📌принадлежавшее реорганизованному юр.лицу (правопредшественнику) право на недвижимость переходит к вновь возникшему юр.лицу с момента завершения реорганизации независимо от регистрации перехода такого права;
📌вместе с тем ни в НК РФ, ни в ЗК РФ нет положений, из которых следовало бы, что у лиц, владеющих ЗУ на ранее возникшем праве постоянного пользования, прекращается обязанность по уплате земельного налога после 01.07.2012 – т.е. в таком случае право пользования ЗУ влечет обязанность уплачивать именно налог;
📌нет оснований для взыскания с ООО неосновательного обогащения в виде арендной платы за спорный период, поскольку к ООО в порядке универсального правопреемства перешло ранее возникшее право постоянного пользования, и оно является плательщиком налога, доказательства уплаты которого представлены в дело.
#Procurementlawnews № 57. На этой неделе дайджест по вопросам закупочной деятельности посвящён следующим темам:
👩💼Гражданско-правовые договоры не подтверждают наличие квалифицированных специалистов у участника закупки (Закон № 44-ФЗ)
ФАС России опубликовало письмо 07.02.2023 № ПИ/8371/23, в котором сообщается, что для оценки по показателю «наличие специалистов» гражданско-правовые договоры не подходят. Требования к документам, которыми участники подтверждают квалификацию работников, заказчик определяет самостоятельно.
📝Разъяснили, что делать заказчику, когда к моменту приёмки продукции сведения о товаре исключили из реестра российских промтоваров (Закон № 44-ФЗ)
Минфин России в своём письме от 02.05.2023 № 24-06-09/40063 пояснил, что при исполнении контракта поставщик вместе с поставленным товаром должен передать заказчику заключение, которое подтверждает, что товар произведён в России. Если при приёмке продукции поставщик не предоставит действующего заключения, заказчик обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке на основании п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
Стоит отметить, что ранее Минпромторг России в письме от 25.04.2023 № ПГ-12-3968 сообщил, если поставщик к моменту поставки товара получит новое заключение, заказчик может оформить замену товара на другой с улучшенными характеристиками. Изменения фиксируют в допсоглашении и публикуют в реестре контрактов в течение 5 рабочих дней с даты, изменения контракта.
⚖️ Является ли ограничение конкуренции выполнение работ до заключения контракта? (Закон № 44-ФЗ)
Заказчик провел малую закупку на выполнение работ по подготовке площадки для строительства детсада в рамках госпрограммы. Подрядчик за свой счёт выполнил также работы, в частности, по забивке свай, устройству фундамента.
Позднее объявили конкурентную закупку на строительство детсада. Этот же подрядчик подал единственную заявку. С ним заключили контракт.
Контролеры решили, что подрядчик фактически начал строительство до победы в конкурентной закупке, и выявили нарушение Закона о защите конкуренции, который запрещает заказчикам создавать преимущественные условия отдельным участникам.
Суды с решением антимонопольного органа не согласились:
📌 сведения о строительстве объекта опубликовали заранее, поскольку оно предусмотрено в госпрограмме. Потенциальные участники могли с ними ознакомиться;
📌 доступ к участку подрядчику дали для подготовительных работ в рамках малой закупки. Строительные работы проводили уже после заключения контракта по итогам конкурентной закупки;
📌 подрядчик — коммерческая организация, цель которой извлекать прибыль. Он выполнил работы на свой риск и понимал, что участвовать в закупке могут и другие претенденты.
📌 жалобы от иных субъектов экономической деятельности на то, что те не могли поучаствовать в закупке, не поступали;
📌 факт переговоров заказчика с подрядчиком о его участии в конкурентной закупке не подтвердили. Стенограммы телефонных переговоров, распечатки электронной переписки и т.д. не представлены.
ВС РФ отказал в пересмотре дела.
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 07.04.2023 по делу № А67-1738/2021
Хорошего дня! С Вами была Ольга Жвирбля 👋
⬅️Упрощение порядка исключения из ЕГРЮЛ
Госдума приняла закон об упрощении процедуры исключения из ЕГРЮЛ субъектов МСП.
Обновленная процедура будет выглядеть следующим образом:
📌субъекты МСП могут быть ликвидированы по упрощенной системе путем подачи 1 заявления в ФНС (подлинность подписи нужно будет засвидетельствовать у нотариуса); в заявлении необходимо указать, что у МСП нет долгов перед кредиторами, и что она сдала налоговую отчетность (или обязуется это сделать не позднее 1 рабочего дня после ликвидации);
📌ФНС рассмотрит заявление в течение 5 рабочих дней и внесет в ЕГРЮЛ запись о предстоящем исключении МСП из ЕГРЮЛ при условии соблюдения следующих положений:
• организация включена в реестр субъектов МСП;
• не должна уплачивать НДС/освобождена от уплаты налога;
• не имеет долгов перед кредиторами, не владеет недвижимостью/транспортом;
• не банкротится и не находится в стадии ликвидации/реорганизации, не исключается из ЕГРЮЛ по решению налоговой;
• не имеет записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений.
В случае несоблюдения хотя бы одного из условий регистрирующий орган уведомляет заявителя о невозможности исключения организации из ЕГРЮЛ с указанием причин.
📌после внесения записи регистрирующий орган сам будет осуществлять ликвидационную процедуру – в течение 3 дней опубликует информацию о решении в Вестнике госрегистрации и уведомит кредиторов о порядке направления своих возражений. Далее, если претензии от кредиторов не поступят, организацию исключат из ЕГРЮЛ.
По мнению ведомства, новый механизм упростит процесс закрытия бизнеса для предпринимателей. Раньше процесс ликвидации мог занимать до года, поэтому многие бизнесмены ждали пока ФНС принудительно исключит их компанию из ЕГРЮЛ, но такие действия приводили к запрету бизнесменам на 3 года становиться участниками/директорами компаний, а также к ответственности за несдачу отчетности.
💸Закрепление срока возобновления исполнительного производства
Минюст опубликовал законопроект, которым предлагается установить сроки для возобновления исполнительного производства после приостановления. Изменения вносятся в Закон об исполнительном производстве, а также в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ.
Согласно поправкам, суд может возобновить приостановленное испол.производство в течение 3 лет с момента устранения причин/обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судом на основании ходатайства взыскателя/должника. При возобновлении испол.производства судебный пристав-исполнитель должен вынести постановление и направить его сторонам, у которых есть возможность обжаловать решение в суде.
