kplf_ru | Unsorted

Telegram-канал kplf_ru - Каменская & партнёры

-

Актуальные юридические новости с комментариями экспертов #KPLF

Subscribe to a channel

Каменская & партнёры

​​#Corporatelawnews № 52.

В этом выпуске рассмотрим законопроект об использовании адреса электронной почты в качестве юридического адреса организации и спор о применении моратория на выплату процентов по ст. 395 ГК РФ при взыскании действительной стоимости доли.

💡Переход на электронный юридический адрес

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается использовать адрес электронной почты в качестве юридического адреса организации:

📌в случае использования в качестве адреса юрлица адреса эл.почты гос.регистрация юрлица осуществляется по месту жительства лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа, или по месту нахождения исполнительного органа (по этим же адресам будет определяться и подсудность);
📌юридически значимые сообщения для организации считаются полученными с момента доставки на этот адрес эл. почты;
📌участники организации могут получить информацию об организации и ознакомиться с ее документацией в форме электронных документов/электронных образов, если иной способ не предусмотрен внутренним документом организации.

В пояснительной записке отмечается, что в связи с развитием информационных технологий возникла необходимость модернизации механизма осуществления предпринимательской деятельности. Сейчас развивается тенденция перехода на ведение электронного формата документооборота и на дистанционное взаимодействие с гос.органами/контрагентами, необязательно иметь и печать организации, документооборот можно вести в электронном виде. Возможность использовать адрес эл.почты в качестве юридического адреса будет актуальна не только для IT-компаний, но и для организаций, сотрудники которых работают удаленно.

🔎Как применять мораторий на выплату процентов по ст. 395 ГК РФ при взыскании действительной стоимости доли?

Суд отказал во взыскании действительной стоимости доли (ДСД) и процентов по ст. 375 ГК РФ вышедшему участнику.

Апелляция решение отменила – удовлетворила исковые требования частично: ДСД взыскана в полном объеме, а проценты по ст. 375 ГК РФ снижены в связи с введением моратория в 2022 году. Кассация поддержала.

ВС РФ направил дело на пересмотр:
📌ООО обязано выплатить участнику ДСД доли/части доли в уставном капитале ООО либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 месяцев со дня возникновения обязанности, если иной срок/порядок выплаты не предусмотрен уставом; в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, уплате подлежат проценты на сумму долга (п. 1 ст. 395 ГК РФ);
📌Постановление № 497 о введении моратория опубликовано 01.04.2022, следовательно, данный НПА действует в период с 01.04.2022 по 01.10.2022; на момент рассмотрения апелляционной жалобы истца и вынесения судом постановления (28.11.2022) срок моратория истек и потом не продлевался;
📌из материалов дела следует, что ООО обязательство по выплате ДСД не исполнило, действие моратория прекратилось; таким образом, оснований для отказа во взыскании процентов за период после окончания моратория и по день фактического погашения долга у апелляции не имелось.

👋 Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Александра Шрамко.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

#Публикации

💼Онлайн-журнал «ШОРТРИД» опубликовал статью Дарьи Лазаревой и Александры Шрамко: «Увеличение уставного капитала за счет вклада третьего лица: как оформить вход нового участника?».

В статье рассмотрены следующие вопросы:

📌порядок вступления в ООО;
📌особенности проведения предварительной проверки документов/ООО перед началом процедуры;
📌ключевые рекомендации при подготовке заявления о вступлении в ООО и принятии решения об увеличении уставного капитала;
📌последствия пропуска срока для внесения вклада или подачи документов на регистрацию;
📌позиции судов о возможности округления долей, определения разумного срока на возврат доли.

Полная версия статьи доступна по ссылке.
В случае чего для получения текста статьи Вы также можете обратиться к нам по следующему адресу электронной почты: kplf@kplf.ru.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Antitrustnews № 153. Нарушение рекламного законодательства со стороны АО «Почта Банк». Иск Гавайи в отношении трех крупнейших менеджеров по управлению льготами в аптеках.

📨АО «Почта банк» оштрафован ФАС России за нарушения требований закона о рекламе.

В разъяснениях ведомства указывается, что банк вводил своих потребителей в заблуждение путем размещения ненадлежащей рекламы, в которой условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом.

Гражданин подал жалобу в антимонопольный орган на рекламу опции банка при выдаче кредита «Гарантированная ставка». Реклама располагалась на роллерном дисплее в Москве.

ФАС России было установлено, что в рекламе крупным шрифтом указывалась информация о процентной ставке по кредиту от 4% при услуге «Гарантированная ставка». Вместе с тем данные о других требованиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции, размещались в поясняющей сноске «мелким» шрифтом в течение короткого промежутка времени.

Антимонопольное ведомство, установив, что потребители получили неполную информацию о всех условиях акции, определяющих стоимость кредита, выдало банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе.

В отношении банка также было возбуждено дело об административном правонарушении. Служба оштрафовала банк на 500 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ.

🏛Иск Гавайи в отношении трех крупнейших менеджеров по управлению льготами в аптеках.

Обвинение штата Гавайи выдвинуто в связи с завышением цен на фирменные рецептурные лекарства через сложную систему скидок и сборов. Этот иск подкреплен также исками других штатов США, которые стремятся пресечь деятельность недобросовестных посредников в сфере фармацевтической промышленности.

Напомним, что система США предусматривает институт по управлению льготами в аптеках (PBM). Компании PBM несут ответственность за заключение договоров с аптеками, ведут переговоры о скидках с производителями лекарств, а также реализуют оплату заявок на рецептурные лекарства.

Гавайи в поданном иске указали, что компании CVS Health, Cigna Group и UnitedHealth нарушили закон штата о борьбе с недобросовестной конкуренцией и мошеннической деловой практикой. Отметим, что на эти три компании приходится около 80 процентов рынка PBM менеджеров по управлению льготами в аптеках.

Штат просит суд остановить компании от продолжения незаконного поведения, которое включает в себя требование крупных скидок от производителей лекарств в обмен на гарантию того, что их лекарства будут покрыты планами медицинского страхования, а также присудить денежную компенсацию.

Примечательно, что примерно с 2014 года компании требуют все больших и больших скидок в обмен на включение рецептурных лекарств в свои формуляры.

Напомним, что это не первые иски в отношении данных компаний. Гавайи присоединяются к другим штатам, подавшим судебные иски против компаний.

✌️Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

#Litigationnews № 151

Сегодня рассмотрим законопроект об уточнении правил совершения ряда нотариальных действий, кейс об особенностях назначения штрафа для НКО и позицию КС РФ о возможности рассмотрения спора о праве собственности на недвижимость в третейской суде.

🔎Уточнение правил исполнительной надписи и удостоверения медиативных соглашений

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается в Законе о нотариате уточнить правила совершения исполнительной надписи и удостоверения медиативных соглашений.

Среди изменений:

📌при удостоверении медиативного соглашения об урегулировании спора о неисполнении договора займа, связанного с возвратом заемных средств/переданных вещей, нотариусу предоставляется документ о перечислении заемщику денег/передаче вещей;
📌при совершении исполнительной надписи о взыскании долга по нотариально удостоверенному договору займа и при удостоверении медиативного соглашения о неисполнении договора займа, связанного с возвратом безналичных денег, для подтверждения перечисления денег нотариусу нужно предоставлять документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий перечисление;
📌нотариус обязан проверить достоверность документа, направив запрос в кредитную организацию через «Енот»;
📌кредитная организация обязана проверить факт выдачи предоставленного нотариусу документа и направить нотариусу информацию о подтверждении/ неподтверждении достоверности сведений в течение 3 рабочих дней после получения запроса.

Отмечается, что по действующим правилам предоставлять документ о передаче заемщику денег необходимо только в случае совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по нотариально удостоверенному договору займа, стороной которого является иностранное физическое/юридическое лицо. Вместе с тем выявляются случаи мошенничества, когда стороной договора является гражданин или юридическое лицо РФ - в этой связи с целью исключения рисков представления поддельных документов предлагается расширить обязанности предоставления подтверждающих документов.

Такие меры направлены на создание дополнительных условий для предотвращения использования института нотариата в подозрительных операциях по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Procurementlawnews № 63 На этой неделе дайджест по вопросам закупочной деятельности посвящён следующим темам:

📝Какими контрактами участник может подтвердить соответствие доптребованиям?(Закон № 44-ФЗ)

Специалисты Минфин России в своём письме от 09.07.2023 № 24-06-06/85545 сообщают, что для закупок с доптребованиями и универсальной предквалификацией можно предоставить в том числе контракты с единственным поставщиком, которые заключили по дополнительным основаниям.

Речь идёт о контрактах по итогам неконкурентных закупок на основании решения правительства или региональных властей.

📑Предложили продлить ряд антикризисных мер в закупках (Закон № 44-ФЗ)

Минэкономразвития выступили с предложением продлить до 31.12.2024, в частности:

📌право заказчиков не устанавливать требование об обеспечении исполнения контракта и гарантийных обязательств. Послабление не станет действовать, если условиями контракта предусмотрен аванс и расчёты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению;
📌право сторон по предложению заказчика изменить количество лекарств, медизделий и расходных материалов по контракту в пределах 30%. При уменьшении объёмов стороны будут обязаны пропорционально снизить цену контракта, при увеличении — вправе её увеличить пропорционально;
📌право отдельных заказчиков не учитывать ограничение предельного годового объёма малых закупок в 50 млн руб.;
📌право правительства и регионов устанавливать дополнительные случаи неконкурентных закупок.