Законопроект разработан во исполнение постановления КС РФ, в котором суд указал, что процессуальные нормы не устанавливают предельный срок возобновления испол.производства после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления. Из-за этого должник мог долгое время находиться в состоянии неопределенности относительно судьбы своего имущества.
КС РФ признал ст. 440 ГПК, ст. 42 и 45 Закона об исполнительном производстве неконституционными и обязал законодателя внести в действующее законодательство изменения.
💫🌸Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!
📑СИП о последствиях нерегистрации концессии
Пользователь (ИП) обратился к правообладателю с требованиями о расторжении договора коммерческой концессии и взыскании неустойки: правообладатель не исполнил свои обязанности по обеспечению горегистрации предоставления права использования комплекса исключительных прав по договору в Роспатенте и по подаче договора на регистрацию в течение 30 дней.
Суды, включая СИП, отказали в удовлетворении:
📌спорный договор не прошел необходимую госрегистрацию и, соответственно, не порождает тех последствий, которые могут оказать влияние на права/интересы третьих лиц, не знавших о факте заключения договора и о содержании его условий;
📌при этом важно, что обязательственные отношения из договора между правообладателем/пользователем возникают независимо от госрегистрации: такой договор уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между сторонами, а также может породить весь комплекс последствий, на которые он непосредственно направлен, после госрегистрации;
📌в отношении неустойки ИП не доказан факт наличия вины правообладателя в неисполнении обязательств по спорному договору: суды установили, что госрегистрация предоставления прав по договору не была произведена, в т.ч. числе, по обстоятельствам, за которые отвечает ИП – в связи с невозвратом правообладателю оригинала договора, т.е. ИП сам не способствовал осуществлению правообладателем действий по регистрации при фактическом использовании прав.
🤝Интеллектуальная собственность: совершенствование в рамках СНГ
На площадке Исполнительного комитета СНГ прошло 13-е заседание Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС). В мероприятии участвовали представители РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, ЕАПВ и ЕЭК, а предстательствовал руководитель российского патентного ведомства.
Основные итоги заседания:
📌решено обобщить опыт стран СНГ в области оценки прав на объекты интеллектуальной собственности (ИС);
📌в МГСИС уже начата и будет продолжена работа по подготовке методических рекомендаций по оценке ИС – в разных странах существуют особенности и собственные подходы к оценке, в этой связи включение в разрабатываемую методику аналитического обзора по разным государствам позволит сделать документ действительно востребованным в странах СНГ для дальнейшего развития национальных механизмов оценки прав;
📌РФ в лице Роспатента, уделяющего большое внимание совершенствованию системы оценки ИС, готово делиться своим опытом с другими странами СНГ (сейчас в РФ уже успешно работает специализированный центр оценки, совместно с Минэкономразвития разработан и принят новый федеральный стандарт оценки, а в рамках пилота по кредитованию под залог ИС ведомство уже приступило к разработке подробных методических рекомендаций);
📌рассмотрен проект Перечня мероприятий на 2024–2030 гг. в области противодействия правонарушениям в сфере ИС – работа над документом будет продолжена в межсессионный период, а после сбора предложений правоохранительных органов стран СНГ такой перечень станет новым методическим документом в области защиты прав;
📌обсуждены вопросы развития сотрудничества по развитию стандартов качества в сфере ИС, в т.ч. решено выстраивать работу с Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ;
📌рассмотрен доклад Президента ЕАПВ о перспективах развития евразийской патентной системы, вопросы подготовки кадров на базе Российской государственной академии ИС, развития проекта CISPATENT (региональный патентно-информационный продукт СНГ) с учетом использования цифровых платформ национальных ведомств.
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋
#Contractlawnews № 139. Кто прав? Кто виноват? Обсудим на примере двух актуальных кейсов Верховного Суда
💼 Прав ли банк, если отказывается выполнять денежные переводы по поручению управляющего, когда дело о банкротстве прекращено❓
Фабула дела: предприятие обратилось в суд с иском к банку об обязании последнего провести операцию по перечислению денежных средств и взыскании процентов.
Судами установлено, что предприятие признано банкротом, но производство прекратили после погашения требований кредиторов. Банк запрашивал у предприятия документы об избрании ЕИО. Предприятие отвечало, что до избрания нового директора его функции выполняет управляющий. Банк отказался выполнять платежное поручение управляющего, тогда предприятие обратилось в суд.
Суды разошлись во мнении относительно правомерности действий банка. Кассация оставила в силе решение об отказе в удовлетворении иска.
⚖️ Верховный Суд решил оставить в силе апелляционное постановление об удовлетворении требований, сделав два основных вывода:
1️⃣ Банк не вправе по своему усмотрению расширять основания для применения ограничительных мер, в том числе применять их в целях корпоративного контроля.
2️⃣ У банка не имеется оснований сомневаться в законности исполнения платежного поручения управляющего, если отсутствуют доказательства совершения юрлицом подозрительных сделок или отсутствуют сведения о наличии внутрикорпоративного спора о полномочиях управляющего.
🚗 Виноват ли лизингополучатель, выбравший продавца, который не передал лизингодателю оплаченный им предмет лизинга❓
Фабула дела: лизингополучатель обратился в суд с иском к лизингодателю о расторжении договора лизинга авто и взыскании 1,1 млн. руб. авансового платежа. Лизингодатель, в свою очередь, подал встречный иск о взыскании с лизингополучателя 5,7 млн. руб. убытков, связанных с неисполнением договора.
Как было установлено, продавец не передал лизингодателю оплаченный им в сумме 5,7 млн. руб. Mersedes-Benz. Лизингодатель отказался от договора купли-продажи и потребовал вернуть оплату. Продавец вернул оплату частично, в связи с чем лизингодатель понес убытки.
Суды решили, что ответственность за убытки несет лизингополучатель, поскольку он сам выбрал продавца, не исполнившего свои обязательства, произвели зачет и взыскали с истца более 4 млн. руб.
❗️В кассационной жалобе истец указал, что суды привлекли его к ответственности перед лизингодателем в случае отсутствии его вины, что не предусмотрено гражданским законодательством, а также сослался на процессуальные нарушения.
⚖️ Верховный Суд принял жалобу и разъяснит вопрос распределения рисков между сторонами договора лизинга в указанном случае.
👩💻 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами была Анна Чудиёвич!
#Antitrustnews № 135. Подведение итогов работы ФАС России за 2022 год, новые рекомендации для цифровых платформ от регулятора и позиция британского антимонопольного органа по сделке Microsoft с Activision.
📝Итоги 2022 г. от ФАС России
На заседании коллегии ФАС России были подведены итоги работы ведомства за 2022 год.