Также планируют разрешить по согласию сторон изменять существенные условия контракта, который заключили до 01.01.2025, в случае если из-за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить.

Поправки могут вступить в силу с 01.01.2024 года.
Общественное обсуждение проекта завершится 03.10.2023.

⚖️ Можно ли взыскать оплату за работы, если экспертиза не была пройдена по вине заказчика? (Закон № 44-ФЗ)

Стороны заключили контракт на корректировку проектной документации. Результат направили на экспертизу, но проект вернули с замечаниями из-за предоставления неполного комплекта документов. Подрядчик неоднократно просил заказчика передать нужные данные, но последний направил только часть из них.

Работы были остановлены. Поскольку без дополнительных документов пройти экспертизу не удалось, подрядчик предложил расторгнуть контракт по соглашению и попросил оплатить его работу. Заказчик отказался.

Суды 3-х инстанций взыскали оплату:

📌 результат проектных работ в виде положительного заключения госэкспертизы не был достигнут по вине заказчика;
📌 подрядчик принял все возможные меры, чтобы исполнить контракт, и вправе требовать оплату.

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 30.08.2023 № Ф03-3474/2023 по делу № А04-9383/2022

Хорошего дня! С Вами была Ольга Жвирбля 👋

Читать полностью…

Каменская & партнёры

#Antitrustnews № 152. Союзу арбитражных управляющих выдано предписание. Иск Федеральной торговой комиссии США против Amazon.com.

📰ФАС России выдала предписание Союзу арбитражных управляющих за незаконную координацию экономической деятельности.

Антимонопольное ведомство при реализации проверки после заявления о возможных нарушениях со стороны
САУ «Созидание» на основе полученных документов пришло к выводу, что Союз арбитражных управляющих противозаконно координировал деятельность своих членов.

В частности, Союз осуществлял давление на своих членов и вынуждал их не привлекать неаккредитованных при союзе организаций или специалистов в сфере антикризисного управления. Это приводило к отказу арбитражных управляющих от заключения договоров с такими специалистами.

ФАС России раскрыла, что действия Союза, по осуществлению незаконной координации экономической деятельности арбитражных управляющих, привели к отказу от заключения договоров оказания услуг с неаккредитованными при Союзе организаторами торгов и операторами электронных торговых площадок.

Ограничительные меры по осуществлению указанных полномочий арбитражными управляющими содержались непосредственно в уставе Союза. В случае несоблюдения указаний Союза арбитражные управляющие привлекались к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде штрафных санкций.

Также ведомством было установлено, что сами ограничения приводили к привлечению к реализации имущества только аккредитованных Союзом организаторов торгов и операторов электронных площадок.

По результатам проверки ФАС России признала Союз арбитражных управляющих «Созидание» виновным в осуществлении незаконной координации экономической деятельности арбитражных управляющих.

Указывается, что ФАС России выдала Союзу предписание о прекращении незаконной координации экономической деятельности. Предполагается, что организация должна исключить из своих локальных актов соответствующие положения.

Кроме того, помимо выданного предписания, Союзу грозит административный штраф в соответствии с частью 5 статьи 14.32 КоАП РФ.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

#Litigationnews № 150

В фокусе внимания этой недели: поправки о рассмотрении ряда дел об административных правонарушениях, кейс о возможности включения в конкурсную документацию требования заключения письменного договора о задатке, а также спор о подсудности дела швейцарскому суду из-за санкций.

💼Административная ответственность бизнеса: изменения

На общественное обсуждение вынесен законопроект Минюста о поправках в КоАП РФ.

Среди предлагаемых изменений:
📌дело об административном правонарушении (АП) в связи с нарушением требований, оценка соблюдения которых является предметом гос.контроля/надзора, муниц.контроля, может быть возбуждено только должностным лицом такого органа (для оперативного пресечения АП данное правило не распространяется на прокуроров при возбуждении дел об АП);
📌исключен ряд полномочий ОВД по составлению протоколов/рассмотрению дел об АП в тех сферах, где они не наделены полномочиями по осуществлению гос.контроля/надзора;
📌сохранены за должностными лицами ОВД полномочия по привлечению к админ.ответственности, если требуется оперативное реагирование на нарушения законов.

Предполагается, что изменения снизят административную нагрузку на предпринимателей, повысят бизнес-климат и исключат случаи, когда за нарушение разные ведомства могут привлечь к ответственности по одинаковой статье.

💶Обязательный задаток – препятствие для участников торгов?

Комитет Правительства СПб опубликовал на сайте извещение о продаже с торгов жилых помещений. Среди обязательных условий – обеспечение заявки задатком и заключение письменного договора о задатке. На это условие пожаловался гражданин: такое требование нарушает открытость и прозрачность торгов, обязывая участника заключить договор о задатке, перечислить задаток, включив в состав заявки документ об оплате и подписанный договор.

УФАС усмотрела в этом нарушение конкуренции, но Комитет обратился в суд.
Три инстанции встали на сторону УФАС: требованием об обязательном заключении договора о задатке организатор торгов создал необоснованные препятствия потенциальным покупателям к участию в торгах.

ВС РФ, в свою очередь, признал решение УФАС недействительным:
📌Комитет при формировании конкурсной документации руководствовался порядком из утверждённого Регламента проведения торгов, по которому внесение обеспечения заявки на торгах оформляется договором о задатке, а порядок его заключения – извещением (данный механизм действовал при проведении торгов, не был признан незаконным и нарушающим права граждан, а потому подлежал применению);
📌обязанность участников торгов вносить задаток в размере/сроки/порядке согласно извещению установлена в п. 5 ст. 448 ГК РФ;
📌требования Комитета, связанные с заключением письменного договора о задатке, основаны на положениях действующего законодательства и в равной мере применимы ко всем участникам закупки – изложенное не приводит к исключению участников по причинам, не связанным с обеспечением потребностей заказчика;
📌учитывая природу задатка (обеспечительный платеж) и действующий порядок Регламента, УФАС не представил доказательств, что оспариваемые условия привели к созданию административного барьера участия в конкурсе и необоснованному ограничению количества участников;
📌более того, гражданин не может быть отнесен УФАС к лицам, права/интересы которых могли быть восстановлены при рассмотрении жалоб (ч. 2 ст. 18,1 ЗоЗК), поскольку при подаче жалобы он не представил доказательства подачи заявки на участие в конкурсе, не ссылался на какие-либо препятствия для своевременного представления организатору нужных документов.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

#IPITnews № 149

Этот выпуск посвящен судебным спорам об ответственности недобросовестного лицензиата и о наличии единой цели при размещении фото на разных Интернет-страницах. Также расскажем об инициативе уменьшения оборотных штрафов при утечке персональных данных и о внедрении цифрового рубля в НК РФ.

💼Штраф недобросовестному лицензиату

ФКУ (лицензиар) обратилось в суд к ООО (лицензиат) о взыскании штрафа в 1 млн руб. за нарушение условий лицензионного договора (ЛД), заключенного между сторонами в отношении предоставления неисключительной лицензии на товарный знак «BIONICA».
Обоснование: ФКУ обнаружило, что ООО вопреки условиям ЛД подало заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений «Московская» и «Столичная» в патентное ведомство Казахстане (данные обозначения сходны до степени смешения с иной интеллектуальной собственностью лицензиара).

Суды, включая СИП, поддержали ФКУ, но снизили компенсацию до 200 тыс. руб.:
📌по условиям ЛД ООО обязалось с даты его подписания не подавать заявок на регистрацию, не регистрировать, иным способом не приобретать на свое и/или на имя аффилированных лиц права на любые РИД и СИ, тождественные/сходные до степени смешения с интеллектуальной собственностью ФКУ на территории РФ и за ее пределами;
📌доказано наличие договорных отношений по ЛД и факт нарушения ООО вышеуказанных обязательств по ЛД;
📌суды правомерно применили ст. 333 ГК РФ и снизили размер договорной неустойки: суды учли не только заявление ООО о применении ст. 333 ГК РФ (сделанное в рамках судебного процесса устно), но и явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения лицензиатом обязательства по выполнению работ с учетом обстоятельств дела, пояснений сторон по ходу процесса, имеющих существенное значение для правильного разрешения дела.

🖼Размещение фото на разных страницах сайта – одно нарушение?

ИП в суде просил взыскать с ООО компенсацию за нарушение исключительных прав из-за незаконного размещения последним на сайте 4 фото без разрешения правообладателя. Компенсация была рассчитана отдельно за каждое фото, за удаление информации об авторе и за каждый способ использования (воспроизведение, доведение до всеобщего сведения, переработка).
ООО возражало: действия объединены единой экономической целью (оформление сайта), т.е. образуют 1 правонарушение, за которое нужно взыскивать 1 компенсацию.