Ключевые тезисы из отчета руководителя ФАС России:
📍одним из главных векторов в работе службы стало удовлетворение спроса на социально значимые товары, для чего был легализован параллельный импорт;
📍в целях функционирования агропромышленного комплекса (АПК) ведомство контролировало недискриминационный доступ к субсидиям для производителей – в 2022 году на рынке АПК рассмотрено 17 дел, выдано 70 предупреждений/предостережений;
📍на рынке лекарственных препаратов продолжает совершенствоваться система регулирования и контроля цен на ЖНВЛП – оптимизирован механизм перерегистрации цен, учтены изменения курсов валют, пересмотрен порядок обращения и регистрации медицинских изделий в случае риска возникновения дефицита, расширены возможности для техобслуживания медицинских изделий; благодаря этим мероприятиям удалось снизить цены на 49 %, работа в этом направлении будет продолжена;
📍в 2022 году было возбуждено 305 дел по картелям и координации экономической деятельности, вынесено 960 постановлений о наложении штрафов на общую сумму более 5 млрд руб.; лидерами по количеству выявленных нарушений по-прежнему остаются рынки ремонта и строительства, в т.ч. автомобильных дорог, поставок медицинских изделий, жилищно-коммунального хозяйства, а также реализации недвижимости.
🆕Новые рекомендации для цифровых платформ от регулятора
Экспертный совет ФАС России обсудил с цифровыми площадками особенности их деятельности на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков, принятых в 2022 году. В целях улучшения практики цифровых платформ были выработаны рекомендации по работе.
Wildberries рекомендовали исключить односторонние действия, меняющие в короткие сроки условия работы и покупки товаров на площадке, а также создать механизм досудебного урегулирования споров и проработать механизм установления разумных и соразмерных условий для пользователей.
Яндекс.Такси посоветовали проработать вопросы ценообразования на перевозки такси с учетом обеспечения разумного баланса интересов обеих категорий.
🔎Позиция британского регулятора по сделке Microsoft с Activision
Британский орган по надзору за конкуренцией (CMA) заблокировал сделку по приобретению Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Регулятор опасается, что сделка укрепит преимущества Microsoft на рынке игр и предоставит «контроль над значимым игровым контентом», таким как игры Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft.
Глава CMA отметила, что облачным играм нужен свободный конкурентный рынок в целях продвижения инновации и создания разнообразия на рынке. Это лучше всего достигается посредством сохранения конкуренции.
Ведомство не стремится создать «враждебную среду» для технологических компаний своим решением заблокировать сделку, однако антимонопольный орган Великобритании не пойдет на уступки международным регуляторам.
✌️Хорошего дня и рабочей недели. С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко!
#Antitrustnews № 138. Оценка ВС РФ антимонопольного дела о картеле, обновление списка случаев, когда ФАС России может не публиковать информацию о сделках, приостановление в США сделки Microsoft с Activision.
🔎Оценка ВС РФ антимонопольного дела о картеле
Антимонопольный орган признал ООО «Радиационная техника» и ООО «Сибмер» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции, мотивировав решение следующим образом:
- у организаций совпадают фактические адреса, идентичные IP-адреса для действий в системе «Банк-клиент», взаимные банковские переводы, перекрестные совмещения единовременной работы сотрудников;
- между организациями заключен договор о техническом сотрудничестве, согласно которому стороны договорились совместно участвовать в торгах на выполнение работ.
ООО «Радиационная техника» и ООО «Сибмер» не согласились с решением и обжаловали его в ФАС России, указав, что целью договора являлось своевременное исполнение госконтрактов, а также разработка и создание новых импортозамещающих товаров.
Три инстанции признали решение незаконным:
- тесные деловые отношения между организациями не являются препятствием для их совместного участия в торгах;
- ведомство не обосновало, как совместное участие ограничивает конкуренцию;
- использование единой инфраструктуры, наличие между компаниями финансовой и кадровой взаимосвязи не говорят о нарушении АМЗ;
- УФАС не установило необычного поведения компаний на аукционах, его направленности на осуществление единой стратегии/отсутствия разумных экономических мотивов.
ВС РФ не согласился с судами и направил дело на пересмотр:
📍при рассмотрении дела по п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции, установлению подлежат следующие обстоятельства: нахождение участников торгов в состоянии конкуренции; применение участниками стратегии поведения, направленной на извлечение выгоды за счет обеспечения победы в торгах отдельным участникам (исключения победы других участников); бремя доказывания возлагается на антимонопольный орган;
📍УФАС России указывало на анализ поведения участников, согласно которому при участии в закупках прослеживается определённая модель поведения: в каждом из аукционов, где принимали участие только эти общества, они формально создавали видимость конкурентной борьбы на торгах, однако процент снижения НМЦК был минимальным; снижение НМЦК достигало существенных значений (от 49% до 87%);
📍приводимые ведомством доводы имели значение для дела, т.к. в своей совокупности они подтверждают, что между обществами имело место не только договоренность о техническом сотрудничестве и взаимный обмен финансовыми, трудовыми ресурсами, что само по себе не запрещено законом, но и иное соглашение, направленное на моделирование конкуренции путем согласованного продвижения определенных результатов торгов (поддержание цены);
📍законодательство не препятствует субъектам учитывать возможности и поведение своих конкурентов и не запрещает взаимовыгодную кооперацию между ними, однако оно запрещает вступать в сговор с целью нарушить механизм торгов;
📍для выявления картеля нужно установить нахождение участников торгов в состоянии конкуренции, применение стратегии поведения, направленной на извлечение выгоды за счет обеспечения победы отдельным участникам; при этом не следует ожидать, что договоренность между компаниями будет зафиксирована в письменной форме либо добровольно раскрыта участниками; в большинстве случаев наличие картеля может вытекать из различных неслучайных совпадений в поведении субъектов;
📍в большинстве случаев наличие картеля может быть подтверждено с помощью косвенных доказательств; судам стоило рассмотреть возможность привлечения в дело ФАС России помимо регионального управления;
📍суд не привел мотивов, объясняющих позицию обществ, что регулярное и постоянное совместное участие в торгах хозяйствующих субъектов-конкурентов не предполагает единство стратегии, их общий согласованный план поведения в отношении цены контракта, преследование противоправной цели, в данном случае – поддержание цены.
💸Как верно считать сроки давности по страховым спорам?
Страховщик не в полном объеме выплатил страхователю возмещение по ОСАГО. После предъявления претензии страховщик удовлетворил требования частично.
Затем страхователь уступил право требования другому лицу, и уже цессионарий обратился с новой жалобой к финомбудсмену, который обязал страховщика выплатить часть недостающего возмещения и неустойки, а в выплате расходов отказал.
Тогда цессионарий обратился в суд, где требования удовлетворены частично, а по остальным требованиям указано на истечение срока давности: 3-летний срок начал течь со дня, когда правопредшественник узнал о неполной выплате возмещения (с 2018 г.), а с учетом приостановления срока на период рассмотрения претензии и обращения к финомбудсмену срок давности истек в 2021 г. (за 18 дней до обращения с иском).
Апелляция и кассация согласились.
ВС РФ отправил дело на пересмотр:
📌срок давности по требованиям, вытекающим из договора страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни/здоровью/имуществу других лиц, составляет 3 года;
📌если стороны прибегли к процедуре разрешения спора во внесудебном порядке, то течение срока давности приостанавливается на срок, установленный для проведения этой процедуры, а при его отсутствии – на 6 месяцев со дня начала такой процедуры;
📌применительно к требованиям к страховым организациям об осуществлении возмещения по ОСАГО предусмотрено обязательное обращение потребителя финансовых услуг к страховщику с заявлением;
📌важно, что потребитель может обратиться в суд с требованием из договора ОСАГО только после обращения к финомбудсмену, а в законе о финансовом уполномоченном установлена целая процедура его рассмотрения (решение вступает в силу через 10 дней после даты его подписания, а далее — срок на добровольное исполнение решения; в течение 10 дней после вступления в силу решение может оспорить финорганизация, а в течение 30 дней – потребитель);
📌в данном деле суды ошибочно исчислили сроки давности: они не учли вышеуказанные особенности процедуры рассмотрения финомбудсменом обращения потребителя, и исходили только лишь из даты принятия решения по обращению потребителя, оставив без внимания сроки его исполнения и обжалования.
💻Будущие изменения в развитии цифровой промышленности
Состоялась ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России». По итогам одной из пленарных сессий Премьер-министр дал ряд поручений, касающихся развития российских IT-решений:
📌упрощение доступа разработчиков к контрактам гос.компаний (крупных отраслевых заказчиков): Минфин и Минцифры должны подготовить законодательные изменения о статусе единственного поставщика для системно значимых разработчиков, которые дадут право госкомпаниям заключать с ними контракты без проведения конкурсов;
📌законодательные корректировки для стимулирования венчурных инвестиций в стартапы и IТ-организации: Правительством РФ будет составлен отдельный план действий по формированию отраслевых венчурных фондов и снятию барьеров для привлечения частных инвестиций, а также упрощению выхода компаний на биржу; также возможно появятся дополнительные стимулы и меры поддержки;
📌проработка вопроса расходования на поддержку разработки отечественных IТ-решений части платы за использование зарубежного ПО, которая будет поступать на спец.счета (данная мера временная и будет действовать до момента перехода на российский софт); при этом инициатива не предполагает введения новых платежей, поскольку плата за пользованием иностранным ПО – часть финансовых обязательств любой компании по отношению к правообладателю ПО, но она будет вноситься на спец.счета только в случае отсутствия надлежащим образом оформленных прав на его использование и только до момента перехода на российские IT-решения;
📌создание нового центра компетенций по разработке отечественных контроллеров и датчиков для автоматизированных систем управления технологическим процессом;
📌запуск в 2023 году второй волны проектов разработки IТ-решений по предложениям индустриальных центров компетенций (ИЦК);
📌организация на базе ИЦК работы по формированию перечней типовых решений для каждой отрасли, относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ): важно установить предельные сроки по замещению в них зарубежного ПО российским, в т.ч. с учетом момента вступления в силу поправок в закон о безопасности КИИ.
Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋
#IPITnews №136
В фокусе внимания этой недели законодательные изменения о защите прав на производные произведения и правила регистрации схожих с ГУ и НМПТ обозначений, а также вознаграждение работникам научных организаций за созданные служебные объекты и поручения в отношении развития российских IT-решений.
📚Производные и составные произведения: новый порядок защиты
Президентом РФ подписан закон о корректировках в п. 4 ст. 1260 ГК РФ.
В силу нового дополнения в случае неправомерного использования производного/составного произведения подлежат защите как авторские права переводчика, составителя и иного автора производного/составного произведения, так и права авторов произведений, на которых основано такое производное/составное произведение.
Корректировки приняты во исполнение предписаний КС РФ, который в прошлом году в одном из ранее анализированных нами дел признал неконституционным п. 3 ст. 1260 ГК РФ об охране авторских прав переводчика/составителя и иного автора производного/составного произведения, поскольку возникновение авторских прав создателя программы как составного произведения только при условии получения соответствующего согласия от авторов объектов, использованных для создания этого ПО, несоразмерно затрагивало бы гарантии охраны интеллектуальной собственности. Суд пришел к выводу, что недопустимо отказывать в защите прав создателю программы в споре с лицами, которые неправомерно ее используют, только из-за того, что она является составным произведением и не соблюдены права других правообладателей использованных для ее создания объектов, особенно, если они не имеют судебных претензий к разработчику ПО, и тем более в случаях, когда ответчик также не обладает необходимыми правами на использование таких объектов/программ.
Предусмотренная новелла носит общий характер и будет применяться в отношении всех видов производных/составных произведений, а не только в отношении программ для ЭВМ.
Законопроект направлен на обеспечение соблюдения единого подхода к вопросу защиты интеллектуальных прав, согласно которому авторские права на производное/составное произведение (как и в случае с любым другим произведением) возникают в момент его создания и должны пользоваться юридической защитой с момента их возникновения.
⚖️Особенности рассмотрения корпоративных споров: Как определить суд?
Участники ООО обратились в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом. Суд первой инстанции передал дело на рассмотрение в суд общей юрисдикции, т.к. одной из сторон по делу является физическое лицо, у которого нет статуса ИП, что не позволяет отнести спор к компетенции арбитражных судов.
Апелляция и кассация согласились.
Позиция ВС РФ:
📌согласно п. 2 ч. 6 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, ИП или иные организации и граждане, рассматривают дела по спорам, указанным в статье 225.1 АПК РФ (корпоративные споры);
📌к корпоративным спорам АПК РФ отнесены споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных юридическом лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок;
📌согласно разъяснениям ПП ВС РФ от 23.12.2021 № 46 в установленных АПК РФ и иных случаях, рассмотрение дела относится к компетенции арбитражных судов независимо от того, являются ли участниками правоотношений организациями, ИП, граждане – к таким делам, в частности, относятся корпоративные споры;
📌в данном деле истцы являются участниками ООО и предъявляют требования о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом в защиту корпоративных интересов ООО; в этой связи спор носит корпоративный характер, вне зависимости от того, является ли один из Ответчиков гражданином – физическим лицом, или обладает статусом ИП.