Суды, в т.ч. СИП, удовлетворили требования истца, но снизили компенсацию:
📌ответчик не представил доказательств, безусловно свидетельствующих о единой цели использования фото; верно установлено, что использование каждого фото носило свою определенную цель, отличающуюся от целей размещения других фото;
📌отклонен аргумент о том, что суд дважды взыскал компенсацию за фото как за разные РИД – фото опубликовано на разных страницах сайта, которые имеют разный адрес в Интернете, а также разное содержательное наполнение, т.е. изложенное подтверждает самостоятельность нарушений.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Contractlawnews № 156.

❓По какому адресу потребитель должен направить претензию продавцу? Поговорим о потребительском экстремизме

⚔️ Покупатель обратился в суд с иском к «Связной» о взыскании стоимости дефектного Apple iPhone 11 PRO, расходов на оплату независимой экспертизы, неустойки за просрочку возврата средств, неустойки за невыполнение требований о возмещении убытков, потребительского штрафа, компенсации морального вреда. Причем стоимость некачественного айфона составила 85 тыс. руб., а размер исковых требований составил 1,4 млн. руб.

Суд первой инстанции требования удовлетворил частично, взыскал почти 300 тыс. руб., снизив суммы штрафов, неустоек и компенсаций. Суд апелляционной инстанции снизил взыскиваемую сумму до 101 тыс. руб., отменив решение в части взыскания штрафа и неустоек. Суд округа и Верховный Суд согласились с апелляционным судом.

❌ Суды решили, что потребитель направил претензию по адресу магазина, в котором был куплен айфон, а не на юридический адрес продавца, в связи с чем ответчик не имел возможности удовлетворить ее в добровольном порядке, следовательно, не должен уплачивать неустойки и штрафы, взыскиваемые потребителем.

Вообще вопрос ненадлежащего обращения потребителей с претензией все чаще возникает в судебной практике и до сих пор не решен однозначно.

Обычно потребители не видят разницы между адресами компании, но продавцы считают, что покупатели намеренно направляют претензии на неверный адрес, чтобы взыскать неустойку за отказ добровольного удовлетворения претензии в суде, называя это потребительским экстремизмом.

📱 Например, в релевантном кейсе потребитель обратилась с такими же требованиями к «Мегафон» по поводу дефектного Apple iPhohe Xs. Суды исковые требования удовлетворили, в том числе взыскали штрафы и неустойки.

Ответчик также ссылался на то, что претензию по юридическому адресу не получил, следовательно, он от исполнения обязательств не уклонялся, в связи с чем отсутствуют основания для взыскания неустойки и штрафа.

✔️ Однако суд кассационной инстанции отметил, что, адрес, по которому направлена претензия, является адресом заключения и исполнения договора купли-продажи, адресом торговой точки, где истец приобрел товар. Обязанности потребителя направлять претензию по месту нахождения юридического лица действующее законодательство не содержит.

💻 В другом аналогичном деле по поводу некачественного ноутбука суды отклонили доводы ответчика о том, что истец направил претензию не на юридический адрес ответчика, а по месту торгового объекта, поскольку указанное обстоятельство не освобождает ответчика от принятия мер по обеспечению получения почтовой корреспонденции, либо указания в документах, выдаваемых потребителю при приобретении товара, адреса для направления такой корреспонденции.

Но есть и отрицательная практика. К примеру, в деле, где покупательница приобрела некачественный ноутбук и направила претензию на адрес торгового цента, в котором располагался магазин, суды отказали ей во взыскании штрафных санкций.

📌 Суды отметили, что сведения о юридическом адресе ответчика можно было получить на вывеске торговой точки, в уголке потребителя, в интернете, на сайте ФНС, в выписке из ЕГРЮЛ, или, в конце концов, на сайте ответчика или по телефону центра поддержки клиентов.

📌 В другом деле суд отказал потребительнице вообще во всех исковых требованиях за необоснованностью, она также направила претензию по адресу торговой точки, а суд указал, что юридический адрес ответчика можно было узнать в свободном доступе. Так чья же позиция правильная?

👋 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​👀Что будет, если не следить за дальнейшей судьбой бывшего контрагента?

Между компаниями были заключены договоры подряда и оказания услуг. Из-за неоплаты выполненных работ Подрядчик взыскал в суде деньги. В 2017 г. в отношении Заказчика возбудили банкротное дело. Далее 30.01.2018 Заказчик перечислил деньги Подрядчику, но 07.12.2018 в отношении Заказчика ввели процедуру наблюдения, а позже – конкурсное производство. При этом в 2021 г. суд признал недействительным перечисление денег Подрядчику по п. 2 ст. 61.3. Закона о банкротстве (сделка с предпочтением) и применил реституцию.

Конкурсный управляющий (КУ) с Подрядчика хотел взыскать проценты по ст. 395 ГК РФ. Суд, поддержанный апелляцией и кассацией, согласился: Подрядчик должен был узнать о недействительности сделки не позднее 17.12.2018, т.е. с момента опубликования сведений о введении наблюдения. При этом Подрядчик возражал: он не обладал и не должен был обладать сведениями о признаках несостоятельности Заказчика.

ВС РФ отказал КУ в иске:
📌если действия должника по уплате денег суд признал недействительными из-за предпочтительности, то проценты по ст. 395 ГК РФ подлежат начислению с момента вступления в силу судебного акта о признании сделки недействительной; в то же время, если будет доказана осведомленность кредитора о пороках сделки, проценты начисляются с момента, когда он узнал/должен был узнать об этих пороках (п. 29.1. ПП ВАС РФ от 23.12.2010 № 63);
📌в деле признак осведомленности Подрядчика о неплатежеспособности Заказчика имел значение для оценки его действий при рассмотрении спора о недействительности перечисления денег (в этом споре суд не установил такого признака и квалифицировал сделку по п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве) – следовательно, вопрос об осведомленности Подрядчика был разрешен судом в споре о недействительности перечисления;
📌в связи с тем, что должник не рассчитался за принятые работы и услуги, Подрядчик сначала защищал свои права в суде, а затем в исполнительном производстве (в т.ч. заявляя о банкротстве Заказчика), но получив оплату, Подрядчик не имел и не должен был проявлять интереса к дальнейшей судьбе Заказчика;
📌суды неверно указали, что Подрядчик должен был узнать об основаниях недействительности сделки ранее признания ее таковой (а именно, не позднее опубликования сведений о наблюдении) – такой подход накладывает на кредитора необоснованное бремя, т.к. обязывает любого добросовестного кредитора отслеживать сведения о банкротстве лица, с которым правоотношения завершены и связь с ним утрачена.

💫🌸 Хороших выходных, с вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​💻Реестр хостинг-провайдеров

На общественное обсуждение вынесен проект Постановления Правительства РФ о порядке формирования и ведения реестра хостинг-провайдеров.

Реестр будет электронным на базе информсистемы РКН.
Реестровая запись, среди прочего, будет содержать:
📌информацию о провайдере хостинга, в т.ч. о сетевых адресах, о подключении к Интернету, местоположении вычислительных мощностей и точках обмена трафиком;
📌сведения о наличии уникального идентификатора совокупности средств связи/иных тех.средств в Интернете (автономная система), в т.ч. номер автономной системы;
📌уникальный номер реестровой записи, даты ее включения и изменения сведений в реестре;
📌контактная информация об ответственных лицах провайдера.
Также введены правила формирования и ведения реестра, состав включаемых сведений, порядок их включения/исключения из реестра и механизм предоставления данных из реестра.

В реестр сведения о хостинг-провайдере будут внесены после получения уведомления от лица о начале деятельности. Данное уведомление также необходимо будет оформлять по правилам, предлагаемым проектом Постановления Правительства РФ. Уведомление важно направить в электронном виде через личный кабинет на сайте РКН в срок не позднее 10 рабочих дней до начала деятельности.
РКН после получения сведений обязан будет их проверить за 10 рабочих дней с даты получения уведомления. Предусмотрен также механизм приостановления и дозапроса недостающих сведений, но если вопросов не возникнет, то реестровую запись сформируют в течение 3 рабочих дней с даты рассмотрения уведомления. В такой же срок и изменяются реестровые записи.

Среди оснований для исключения сведений из реестра:
📌прекращение деятельности, приостановление предоставления вычислительной мощности для размещения информации в информ.системе, постоянно подключенной к Интернету;
📌неустранение выявленных нарушений, указанных в требовании РКН по Закону об информации, или непредставление в РКН сведений о принятых мерах.
Решение об исключении сведений направляется провайдеру через личный кабинет в течение 1 рабочего дня с даты принятия.

Предполагается, что изменения начнут действовать с 01.12.2023. При этом провайдеры, которые до дня вступления в силу поправок в Законы об информации и связи вели деятельность по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информ.системе, постоянно подключенной к Интернету, и продолжают ее осуществлять после начала действия поправок, обязаны также направить уведомление в РКН не позднее 15.12.2023.

📝Машиночитаемые доверенности: новые изменения

Начало действовать Постановление Правительства РФ об изменениях в порядок хранения, использования и отмены машиночитаемых доверенностей (МЧД).