Дело направлено на рассмотрение в арбитражный суд.
💫🌸Хороших выходных, с Вами были Анна Акифьева и Александра Шрамко!
#Litigationnews № 136.
В новом выпуске расскажем о законопроекте, регулирующем краткосрочную аренду жилья, деле КС РФ о взыскании исполнительского сбора из-за опечатки в судебном решении и кейсе ВС РФ об особенностях определения подсудности корпоративных споров.
🏘Регулирование краткосрочной аренды жилья
Минстрой России разработал законопроект о регулировании краткосрочной аренды жилья для граждан. Изменения предлагается внести в ч. 4 ст. 17 ЖК РФ, дополнив нормой, согласно которой пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.
Отмечается, что Минстрой России будет устанавливать правила предоставления жилья для краткосрочной аренды. По действующим правилам Минстрой России определяет только правила пользования жилыми помещениями.
Необходимость поправок связана с принятием КС РФ постановления, в котором указал, что ч. 3 ст. 17 ЖК РФ имеет избыточную краткость и образует пробел, которые не позволяют определить грань перехода посуточной сдачи жилья в незаконную гостиничную деятельность, и предписал законодателю в целях устранения данного пробела с учетом баланса интересов сторон урегулировать вопросы краткосрочной сдачи жилья. Специальные правила этой деятельности могут быть установлены и для отдельных местностей, например, туристических мест и курортов.
Кроме того, законопроектом предусматривается особый порядок вступления в силу – с 1 марта 2025 г., который мотивирован необходимостью комплексного урегулирования особенностей краткосрочного предоставления помещений, посредством принятия соответствующих НПА, а также с целью обеспечения баланса интересов собственников помещений, лиц, которым они предоставляются и иных жильцов многоквартирного дома.
💵Особенности расчета действительной стоимости доли
Бывший участник ООО обратился в суд с иском к обществу о взыскании действительной стоимости доли, размер которой определил в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2019 г.
Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал:
- действительная стоимость доли подлежит расчету исходя из данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 (период подачи заявления о выходе из ООО);
- бухгалтерский баланс не являлся достоверным, т.к. не отражал наличие недоимок и пени ООО по налогам за 2017-2018 г., а также некоторых судебных дел;
- пассивы ООО оказались больше стоимости его актив.
Суд апелляционной инстанции решение отменил, требования удовлетворил – при исчислении действительной стоимости доли следует применять бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2019, т.к. заявление о выходе из общества было подано и получено обществом в августе 2020 г.
Суд кассационной инстанции согласился.
Позиция ВС РФ:
📌ООО обязано выплатить вышедшему из общества участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчётный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего участника;
📌как следует из материалов дела Истец являлся участником ООО с долей в уставном капитале общества 9/24 и номинальной стоимостью 4 500 руб.; нотариусом 27.08.2020 удостоверено заявление о выходе из состава участников общества, которое направлено ООО; в ЕГРЮЛ сведения о выходе из общества и о переходе доли к обществу внесены 15.01.2021;
📌их изложенного следует, что суд первой инстанции верно установил обстоятельства, связанные с подачей заявления о выходе из ООО и датой внесения сведений в ЕГРЮЛ, и правильно определил отчётный период, из данных которого надлежит определить размер действительной стоимость доли, подлежащей выплате;
📌вместе с тем данные бухгалтерского баланса за 2020 г. были скорректированы и свидетельствуют о наличии чистых активов, из которых могла быть выплачена истцу действительная стоимость доли, в этой связи ВС РФ не может согласиться с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для отказа в удовлетворении требований полностью.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
👋 Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Александра Шрамко.
#Antitrustnews № 137. Инициатива об ограничении параллельного импорта техники, рассмотрение судом антимонопольного дела в отношении Apple, изменения в регулировании горизонтальных соглашений в ЕС.
💻Ограничение параллельного импорта техники
Минпромторг и российские производители обсуждают вопрос об ограничении параллельного импорта в Россию продукции техники зарубежных брендов, включая Acer, IBM, Dell и других.
Российские поставщики считают, что необходимо запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране. Однако участники IT-рынка и операторы центров обработки данных говорят, что текущего количества и качества отечественной техники не хватит для удовлетворения спроса, а в случае ограничений она может подорожать.
Минцифры считает, что ограничение параллельного импорта техники возможно только для продукции, которая уже производится в России.
Отметим, что ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможном продлении параллельного импорта для товаров, в которых «имеется потребность». Список продолжит сокращаться в целях мотивации отечественных производителей.
🍏Суд признал законным решение в отношении Apple
В 2022 году ФАС России признала компанию Apple виновной за нарушение антимонопольного законодательства в части навязывания российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании и наложила оборотный штраф.
Правила App Store запрещали разработчикам информировать клиентов о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.
Арбитражный суд г. Москвы поддержал позицию ФАС России.
🇪🇺Изменения в регулировании горизонтальных соглашений в ЕС
Европейская комиссия обновила правила регулирования горизонтальных соглашений, среди изменений:
📍новые правила охватывают больше видов производственных соглашений между более чем двумя сторонами;
📍вводится более четкий и гибкий подход расчета долей рынка;
📍расширяются и уточняются положения по соглашениям в рамках закупок (проведена грань между совместными закупками и картелями покупателей; консорциумами и сговором на торгах);
📍редактируется раздел по обмену информацией (даны указания по конфиденциальной коммерческой информации, типам ограничивающего конкуренцию обмена информацией, косвенным формам обмена информацией, практическим мерам, которые могут предпринять компании, чтобы избежать нарушений в этой области, и др.);
📍вводится новый раздел, посвященный соглашениям между конкурентами о развитии;
Обновленные правила предоставляют более четкие и актуальные рекомендации, помогающие компаниям оценить совместимость их соглашений о горизонтальном сотрудничестве с правилами конкуренции ЕС.
✌️Хорошего дня и рабочей недели. С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко!
⏳Срок давности для возврата «замороженных» денег
В 2014 г. Клиент Банка подала два заявления на перевод иностранной валюты получателю в Зарубежный банк. Деньги были списаны со счета Клиента, но получателю не выданы ввиду их блокирования Зарубежным банком. Банк Клиента отказался возвращать деньги, т.к. перевод был выполнен, а деньги не выданы Зарубежным банком в связи с введением международных санкций.