Среди поправок:
📌информсистему головного удостоверяющего центра (один из ресурсов хранения МЧД) заменят на ЕСИА – теперь туда операторы остальных систем хранения будут передавать данные о документе;
📌минимальный период хранения сведений о доверенности в ЕСИА – 5 лет со дня истечения срока действия/времени отмены;
📌расширен перечень сведений о доверенности – внутренний номер, срок действия;
📌тот, кто использует документ, сможет получить информацию через Госуслуги, за исключением персональных данных;
📌заявление об отмене доверенности нужно заверять квалифицированной ЭП.

Изменения вступают в силу сегодняшнего дня, но некоторые поправки не применяются до 01.03.2024.

Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Contractlawnews № 155.

❗️Поставщики обязаны поставлять товары по параллельному импорту. СВО и санкции не освобождают от ответственности за непоставку зарубежных товаров. На что стоит обратить внимание бизнесу❗️

Буквально в прошлом выпуске #Contractlawnews № 154 мы рассказывали о деле, в котором суд отказался взыскивать убытки, связанные с уходом британской компании Shell с российского рынка, с одного российского юрлица в пользу другого. Однако, практика стремительно меняется.

Дело № 1

Фабула: конструкторское бюро обратилось с иском к торговому дому о взыскании более 17 тысяч евро неустойки, ссылаясь на то, что ответчик не поставил истцу электропогрузчик Hyster (Великобритания). Договор стороны заключили в октябре 2021, а исполнение предполагалось до июня 2022.

Ситуация типичная, в связи с известными событиями дилер не поставил товар продавцу, а тот не поставил его покупателю. Решение суда первой инстанции тоже типичное, известные события были признаны судом чрезвычайными и непредотвратимыми, и в иске было отказано. Суд также учел, что ответчик инициировал поставку аналогичного товара, однако, истец не согласился ввиду увеличения его стоимости, что было подтверждено перепиской с инженером истца.

✅ Между тем, 13ААС принял диаметрально противоположное решение, исковые требования полностью удовлетворены. Основные выводы:

1️⃣ Суд может не признать СВО и санкции в качестве обстоятельств непреодолимой силы и отклонить справки, свидетельства, сертификаты ТПП РФ.

2️⃣ Если товар подпадает под приказ Минпромторга № 1532 (как продукция Hyster), то он должен быть поставлен по параллельному импорту.

3️⃣ Нарушение обязательств со стороны официального дилера не освобождает поставщика от ответственности за непоставку зарубежного товара.

4️⃣ Предложение о поставке аналогичного товара должно быть официальным и направлено по адресу, указанному в договоре. Переговоры о поставке аналогичного товара должны вести полномочные представители сторон.

Сейчас дело находится на рассмотрении кассационного суда, узнать, изменится ли эта позиция, можно по ссылке.

Дело № 2

Фабула: одно общество обратилось с иском к другому о взыскании более 16 тысяч евро пени за непоставку катализатора Purolite (Великобритания). Договор поставки заключен в марте 2022 со сроком поставки до июня 2022. Причина непоставки аналогична предыдущему кейсу.

📢 Тем не менее, в этом случае суды трех инстанций были солидарны, исковые требования удовлетворены. Позиции судов:

🖇 Заключая договор после даты введения санкций ЕС 25.02.2022, поставщик осознает наличие уже введенных запретов и ухудшающуюся экономическую ситуацию в торговых контактах с недружественными странами.

🖇 Возможность поставки товара по параллельному импорту нивелирует признание СВО и санкций в качестве чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, позволяющих требовать освобождения от ответственности.

🖇 Непредставление справки ТПП РФ также свидетельствует о не подтверждении обстоятельств непреодолимой силы.

🖇 Если поставщик не обратился в суд с требованием об изменении условий договора в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ), то товар должен быть поставлен по цене договора. Невыгодность, убыточность сделки для поставщика после введения санкций – это его предпринимательский риск.

Ответчиком подана кассационная жалоба в Верховный Суд, узнать, будет ли дело пересмотрено, можно по ссылке.

🍁 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

#Corporatelawnews № 51.

В этом выпуске: расширение списка сведений в ЕГРЮЛ, разработка принципов листинга «зеленых» акций и дело об исключении участника из ООО.

🏭Расширение списка сведений в ЕГРЮЛ

С 1 сентября 2023 г. вступили в силу изменения, согласно которым в ЕГРЮЛ будут содержаться сведения о принадлежности организации опасных производственных объектов, отчуждение или реорганизация которых возможны при наличии заключения уполномоченного органа о финансовой обеспеченности юридического лица или уведомления о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды.

♻️Разработка принципов листинга «зеленых» акций

Всемирная федерация бирж (WFE) разработала проект принципов выпуска «зеленых» акций (Green Equity Principles).

«Зеленые» акции (облигации) выпускаются с целью финансирования экологических проектов, направленных на улучшение экологической обстановки и социальной инфраструктуры.

WFE предлагает внедрить принципы и рекомендации, которые должны соблюдаться биржами при листинге. Биржам предложено изучить, как эти принципы могут применяться в их юрисдикций, принимая во внимание свое законодательство.

В пояснительной записке отмечается, что цель принципов заключается в содействии регулируемым рынкам акций при выпуске «зеленых» акций. По статистике, в 2021 году «зеленые» облигации были самыми популярными зелеными ценными бумагами во всем мире.

Первыми в России «зеленые» облигации выпустила компания «Ресурсосбережение ХМАО» в 2018 году, а в 2021 году правительство города Москвы разместило на Московской бирже первый субфедеральный выпуск «зеленых» облигаций на 70 млрд руб. на 7 лет.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​🔴ИИ-помощник от МТС

Запущен новый сервис «Секретарь» от компании МТС - помощник на базе ИИ-платформы Audiogram, созданной дочерней компанией MTS AI.

ИИ-помощник ответит на звонок, если абонент не может самостоятельно его принять. В ходе разговора сервис распознает речь человека и по ключевым словам определит тему разговора. По итогу беседы ИИ не только самостоятельно определит полезность звонка/спам, но и отправит аудио и текстовую расшифровку абоненту в SMS/Telegram. Также в сообщении будет указано, кто звонил: служба доставки, коллега, родственник и т.д. В сервис интегрирована функция антимат и денормализатор, которые специальными символами маскируют нецензурные слова и выражения.

По данным IT-компании на август 2023 года, сервис может поддерживать более 100 сценариев диалога и использовать «револьвер» из фраз — набор шуток и несерьёзных вопросов. Бесплатно ИИ-помощник предлагается с 2 базовыми голосами (мужской/женский), и на выбор есть несколько персонажей с различным настроением.

Предполагается, что впоследствии в ИИ-помощника будут внедрены ML-сервисы, которые в комбинации с правилами будут лучше решать задачи по пониманию пользователей и категоризации звонков.

⚖️Онлайн-правосудие в Китае

Верховный народный суд (ВНС) КНР сообщил, что между китайскими судами из 6 городов (интернет-суды и интернет-трибуналы) было заключено соглашение о расширении обмена информацией и опытом в области интернет-правосудия. Это позволит повысить эффективность совместного продвижения качественного развития судебной деятельности в киберпространстве и способствования росту цифровой экономики.

Участники соглашения сыграли важную роль в продвижении правового управления киберпространством. Вице-президент ВНС КНР призвал участников соглашения в дальнейшем повышать качество юруслуг в цифровой сфере и отметил необходимость рассмотрения вопроса об инновационных методах применения и интегрирования передовых технологий в обработку судебных дел.

Отметим, что в 2017-2018 гг. для способствования эффективному разрешению увеличивающегося количества дел, связанных с Интернетом, а также разработки и повышения качества правовых методов управления киберпространством в КНР были созданы 3 интернет-суда, а позднее еще и несколько интернет-трибуналов. Специфика данных судов в подсудности дел, относящихся к сети Интернет, среди которых: онлайн-мошенничество, онлайн-коммерция, нарушение авторских прав в Интернете, доменные споры и т.д. Более того, вся деятельность таких судов ведется в онлайн-режиме (от первоначальной стадии инициации разбирательства и до его окончания, а также электронный документооборот).

Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Contractlawnews № 154.

❗️15ААС признал эмодзи: 👍 в качестве доказательства согласования условий договора

Фабула дела: один предприниматель обратился в суд с иском к другому с требованием о взыскании 480 тыс. руб. оплаченного аванса за приобретенный, но не переданный ответчиком ретро-фургон Volkswagen.

Ответчик возражал, что стороны не согласовали цвета фургона путем подписания допсоглашения, то есть существенные условия ДКП. Истец утверждал обратное, в переписке в WhatsApp он отправил сообщение: «Хорошо желтая полоска (1003) на белом фоне». После этой фразы ответчик отправил сообщение в виде эмодзи: 👍. По мнению ответчика, эмодзи допускают слишком большой спектр интерпретаций, и в законодательстве нашей страны не наделены юридической силой.

Тем не менее, суд первой инстанции иск удовлетворил, а 15ААС с ним согласился, отметив следующее:

➡️ Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает «хорошо». Заявитель жалобы, указывая на возможность различных интерпретаций данного изображения, иного разумного понимаемого значения данного изображение не предложил. В последующей переписке значение данного ответа не уточнил, из чего следует, что ответчик воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения ⬅️

⛽️ Российское юридическое лицо не отвечает за действия ушедшей из России иностранной компании

Фабула дела: по договору общество обязалось реконструировать 9 АЗС в соответствии с требованиями контрагента, после чего получило право реализовывать на собственных станциях топливо под маркой Shell, поставляемое этим контрагентом.