После предъявления претензий Банку о взыскании денег, в удовлетворении которых Клиенту было отказано, Клиент обратилась в суд в 2020 г.
Нижестоящие суды встали на сторону Клиента:
- Банк Клиента несет ответственность, пока не докажет, что проблемы с переводом возникли из-за форс-мажора, но Банк Клиента знал о введенных санкциях, но не предупредил о рисках блокировки денег за границей;
- отклонен довод пропуске срока давности (он оканчивался в 2019 году, т.е. спустя 3 года после направления первого ответа Банка Клиента): договор банковского счета не исполнен и остается действующим, ответом на претензию Банк Клиента признал долг, в связи с чем срок давности был прерван.
Позиция ВС РФ:
📌по общему правилу, право на иск возникает с момента, когда о нарушении права стало/должно было стать известно, и именно с этого момента у лица возникает основание для обращения в суд за принудительным осуществлением своего права и начинает течь срок давности;
📌из дела следует, что Клиент о неполучении денег получателем знала еще до 2016 г., т.е. до обращения в Банк Клиента о неисполнении перевода, но в суд он обратился только в 2020 г.;
📌то обстоятельство, что иск основан на действующем договоре, не означает невозможность применения к такому требованию правил об исковой давности – Клиентом предъявлено требование о взыскании перечисленных с его счета денег, т.е. средств, являющихся предметом совершения расчётной операции, что исключает возможность применения к данному требованию положений ст. 208 ГК РФ (в силу данных норм расчетная операция не входит в перечень требований, на которые давность не распространяется);
📌ВС РФ также не согласился с выводом судов о признании Банком долга перед Клиентом по спорным денежным средствам;
📌среди действий, свидетельствующих о признании долга в целях перерыва течения срока давности могут: признание претензии; изменение договора, из которого следует, что должник признает долг/просьба должника о таком изменении договора и др. – с учетом этого ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга;
📌в этой связи в качестве признания долга не могут рассматриваться ответы Банка Клиента на претензии, в которых он сообщает Клиенту о причинах неисполнения обязательства по переводу денег и обещает следить за развитием ситуации и сообщать клиенту обо всех изменениях, исходя из приведенных выше разъяснений в качестве признания долга не могут рассматриваться.
ВС РФ отменил судебные акты, отправил дело на пересмотр. При новом рассмотрении суд применил срок исковой давности и отказал в иске.
#Contractlawnews № 140. В новом обзоре мы расскажем Вам об актуальных делах Верховного Суда
⚔️ Суды не должны считать срок на оспаривание сделки пропущенным, если в момент ее совершения имел место корпоративный конфликт
Фабула дела: мажоритарный участник общества обратился в суд с иском об оспаривании сделки по передаче движимого имущества (525 железнодорожных вагонов) в уставный капитал другого общества.
Суды, отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, исходили из того, что решение участников общества является действительным, что подтверждено судебными актами по другому делу. Кроме того, суды указали на пропуск истцом срока исковой давности.
❗️Между тем, по мнению одного из бенефициаров общества, суды не учли, что спорная сделка совершена при наличии сговора в момент корпоративного конфликта в ущерб интересам общества. Также срок исковой давности необходимо исчислять с учетом времени на восстановление указанным бенефициаром корпоративного контроля в обществе, и его ознакомления с материалами дела. Завтра, в первый день лета, Экономколлегия пересмотрит дело.
⚠️ При наличии документов ограниченного доступа спор о субсидиарной ответственности должен быть рассмотрен в закрытом заседании
Фабула дела: ФНС обратилась в суд с заявлением о привлечении ряда лиц к субсидиарной ответственности, ссылаясь на совершение ими налоговых правонарушений, а также сделок по выводу активов должника и перевода бизнеса на иное юридическое лицо.
Суды пришли к выводу о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности только одного лица, в отношении остальных посчитали, что не доказан ни статус контролирующих должника лиц, ни статус конечных выгодоприобретателей.
📌 При этом уполномоченный орган ходатайствовал о рассмотрении спора в закрытом судебном заседании для предоставления документов, составляющих налоговую тайну, но суды в удовлетворении ходатайства отказали.
📌 По мнению ФНС, суды тем самым нарушили фундаментальное процессуальное право уполномоченного органа на справедливое судебное разбирательство, так как в ином порядке налоговый орган не мог раскрыть более 60 документов с ограниченным доступом.
📢 Верховный Суд пересмотрел дело 29 мая. Исходя из резолютивной части, Суд согласился с заявителем и направил дело на новое рассмотрение.
🏗 Если оплата работ по договору субподряда зависит от генподрядчика, он должен быть привлечен к участию в деле
Фабула дела: субсубподрядчик обратился с иском к субподрядчику о взыскании задолженности и процентов по договору на установку шумозащитных экранов на ЦКАДе.
Суды, установив, что работы выполнены и приняты, ответчиком подписаны акты КС-2, КС-3, замечания в отношении объема и качества выполненных работ не представлены, требования частично удовлетворили.
По мнению ответчика, суды не дали оценку его доводам об удержании им стоимости работ в счет оплаты неустойки, а также не проверили доводы ответчика о не наступлении срока оплаты, поскольку оплата принятых работ осуществляется при условии поступления оплаты за данный вид работ от генерального подрядчика.
⚖️ Верховный Суд, направляя дело на новое рассмотрение, указал, что суды должны были привлечь к участию в деле генерального подрядчика, установить факт оплаты им работ, а также оценить меры, принимаемые ответчиком для наступления предусмотренного договором отлагательного условия.
👋 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!
#Antitrustnews № 136. Инициатива об изменении порядка возбуждения уголовных дел за нарушение антимонопольного законодательства и сговор среди британских банков.
📝Изменение порядка возбуждения уголовных дел об ограничении конкуренции
Объединение предпринимательских организаций «Опора России» и Генеральная прокуратура России в целях снижения давления на малый бизнес подготовили инициативы об изменении порядка возбуждения дел об ограничении конкуренции, повышении порогов крупного и особо крупного размера ущерба и сокращении сроков содержания под стражей.
Среди одной из инициатив предложено сделать обязательным условием для возбуждения уголовного дела наличие претензий со стороны антимонопольного органа. Для этого ФАС России должна направить соответствующие материалы в правоохранительные органы. Отмечается, что сейчас такой порядок действует в отношении налоговых преступлений, дела по которым открываются только на основании документов, направленных ФНС России.