В связи с уходом группы компаний Shell с российского рынка, поставки топлива прекратились, и общество потребовало от другой стороны компенсировать убытки на реконструкцию 9 АЗС в размере 415 млн. руб., а также взыскать упущенную выгоду в размере 42,5 млн. руб.

Суд первой инстанции в иске отказал полностью, однако, суд апелляционной инстанции взыскал с ответчика 415 млн. руб., приняв отказ истца от иска в части взыскания упущенной выгоды.

📌 Суд округа не согласился, истец добровольно взял на себя обязательства, связанные с переоборудованием АЗС, а ответчик не мог повлиять на действия группы Shell, следовательно, нельзя возлагать расходы, связанные с уходом иностранных компаний с российского рынка, на российское лицо, злоупотребления правом по отношению к истцу со стороны ответчика не имеется.

❓Ограничен ли в полномочиях финансовый управляющий правами стороны исполнительного производства

Фабула дела: в рамках банкротства Е. Бернштама (некогда владельца МФК «Домашние деньги» - по сути финансовой пирамида с долгами около 10 млрд. руб. перед вкладчиками) суд обязал должника передать финансовому управляющему коллекцию фигурок «Мы все родом из детства» стоимостью 201,6 млн. руб.

Когда ФУ вместе с приставом не обнаружили коллекционные фигурки в квартире должника, кредитор подал жалобу на бездействие ФУ, выразившееся в не проведении инвентаризации любого другого обнаруженного в квартире имущества.

Суд первой инстанции решил, что в рамках ИП ФУ был ограничен исключительно предметом взыскания. Апелляционный суд не согласился, ФУ не предпринял действий тогда, когда имел такую возможность, поскольку доступ в квартиру должника был затруднен из-за уголовного дела в отношении должника. Суд округа поддержал апелляционный суд.

📌 В кассационной жалобе ФУ указал, что его присутствие в квартире ограничивалось правом взыскателя, присутствующего при совершении исполнительных действий приставом по поиску коллекции фигурок, и других мероприятий по описи иного имущества он совершать не мог.

Верховный Суд принял к рассмотрению жалобу ФУ и рассмотрит ее 5 октября.

👩‍💻 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Antitrustnews № 154. ФАС России возбудила дело в отношении АО «Уральская сталь».
В 2024 году Европейский Союз не продлит антимонопольные преференции для грузовых судов.

🚉ФАС России возбудила дело в отношении АО «Уральская сталь».

По официальной версии службы, в действиях АО «Уральская сталь» содержится нарушение антимонопольного законодательства по признакам пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

По мнению ведомства, компания устанавливала и поддерживала монопольно высокую цену на два вида заготовок, необходимых для производства цельнокатаных колес. Речь идет о колесных заготовках, используемых для производства железнодорожных цельнокатаных колес.

По результатам анализа состояния конкуренции службой было установлено доминирующее положение на рынке АО «Уральская сталь». Анализ показателей хозяйственной деятельности акционерного общества показал, что с конца 2022 года рост цен на заготовку составил более 40% при незначительном изменении себестоимости. Примечательно, что «Уральская сталь» является одним из ведущих российских производителей в отрасли чёрной металлургии.

В случае установления вины компании, в соответствии с пунктом 2 статьи 14.31 КоАП РФ
АО «Уральская сталь» грозит оборотный штраф от размера выручки реализации товара. Отметим, что общая выручка акционерного общества «Уральская сталь» в прошлом году составила 142,7 миллиарда рублей.

🚢Европейский союз не продлит антимонопольные преференции для грузовых судов.

Европейский союз в минувший вторник заявил о том, что судоходные компании с началом нового 2024 года больше не будут пользоваться многолетним освобождением от установленного союзом иммунитета на антиконкурентные соглашения для грузовых судов, ввиду того, что данное отступление больше не способствует развитию конкуренции.

Впервые принятое в 2009 году Положение об освобождении от блоков консорциумов (CBER) позволяло линейным судоходным операторам с совокупной долей рынка менее 30% объединяться для предоставления совместных услуг по перевозке грузов до тех пор, пока они не устанавливают цены или не делят между собой рынки.

Европейская комиссия заявила, что данная преференция для грузовых судов прекратит свое существование с апреля 2024 года.

В обоснование данного решения Комиссия, которая выступает в качестве надзорного органа в сфере антимонопольного регулирования в 27 странах Европейского Союза, заявила, что в течение оценочного периода CBER больше не позволял более «мелким» перевозчикам сотрудничать друг с другом и предлагать альтернативные услуги в конкуренции с более «крупными» перевозчиками.

Полагаем, что данные изменения являлись «политически необходимыми». Однако, несмотря на то, что антимонопольные льготы перевозчиков привлекали к себе много внимания, их отмена будет иметь очень незначительные последствия для индустрии контейнерных перевозок.

✍🏼Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Contractlawnews № 158.

В сегодняшнем дайджесте поговорим об актуальных банкротных делах на рассмотрении АС Московского округа и Верховного Суда. Тенденция: прокредиторский подход 

📉 Нельзя субординировать требования кредитора на основании сведений из «Контр.Фокуса»

Фабула дела: общество (кредитор) обратилось с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника 31 млн. руб. задолженности и 13 млн. руб. неустойки, возникшей  в связи с неисполнением должником обязательств по договорам займа.

🔹 Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии оснований для понижения очередности удовлетворения требований общества, указав на аффилированность заявителя и должника, со ссылками на сведения из системы «Контур.Фокус».

🔹 Кроме того, суды, делая вывод о наличии у должника отрицательных финансовых показателей за несколько лет подряд, и что должник находился в состоянии имущественного кризиса, сослались на финансовый анализ должника подготовленный в веб-сервисе «Контур.эксперт».

⚖️ Суд кассационной инстанции не согласился и, направляя дело на пересмотр, указал:

«сведения общедоступного ресурса могут быть использованы, однако, подлежат оценке наряду с иными представленными в материалы дела доказательствами и доводами участвующих в деле лиц и не обладают презумпцией достоверности наравне со сведениями из ЕГРЮЛ». 

🏘 Верховный Суд решил пересмотреть дело, в котором суды отказали в замещении единственного жилья

Фабула дела: суды трех инстанций удовлетворили требование должницы в деле о ее банкротстве об исключении единственного жилья из конкурсной массы.

✔️Суды решили, что трехкомнатная квартира площадью 117 кв.м. на Котельнической набережной используется должницей и ее тремя несовершеннолетними детьми для постоянного проживания, прав и интересов кредиторов это не нарушает.

Кредитор и финансовый управляющий подали кассационные жалобы, в которых просят разрешить вопрос о приобретении взамен спорной квартиры замещающего жилья с сохранением социальных норм для должницы и членов ее семьи.

Верховный Суд принял жалобу на рассмотрение, указал, что суды не оценили доводы кредитора и финансового управляющего о характеристиках спорной квартиры, достижении вследствие реализации квартиры соотношения интересов кредиторов и жилищных прав должницы и членов ее семьи. Судебное заседание по делу назначено на 16 октября.

Интересно, какие характеристики квартиры (метраж, расположение, стоимость?) подтолкнули Экономколлегию пересмотреть дело, и куда Суд решит справедливым поселить семью из четырех человек.

🏗 Экономколлегия не защитила интересы пайщиков в деле о банкротстве жилищно-строительного кооператива

Фабула дела: пайщики обратились в суд с заявлением о признании за ними права собственности на земельные участки и расположенные на них жилые дома, построенные обанкротившимся ЖСК.

📌 Суды включили спорные жилые дома в конкурсную массу, в применении правил о банкротстве застройщиков отказали, поскольку ЖСК не осуществлял строительство МКД и не имел земельного участка для застройки, решили, что граждане не вправе претендовать на предоставление им спорного имущества в натуре.

📌 Суды также отметили, что в реестр требований кредиторов включены кредиторы с требованиями на 32 млн. руб. и удовлетворение требований пайщиков нарушит баланс интересов кредиторов должника. Требования пайщиков должны быть трансформированы в денежные и удовлетворяться в общем порядке.

При этом пайщики полностью оплатили строительство жилых домов; жилые дома построены, им присвоены кадастровые номера; пайщики вселились в дома, пользуются ими и достраивают за свой счет. Несмотря на это, вчера поддержал нижестоящие инстанции и Верховный Суд.

🍁 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​💸Как назначать штраф некоммерческой организации по КоАП РФ?

На некоммерческую организацию (НКО) наложили штраф как для юридического лица (ЮЛ). НКО обжаловала постановление в суде, ссылаясь на необходимость применения ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП РФ. Однако суды отказали.