Предложения поступили в Минюст России и Госдуму и находятся на рассмотрении.
🏦Британский регулятор вывил сговор среди банков
Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) раскрыло сговор между трейдерами банков Deutsche Bank, Citi, HSBC, Morgan Stanley и Royal Bank of Canada при торговле государственными облигациями.
По данным регулятора, после кризиса 2008 года трейдеры пяти крупных банков обменивались в мессенджерах конфиденциальной информацией об облигациях в период с 2009 по 2013 год. Вместо того, чтобы конкурировать друг с другом, банки договаривались о порядке приобретения облигаций, что является антимонопольным нарушением.
CMA заявило, что обмен конфиденциальной информацией с конкурентами мог помешать банкам в полной мере воспользоваться конкурентными преимуществами для любых вовлеченных сторон, включая пенсионные фонды и, в конечном итоге, налогоплательщиков Великобритании.
Deutsche Bank сообщил регулятору о незаконных действиях своих трейдеров, что позволит избежать наказания. Citi также признала свою вину, ей грозит штраф, но сумма штрафа будет значительно снижена за счет сотрудничества. Остальные участники сговора не признали своей вины.
✌️Хорошего дня и рабочей недели. С вами были Артем Анпилогов и Александра Шрамко!
#Litigationnews № 134
На этой неделе расскажем о выступлении председателя ВС РФ с заседания Совета судей РФ, об упрощении процедуры исключения МСП из ЕГРЮЛ, а также про инициативу об установлении срока для возобновления исполнительного производства после приостановления.
⚖️Доклад председателя ВС РФ на заседании Совета судей РФ
Председатель ВС РФ выступил на пленарном заседании Совета судей РФ с докладом, в котором отметил качество осуществления правосудия и рассказал о законодательных инициативах ВС РФ.
Наиболее интересные тезисы из доклада:
📌правосудие осуществляется с соблюдением разумных сроков судопроизводства – в I квартале этого года только по 1 инстанции рассмотрено практически 9 млн. дел – это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2022 г.;
📌в I квартале 2023 г. по гражданским делам судебная нагрузка возросла на 9%, а по экономическим спорам на 30%; при этом в порядке уголовного судопроизводства рассмотрены дела в отношении 175 тыс. лиц, из них осуждено 79%, а в отношении 20% уголовное преследование прекращено;
📌из-за увеличения банкротных дел необходимо совершенствовать законодательство в части упрощения и ускорения банкротных процедур, унификации положении процессуальных норм об обжаловании определении по обособленным спорам;
📌с соблюдением рекомендации ВС РФ в практике реализуются меры, направленные на сокращение административной нагрузки на бизнес – за I квартал этого года количество ИП/организации, привлеченных к административной ответственности, сократилось более, чем в 2 раза;
📌среди перспективных направлении совершенствования правосудия – формирование электронных дел не только в процессуальных правоотношениях, но и в целях перевода судебных архивов в электронную форму;
📌необходимо обсудить предложения по оптимизации судебной нагрузки – возможно исключение избыточных судебных процедур и расширение сферы применения внесудебного взыскания долгов при отсутствии спора о праве;
📌планируется принятие постановлении Пленума ВС РФ по следующим вопросам: применение судами обеспечительных мер и мер предварительной защиты, норм УПК РФ, в части подсудности уголовного дела, применение правил о залоге вещей и др.;
📌планируются к принятию следующие обзоры судебной практики: по вопросам, связанным с осуществлением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в банкротстве и по практике разрешения арбитражными судами споров, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды;
📌подготовлены предложения о внесении в УПК РФ изменении, направленных на ограничение сферы применения меры пресечения в виде заключения под стражу.
#IPITnews №135
Минцифры напоминает, что сохранить аккредитацию могут только те IT-организации, которые предоставили согласие на раскрытие налоговой тайны в ФНС России. В этой связи ведомство запустило в работу специального чат-бота, через который возможно легко и оперативно проверить наличие у налоговых органов согласия – для этого достаточно ввести ИНН компании. Для сохранения аккредитации важно подать согласие до 01.06.2023 (это необходимо также для компаний, освобождённых от подтверждения аккредитации).
Дайджест расскажет о расширении мер поддержки IT-компаний, судебный кейсах СИП о последствиях исключения компании с незаконным наименованием из ЕГРЮЛ и нерегистрации концессии, а также об итогах заседания совета стран СНГ в отношении интеллектуальной собственности.
💵Льготные кредиты IT-бизнесу
Правительством РФ опубликовано постановление, которое расширяет меры поддержки льготного кредитования для IT-бизнеса.
Ключевые поправки:
📌льготное кредитование по ставке в 3% годовых теперь доступно для аккредитованных IТ-организаций, не пользующихся налоговыми льготами (ранее данное условие являлось обязательным);
📌за счёт кредитных средств бизнес сможет возмещать расходы, понесенные ранее (срок — до 180 дней до заключения договора);
📌отменено обязательство по индексации зарплаты работникам;
📌разрешена выплата премий сотрудникам за счёт денег льготного кредита;
📌регистрация разрабатываемого софта должна быть осуществлена не позднее 6 месяцев со дня окончания проекта.
Отмечается, что на данный момент поддержку получили уже более 150 проектов, по которым общий кредитный портфель – 76,9 млрд руб. При этом в банках на рассмотрении находятся еще проекты на сумму более 20 млрд руб.
💼Как быть с неправомерным наименованием компании, исключенной из ЕГРЮЛ?
Прокуратура обратилась в суд с требованием к ИФНС и ООО о признании недействительным решения ИФНС о регистрации данного ООО: наличие в фирменном наименовании ООО слова «судебной» может вызвать стойкую ассоциацию у потребителя с участием государства в деятельности ООО, причастности ООО к осуществлению судебной власти/деятельности органов судебной системы РФ, что противоречит требованиям ГК РФ (подп. 2 п. 4 ст.1473 ГК РФ).