ВС РФ направил дело на пересмотр:

📌в ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП РФ предусмотрено, что при назначении наказания в виде штрафа социально ориентированным НКО и субъектам МСП, включенным на момент совершения правонарушения в соответствующий реестр, штраф назначается в размере как для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ (ИП);
📌также в ч. 2 этой же нормы указано, что если в санкции нет штрафа для ИП, то размер штрафа определяется иным способом;
📌согласно ч. 4 ст. 4.1.2 КоАП РФ вышеизложенные правила не применяются при назначении штрафа за правонарушения, за совершение которых ИП несут административную ответственность как ЮЛ;
📌в рассматриваемом деле санкцией статьи, по которой назначен штраф НКО, не предусмотрено наказание в виде штрафа для ИП (ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ), но при этом из КоАП РФ не следует, что ИП, совершившие правонарушение по ст. 20.8 КоАП РФ, несут ответственность за него как ЮЛ – следовательно, должна быть применена ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП РФ;
📌суды также не установили обстоятельство, имеющее существенное значение для дела, а именно входило ли НКО на момент совершения правонарушения в реестр социально ориентированных НКО.

🏛Можно ли рассмотреть спор о правах на недвижимость в третейском суде?

В арбитраже (третейском суде) был рассмотрен спор о разделе земельного участка. Одна из сторон обратилась в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на исполнение решения арбитража.

Суд отказал: спор о праве собственности на недвижимость относится к исключительной компетенции гос.судов, т.к. правоотношение, связанное с регистрацией этого права, имеет публично-правовой характер.

Вышестоящие суды согласились.

КС РФ проверил п. 1 ст. 131 ГК РФ и п. 5 ч. 2 ст. 14 Закона о госрегистрации недвижимости на соответствие Конституции РФ, т.к. по смыслу правоприменительной практики нормы препятствуют выдаче судом испол.листа на принудительное исполнение решения арбитража по спору о праве собственности на недвижимость.

КС РФ не нашел противоречий Конституции РФ, но постановил пересмотреть дело:

📌закон не исключает рассмотрение в арбитраже споров о правах на недвижимость и не вводит по таким спорам специальных требований для арбитража; однако есть категории споров о недвижимости, которые нельзя передать в арбитраж (например, наследственные дела, споры о приватизации, споры по Закону № 223 и др.);
📌отменить решение арбитража/ отказать в выдаче испол.листа можно, но если спор не подведомственен арбитражу либо его стороны действовали недобросовестно (если акт арбитража противоречит публичному порядку, например, если гос.суд решит, что стороны арбитража хотели создать видимость частноправового спора и получить формальные основания для регистрации прав на недвижимость в обход закона);
📌вывод суда о противоречии решения арбитража публичному порядку (при обмане, ином намеренном искажении информации с противоправной целью и т.д.) должен быть мотивирован, а отсутствие подробной мотивировки умаляет доверие к арбитражу как институту альтернативного разрешения споров;
📌таким образом, оспариваемые нормы не исключают обязанности суда удовлетворить заявление о выдаче испол.листа на принудительное исполнение решения арбитража по спору о праве собственности на недвижимость, если гос.суд не установит и не мотивирует нарушение публичного порядка этим арбитражным решением или его исполнением.

💫🌸 Хороших выходных, с вами были Дарья Лазарева и Александра Шрамко!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Contractlawnews № 157.

🇨🇳 Тенденция: иски к иностранным контрагентам должны рассматриваться преимущественно в России

Фабула: российское общество и компания Changzhou Randa Internation Trade Co.Ltd Китай (продавец) заключили контракт на поставку хромированной жести в рулонах. Базис поставки был определен как CIF Новороссийск. Продавец перед отправкой товара в адрес общества заключил договор страхования груза.

После процедуры таможенного оформления груза в порту Новороссийска при выгрузке товара грузополучателю обнаружены нарушения целостности упаковки товара и его порча. Покупатель обратился в суд с иском к продавцу о взыскании страхового возмещения.

❌ Исковое заявление было возвращено заявителю. Суды указали на то, что поскольку ответчик имеет постоянное местонахождение на территории КНР, у судов отсутствует компетенция на рассмотрение настоящего спора.

✅ В кассационной жалобе общество указало, что местом исполнения обязательств, в том числе денежных, является город Новороссийск, а именно - контракт и страховой полис. Следовательно, компания фактически согласилась с компетенцией арбитражных судов РФ. Верховный Суд заинтересовался доводами истца и пересмотрит дело.

⚠️ Требования, вытекающие из некачественности товара, надо предъявлять продавцу, а не изготовителю

Фабула: общество обратилось в суд с иском к другому обществу (поставщик) о взыскании убытков в виде расходов, понесенных на устранение дефектов поставленного товара - аппаратов поглощающих эластомерных, которыми были укомплектованы вагоны при постройке.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что истец как покупатель вправе был предъявить требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара не к продавцу (поставщику), а непосредственно к заводу-изготовителю.

❗️Окружной суд не согласился, организация - покупатель, осуществляющая коммерческую деятельность, вправе предъявить требование, возникшее из передачи товара ненадлежащего качества, только продавцу (поставщику), с которым указанная организация - покупатель находится в договорных отношениях по поставке товара, дело направлено на новое рассмотрение.

⚖️ Если расчет неустойки неверен, это не повод отказывать во взыскании неустойки в принципе

Фабула: ООО обратилось в суд с исковым заявлением к АО о взыскании неустойки в размере 101 млн. руб. в связи с нарушением срока поставки товара.

Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых требований было отказано исходя из того, что расчет неустойки был методологически и арифметически неверным, в нем не обоснованы ни период начисления пени, ни размер, а также не учтены пункты договора.

🧮 Кассационный суд пожурил нижестоящие инстанции, если имела место просрочка исполнения обязательств, суду следовало проверить расчет неустойки, в случае несогласия с представленным истцом расчетом определить период начисления и размер подлежащей взысканию неустойки (с учетом условий договора), дело направлено на пересмотр.

🍁 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами были Анна Акифьева, Анна Чудиёвич!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​📈FTC обвиняет гиганта электронной коммерции в исключении конкурентов из услуг онлайн-рынка Амазон и подавлении конкуренции.

27 сентября Федеральная торговая комиссия США подала иск против Amazon.com, обвинив гиганта онлайн-торговли в завышении цен для клиентов, а также независимых продавцов на своих платформах, поскольку компания стремилась незаконно сохранить монопольную власть.

По аналитическим данным Amazon занимает более 70% онлайн рынка. Более 160 миллионов человек в Соединенных Штатах посещают веб-сайт Amazon.com (стоимость которого составляет 1 триллион долларов) каждый месяц.

В иске подробно изложено, что Amazon использует сложную сеть веб-сканеров, которая определяет, кто из ее продавцов предлагает свои продукты дешевле на других платформах. Вменяется, что Amazon целенаправленно затрудняет поиск на своей платформе продавцам, продажи которых составляют около 60%.

То есть Комиссией было установлено, что Amazon, используя свое доминирующее положение, наказывает своих продавцов опуская их ниже в результатах поиска, что фактически делает их невидимыми для покупателей. Эта тактика вынуждает продавцов поддерживать более высокие цены на других платформах, что в конечном итоге приводит к увеличению затрат для потребителей в Интернете.

Власти США уточняют, что Amazon использовал систему ценообразования Project Nessie как нечестный метод конкуренции. В ответ на вменяемое нарушение блог Amazon описал его как «систему, используемую для мониторинга всплесков или тенденций на Amazon.com».

FTC было установлено, что Amazon требует, чтобы продавцы в рамках функции Amazon Prime пользовались услугами логистики и доставки компании, хотя многие предпочли бы использовать более дешевый сервис или тот, который также обслуживал бы клиентов с других платформ, где они продают.
Обращаем внимание, что это не первый иск, который FTC подала против Amazon за последний месяц. Ранее компания согласилась выплатить штраф в $30,8 млн по делу о нарушении конфиденциальности пользователей.

✌️Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​🇨🇭Сбербанк 🆚 New Stream Trading AG: где судиться?

Компания New Stream Trading AG. – должник Сбербанка на более 39 млрд. руб. по договорам поручительств (обеспечение обязательств АО «Антипинский НПЗ»). Факт и размер долга подтверждены вступившими в силу решениями судов, исполнение не произведено.
31.05.2022 Компания обратилась в суд Швейцарии к компаниям Сбербанка о взыскании ущерба около 560 млн. долларов США (внедоговорная ответственность), причиненного действиями группы Сбербанк деятельности АО и Компании.

Сбербанк обратился в АСГМ и с учетом п. 4 ч. 2 ст. 248.2 АПК РФ просил запретить разбирательство в суде Швейцарии:
📌возможное причинение Компанией значительного ущерба из-за введения санкций, в т.ч. 7 пакета санкций ЕС;
📌преимущественное положение Компании по сравнению с российским лицом при рассмотрении спора в иностранном суде – в условиях санкций Швейцарии в отношении российского лица его возможности по защите существенно ограничены, и фактически защита сейчас может осуществляться только в пределах территории и юрисдикции РФ.

Компания возражала:
📌спор в Швейцарии корпоративный (причинение ущерба из-за недобросовестного корпоративного поведения руководства компаний Сбербанка - эти обстоятельства установлены Лондонским международным арбитражным судом, решение которого признано в Швейцарии);
📌в силу норм Швейцарии в отсутствие соглашения об иной подсудности спор подлежит разрешению в суде Швейцарии и не относится к АСГМ;
📌корпоративный спор основан не на арбитражной/пророгационной оговорке, а на исключительной компетенции иностранного суда на рассмотрение дела в силу национального регулирования задолго до введения санкций, т.е. эта компетенция не может быть отменена/пересмотрена российским судом;
📌Сбербанк не ограничен в получении профессиональной юрпомощи в Швейцарии, предоставление права на судебную защиту допустимо, а присутствие группы компаний в Германии, Нидерландах и Индии позволяет технически проводить все платежи, связанные с арбитражем.

Суд постановил запретить продолжать разбирательство в Швейцарии:

📌сведения о примененных санкциях общеизвестны, доступны на оф.сайте законодательства ЕС, Швейцария – «недружественная страна» и присоединилась к мерам 7 пакетом санкций ЕС, заблокировав активы компании группы Сбербанка;
📌сам факт введения в отношении российского лица ограничительных мер достаточен для вывода об ограничении его доступа к правосудию за рубежом, а запреты и персональные санкции поражают российских лиц в правах как минимум репутационно и тем самым заведомо ставят их в неравное положение с иными лицами;
📌с учетом позиций ВС РФ введение в отношении РФ ограничительных мер иностранными государствами напрямую препятствует в доступе к правосудию ее резидентов, т.е. экономический спор подлежит отнесению к юрисдикции суда РФ;
📌следовательно, факт введения в отношении российского лица, участвующего в споре в суде Швейцарии, санкций достаточен для вывода об ограничении доступа к правосудию и свидетельствует о безосновательности довода Компании об отнесении спора к исключительной компетенции суда Швейцарии – с учетом этого такой спор может быть рассмотрен АСГМ, и требование Сбербанка о запрете правомерно (более того, суд Швейцарии разбирательство еще не завершил), в этой связи Компания должна предъявить именно в арбитражный суд РФ иск, аналогичный рассматриваемому в Швейцарии;
📌несостоятельна ссылка Компании на практику об отсутствии компетенции суда рассматривать подобный корпоративной спор, т.к. в силу АПК РФ и позиций ВС РФ этот спор хоть и обладает признаками корпоративного, но связан с управлением в юрлице, зарегистрированным в РФ, а приведенные судебные акты не направлены на ограничение компетенции судов РФ на рассмотрение подобных споров.

💫🌸 Хороших выходных, с вами была Дарья Лазарева!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​​​💰Компенсация пострадавшим за утечку персональных данных

Правительством РФ поддержана инициатива Минцифры о последствиях выплаты компенсации пострадавшим от утечек персональных данных в рамках закона об оборотных штрафах: если компания, допустившая утечку, финансово возместит нанесенный пользователю вред, то это будет смягчающее обстоятельство и основание для применения пониженных оборотных штрафов.

Механизм работы предполагается следующий:
📌компания обязана сообщить пользователю об утечке (через SMS/e-mail по номеру/адресу, которые указаны при регистрации), и если компания готова выплачивать компенсацию, то это напрямую важно включать в текст сообщения (при этом Минцифры также разместит эти сведения на Госуслугах);
📌далее пользователю предоставлено 15 рабочих дней для подачи заявки на Госуслуги в целях возмещение причинённого ущерба;
📌после получения подобных заявок от всех пользователей компания за 20 рабочих дней рассчитает объём денежной выплаты и направит через Госуслуги свое предложение всем обратившимся;
📌данное предложение пользователь сможет принять или отказаться от него в течение 20 рабочих дней;
📌если более 80% обратившихся пользователей согласятся на компенсацию, то компания должна будет выплатить её не позднее 5 рабочих дней.

💸 Цифровой рубль в НК РФ

В первом чтении были приняты Госдумой поправки в НК РФ в отношении цифрового рубля.

Среди ключевых изменений:
📌понятие «счета цифрового рубля»;
📌возможность взыскания долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов с налогоплательщика (налогового агента) за счет его цифровых рублей (при этом обращение взыскания на цифровые рубли возможно при условии недостаточности/отсутствия денег (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств);
📌возможность налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля в качестве способа обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;
📌для оператора платформы цифрового рубля (ЦБ РФ) вводится обязанность сообщать в налоговые органы сведения об остатках цифровых рублей на счете цифрового рубля, операции по которому приостановлены, а также устанавливаются иные обязанности, связанные с осуществлением налогового контроля, и его ответственность перед налоговым органом при несоблюдения таких обязанностей.

При этом Комитет Госдумы по бюджету и налогам обратил внимание на ряд ключевых вопросов, среди которых:
📌для налога на прибыль организаций, когда их операции осуществляются с использованием цифрового рубля, законопроект предусматривает порядок признания доходов и расходов – в этой связи важно дополнительно проработать вопрос в части внесения аналогичных изменений в нормы о применении специальных налоговых режимов;
📌вступление в силу поправок предполагается с 01.01.2025, в то время как корректировки по внедрению в расчеты цифрового рубля вступили в силу с 01.08.2023.

Также зампред комитета Госдумы сообщила, что ЦБ РФ и ФНС России в части уплаты налогов пока не готовы приравнять цифровой рубль к обычному рублю. В этой связи поправки в НК РФ вносятся только в части возможности принудительного взыскания налогов со счета цифрового рубля, соответствующая технологическая возможность присутствует.

Хорошего дня, с Вами была Дарья Лазарева!👋

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Публикации

📝 Журнал «Юрист компании» опубликовал статью Чудиёвич Анны: «КС запретил лишать премий работников с выговором. Что придется изменить в локальных актах».

В статье Вы узнаете, что с учетом новой позиции Конституционного Суда каждой компании придется поменять привычную политику премирования. Раньше работодатель был вправе на год лишить работника надбавок, если он имеет дисциплинарное взыскание. Теперь нельзя не выплачивать премию провинившемуся или неэффективному сотруднику, ее можно только уменьшить так, чтобы зарплата, в которую входит премия, уменьшилась не более чем на 20 процентов и только на тот период, когда работник показал себя не в лучшем свете. В статье указано, какими конкретно формулировками придется дополнить локальные акты и как их применять.

Полная версия статьи доступна по ссылке.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Antitrustnews № 151. ФАС России возбудила дело против «Мегафон». Правительство США в новом деле против инвестиционной фирмы и анестезиологической компании.

📈ФАС России возбудила дело в отношении оператора связи «Мегафон»

В 2023 году ПАО «Мегафон» произвело повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат. По мнению ФАС России, компания продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения цен.

Ранее в декабре 2022 года Служба начала расследование повышения тарифов сотовой связи рядом мобильных операторов (МТС, Билайн и Теле2). По результатам проведенного ФАС России анализа рост тарифов операторов Теле2 и Билайн признан обоснованным – компании предоставили Службе обоснования, подтверждающие рост затрат на сеть.

Однако данные финансовой отчетности ПАО «Мегафон» свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли. В этой связи ФАС России считает, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей.

ФАС России возбудила в отношении ПАО «Мегафон» антимонопольное дело по признакам злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением в виде установления, поддержания монопольно высокой цены.

Отметим, что в декабре 2022 года Служба уже признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о снижении тарифов. До настоящего момента предписание ведомства остаётся неисполненным и обжалуется компанией в суде. ФАС России считает, что компания продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения.

💉Правительство США обвиняет инвестиционный фонд и анестезиологическую компанию в техасской монопольной схеме

21 сентября Федеральная торговая комиссия США (ФТС США) подала в федеральный суд Техаса иск против компании U.S. Anesthesia Partners и частной инвестиционной фирмы, обвинив их в ограничении конкуренции с целью повышения цен для пациентов.

В иске, поданном ФТС США в федеральный суд Хьюстона, говорится, что частная инвестиционная компания Welsh, Carson, Anderson & Stowe, ориентированная на здравоохранение и технологии, проводила "стратегию постепенного поглощения", приобретая анестезиологические кабинеты в Техасе. В результате компания U.S. Anesthesia Partners, принадлежащая врачам, которую они создали более десяти лет назад, стала доминирующим поставщиком медицинских услуг по анестезии в штате, утверждает ФТС США.

Председатель ФТС США Лина Хан пообещала изучить, по ее словам, "растущее влияние" частного капитала на конкуренцию и защиту потребителей. Служба следит за соблюдением антимонопольного законодательства, и этот иск считается первым судебным разбирательством в связи со стратегией консолидации (объединения) частного акционерного капитала для доминирования на рынке.

Согласно иску U.S. Anesthesia Partners повышала тарифы на свои услуги при каждой новой покупке очередного анестезиологического кабинета, вынуждая пациентов платить за одного и того же врача больше, чем раньше.

В своем заявлении U.S. Anesthesia Partners опровергла обвинения ФТС США и заявила, что конкурирует с большими и малыми практиками и отдельными анестезиологами по всему Техасу. Инвестиционная фирма Welsh Carson в своем заявлении выразила разочарование необоснованными действиями Службы.

В заявлении ФТС также утверждается, что "доминирующее положение U.S. Anesthesia Partners ежегодно обходится жителям Техаса на десятки миллионов долларов дороже, чем до создания консолидированной группы анестезиологических практик и кабинетов".