Суды, в т.ч. СИП, отказали в иске к регистрирующему органу и прекратили производство в отношении требований к ООО, уже исключенного из ЕГРЮЛ:
📌исходя из положений ГК РФ и разъяснений ПП ВС РФ только лишь органу, осуществляющему госрегистрацию юридических лиц (ЮЛ), предоставлено право предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования и только в том случае, если оно не соответствует требованиям п.п 3, 4 ст. 1473 ГК РФ; более того, такой иск может быть предъявлен в суд, пока действует исключительное право на фирменное наименование;
📌иным лицам, в т.ч. прокуратуре, не предоставлено право требования от ЮЛ прекращения подобных нарушений;
📌госрегистрация ЮЛ может быть признана недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если они носят неустранимый характер - закон не устанавливает перечень неустранимых/грубых нарушений, в связи с чем оценка допущенных нарушений осуществляется судом;
📌нижестоящие суды пришли к верному выводу о том, что указанное прокуратурой нарушение, допущенное при регистрации ООО, по общему правилу, носит устранимый характер, что прямо следует из п. 5 ст.1473 ГК РФ – в частности, законом предусмотрен способ исправления несоответствия наименования ЮЛ требованиям ГК РФ, а именно в судебном порядке по заявлению регистрирующего органа; следовательно, с учетом такой возможности подобное нарушение не может быть признано влекущим признание недействительным решения о регистрации ООО;
📌 учитывая, что на данный момент ООО прекращено в связи с исключением из ЕГРЮЛ, устранение подобного нарушения не требуется, а довод прокуратуры о продолжающемся до настоящего времени нарушении не находит своего подтверждения.
#Sanctionsnews 25. Новые санкции Великобритании. Позиция ФАС в отношении параллельного импорта. Новые меры поддержки IT-отрасли от Правительства.
🚫Великобритания ввела ряд новых ограничительных мер в отношении некоторых отраслей российской промышленности.
19 мая Британия объявила о расширении санкций против добывающей, транспортной и энергетической отраслей России. Всего в список попали 86 физических и юридических лиц.
📍Транспорт
В санкционный список включили группу Fesco и ее головную компанию «Дальневосточное морское пароходство». Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом, оператором железнодорожных перевозок «Трансгарант». Компании принадлежат 22 транспортных судна для морской перевозки грузов.
📍Металлургия
Список пополнили крупнейший российский золотодобытчик «Полюс», «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, Трубная металлургическая компания, Объединенная металлургическая компания, Челябинский металлургический комбинат, УК «Мечел-сталь» и Русская медная компания и ее основатель Игорь Алтушкин.
📍Атомная энергетика
В санкционный список включены 9 структур, связанных с «Росатомом», в частности, «Атомфлот», крупнейший производитель углеродного волокна «Юматекс», интегратор в области систем накопления электроэнергии «Рэнера», государственный научный центр «Тринити», специализирующийся на лазерной физике.
📍Банки
Список пополнили АО "Дом РФ" и Металлургический инвестиционный банк.
Эксперты отмечают, что новые инициативы – это скорее политические жесты, так как многие ограничения действовали и ранее.
💡ФАС выступила с инициативой распространить параллельный импорт на все товары, не ограничиваясь лишь установленным перечнем.
📍По мнению руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, режим параллельного импорта нужно ввести на все товары. Речь идет о легально приобретенных изделиях, качество и безопасность которых сомнений не вызывает. Отечественный рынок необходимо лишь оградить от контрафакта и продукции, производство которой уже локализовано в России.
Позиция руководителя была озвучена на итоговой коллегии ведомства, состоявшейся 17 мая 2023 года. Об иных выводах мы писали в понедельник.
С аналогичной позицией ведомство выступало и летом 2022 года.
💵Правительство продолжает принимать новые меры поддержки IT-отрасли и её специалистов в части льготного кредитования.
📍На оперативном совещании Председателя Правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами затронули вопрос поддержки ИТ-отрасли. Исполняя поручение Президента о необходимости обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения, Правительство расширяет возможности разработчиков софта получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых.
Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для ИТ-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы. Раньше такое условие было обязательным.
Кредитные средства можно будет направлять на стимулирующие выплаты специалистам, возмещение прошлых расходов.
Таким образом, ещё больше предпринимателей смогут воспользоваться поддержкой государства, создавать и выпускать на рынок современные и востребованные продукты.
👋Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Егор Гусев!
🏡КС РФ о преимущественном праве сособственника в «банкротных» торгах
Гражданин приобрел на «банкротных» торгах недвижимость, находящуюся в общей долевой собственности (ОДС). Другой участник долевой собственности на основании ст. 250 ГК РФ в суде потребовал перевести права покупателя на это имущество.
Суды встали на сторону сособственника – в силу ст. 250 ГК РФ он имеет преимущественное право покупки имущества, в т.ч. и в случае заключения договора купли-продажи (ДКП) такой доли на торгах.
Гражданин оспорил конституционность п. 1 ст. 250 ГК РФ – норма предоставляет участнику ОДС преимущество на заключение ДКП доли, реализуемой на публичных торгах в рамках банкротства гражданина, перед победителем данных торгов.
Позиция КС РФ:
📌по общему правилу, продажа имущества из ОДС может быть осуществлена, если другие сособственники не воспользовались преимущественным правом на покупку; если участники ОДС не были извещены об обращении взыскания на долю имущества и их право покупки этой доли до проведения торгов было нарушено в связи с реализацией иным лицам на торгах, то право на покупку у участников ОДС восстанавливается;
📌однако в законодательстве отсутствует специальное регулирование преимущественного права покупки доли в праве ОДС на недвижимость при обращении взыскания в рамках банкротства гражданина; также нет механизма передачи имущества на торги, который учитывал бы преимущественное право сособственников этого имущества приобрести его на тех условиях, на которых это имущество готов купить победитель торгов (в т.ч. по цене, определенной по результатам открытых торгов);
📌в ГК РФ нет прямых оснований для вывода о том, что при банкротстве гражданина-должника на его долю не распространяется преимущественное право покупки других участников ОДС;
📌положение п. 1 ст. 250 ГК РФ, как свидетельствует практика, допускает возможность его неоднозначной интерпретации – это, в свою очередь, может приводить к несоразмерному ограничению законных интересов участников «банкротных» торгов при продаже доли на недвижимость должника – а именно интересов самого гражданина/его кредиторов,/сособственников имущества должника/ супругов/добросовестного приобретателя спорной доли, победившего на торгах.
КС РФ признал норму неконституционной и постановил до внесения изменений в законодательство осуществлять регулирование продажи имущества должника в ОДС следующим образом:
При продаже с торгов доли в праве общей собственности, принадлежащей должнику, управляющий направляет другим сособственникам предложение приобрести принадлежащую должнику долю с указанием ее стоимости, равной начальной цене на торгах. В случае согласия управляющий заключает ДКП с соответствующим сособственником. При неполучении согласия в течение 1 месяца доля, принадлежащая должнику, продается с торгов.
КС РФ не нашел оснований для пересмотра дела, но указал, что покупатель имеет право на компенсацию, форму и размер которой должен определить суд.
💫🌸 Хороших выходных, с Вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!