✌️Продуктивной рабочей недели! С Вами были Анна Акифьева и Егор Гусев!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

#Litigationnews № 149

Дайджест посвящен уточнениям о порядке выплат зарплаты работникам, ретроспективному судебному расторжению договора и кейсу ВС РФ о необходимости следить за бывшими контрагентами-банкротами.

💰Дисциплинарные взыскания: как платить стимулирующие выплаты?

Минтруд разработал законопроект о внесении изменений в ч. 2 ст. 135 ТК РФ, которыми предлагается уточнить порядок выплат, входящих в систему оплаты труда работника (оклады, тарифные ставки, надбавки и т.д.).

Основные положения:
📌применение к работнику дисциплинарного взыскания – не основание для лишения его на весь срок действия взыскания входящих в состав зарплаты стимулирующих выплат (в т.ч. ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной премий) или для произвольного уменьшения их размера, а также не препятствие для начисления тех стимулирующих выплат, право на которые обусловлено его участием в осуществлении отдельных, особо финансируемых видов деятельности (например, в медицине при оказании платных медуслуг, услуг по медстрахованию) и достижением определенных экономических показателей;
📌применение дисциплинарного взыскания за проступок может учитываться лишь при осуществлении стимулирующих выплат за период, когда к работнику было применено взыскание.

Разработчики отмечают, что в отсутствие регулирования и с учетом нормативного общего правила ограничения размера допустимых удержаний из зарплаты снижение таких премиальных выплат никогда не должно приводить к уменьшению месячной зарплаты более чем на 20%.

Законопроект подготовлен во исполнение Постановления КС РФ, где отмечено, что ч. 2 ст. 135 ТК РФ противоречит Конституции РФ: норма позволяет произвольно устанавливать на локальном уровне правила исчисления отдельных выплат, входящих в зарплату, и во взаимосвязи с положениями коллективного договора/локальных нормативных актов допускает без учета количества, качества труда, иных объективных критериев снижать зарплату работника с неснятым/непогашенным дисциплинарным взысканием.

❌Ретроспективное расторжение договора

Истец обратился в суд с иском о расторжении договора аренды. Ответчик заявил встречное требование, в т.ч. о расторжении договора с момента вступления решения в силу.

Суд прекратил договорные правоотношения в следующем порядке:
1️⃣согласно новой редакции абз. 2 п. 3 ст. 453 ГК РФ в спорах при расторжении договора суд вправе определить дату прекращения обязательств, исходя из существа договора и характера правовых последствий его изменения, но она не может быть ранее даты наступления обстоятельств, послуживших основанием для изменения/расторжения договора;
2️⃣суд установил:
📌иск поступил в суд 17.01.2023 с требованием о расторжении договора, а встречный иск, в т.ч. с аналогичным требованием, – 31.01.2023;
📌следовательно, 31.01.2023 воля сторон на прекращение арендных отношений совпала, т.е. возникло обоюдное желание расторгнуть договор;
📌стороны в с/з неоднократно поясняли, что помещение фактически арендатором не используется с 17.01.2023, но возврат и приемка помещения не осуществлены, т.к. у сторон возник спор по факту расторжения договора;
3️⃣с учетом абз. 2 п. 3 ст. 453 ГК РФ и воли сторон на расторжение договора, которая совпала 31.01.2023, суд считает договор прекращенным фактически по соглашению сторон с 01.02.2023 – со следующего дня после подачи встречного иска.

Напомним, что ранее внесли поправки в п. 3 ст. 453 ГК РФ – теперь суды наделены правом самостоятельно определять дату изменения/прекращения обязательств в связи с существенно изменившимися обстоятельствами. Более подробнее о законопроекте и причинах его разработки можно ознакомиться в одном из наших прошлых выпусков.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

#IPITnews № 148

Сегодня расскажем про кейс СИП о единой экономической цели, концепцию Цифрового кодекса, а также про изменения в части реестра хостинг-провайдеров и машиночитаемых доверенностей.

💼Одно нарушение при разных способах использования

ИП обратил в суд к ООО о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фото в 300 тыс. руб. (по 150 тыс. руб. за 2 способа нарушения): ООО на своем сайте разместило фото, нарушив права ИП путем воспроизведения и доведения до всеобщего сведения.

Суды встали на сторону истца, рассчитав компенсацию за 2 способа незаконного использования: воспроизведение и доведение до всеобщего сведения на сайте.

СИП не согласился с расчетом и направил на пересмотр:
📌по общему правилу, без предшествующего воспроизведения объект нельзя довести до всеобщего сведения, поэтому эти действия охватываются п. 56 ПП ВС РФ от 23.04.2019 № 10 и могут быть признаны 1 нарушением, когда воспроизведение объективно осуществляется для последующего доведения до всеобщего сведения – т.е. если неправомерное воспроизведение – неотъемлемый элемент последующего незаконного доведения до всеобщего сведения, то действия направлены на 1 экономическую цель и образуют 1 нарушение;
📌в деле воспроизведение фото является неотъемлемой частью последующего доведения до всеобщего сведения, эти действия осуществлены ООО с целью оформления страницы сайта для привлечения внимания посетителей – изложенное свидетельствует о направленности действий на достижение 1 экономической цели;
📌неправомерны указания апелляции, что разъяснения п. 56 ПП ВС РФ от 23.04.2019 № 10 не являются безусловным основанием для уменьшения компенсации - речь идет не о снижении компенсации, а об установлении количества совершенных нарушений, по которым потом определяется размер компенсации;
📌действия ООО, указанные как 2 самостоятельных нарушения, направлены на достижение 1 экономической цели и образуют одно нарушение, в связи с чем компенсация выше 150 тыс. руб. (за 1 нарушение согласно расчету истца) неправомерно.

Апелляция судебный акт пересмотрела и снизила компенсацию с учетом позиции СИП.

📘Цифровой кодекс

Минцифры подготовлен проект концепции Цифрового кодекса.

Среди основных положений:
📌единый для отрасли понятийный аппарат (на данный момент определения располагаются более чем в 10 НПА);
📌четкие регуляторные требования к государственным информационным системам (ГИС) (сейчас эти требования «размыты», что приводит к их дублированию и невозможности использовать данные с разных ГИС);
📌единый подход к цифровой идентификации граждан – комплексное регулирование облачных технологий, больших данных, ИИ (аспекты их применения до сих пор не описаны законодательно);
📌вопросы электронного документооборота (единого документа в части регулирования данной сферы в РФ нет);
📌цифровизация госуправления: полномочия органов власти в сфере информационно-коммуникационных технологий, правовая конструкция работы платформы «Гостех», порядок работы электронного правительства и предоставления госуслуг в электронном виде;
📌вопросы электронной коммерции и защиты потребителей в онлайн-среде, защиты персональных данных и конфиденциальности.

Документ необходим для систематизации разрозненных нормативных актов в IT-области и связи, которые не учитывают особенностей современных технологий. Единые правила, по мнению разработчиков, избавят от внутренних противоречий и устаревших норм, позволят быстрее и качественнее предоставлять госуслуги, снизят расходы на создание ГИС, обеспечат более прозрачное взаимодействие государства с пользователями и увеличат безопасность использования современных интернет-сервисов. Документ станет правовой основой для отраслевого и межотраслевого взаимодействия участников рынка.

При этом концепция документа не включает в себя регулирование ряда вопросов (например, СМИ и их контент, цифровые платформы и экосистемы и т.д.). Предполагаем, что документ, затрагивающий общее регулирование, еще будет дорабатываться, чтобы в более полно охватить общественные отношения, возникающие в цифровой среде.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​🔎Особенности рассмотрения споров, связанных с исключением участника из ООО

Участник ООО (90%) обратился в суд с иском об исключении из общества другого участника (10%).

Суд иск удовлетворил: Ответчик неоднократно голосовал на собраниях заведомо против интересов ООО, мешал реализации основного проекта ООО, в т.ч. через подконтрольное лицо (директора).

Апелляция поддержала.

Суд округа не согласился с судом первой инстанции и апелляцией:

📌исключение участника – это крайняя мера, которая может применяться лишь тогда, когда последствия действий участника не могут быть устранены без лишения его возможности участвовать в управлении ООО;
📌противоправные действия директора не могут являться основанием для исключения участника; наличие сговора не доказано;
📌не доказано, что Ответчик причинил вред ООО, а также затруднял деятельность ООО.

Позиция ВС РФ:

📌при рассмотрении дел об исключении участника из ООО суд должен установить, является ли поведение участника вредным по отношению к интересам ООО, способно ли его поведение привести к возникновению серьезных препятствий для ведения общего дела, тем самым, создав угрозу продолжению деятельности ООО и сделав неприемлемым дальнейшее сотрудничество с ответчиком для остальных участников ООО;
📌в ходе рассмотрения дела судами установлено:
- бизнес-план ООО не исполнялся и заложенные прогнозные показатели деятельности не достигнуты: ООО фактически не осуществляло основную цель своей деятельности, которая связана со строительством завода комбинированной переработки отходов производства и потребления;
- на общих собраниях Ответчик голосовал за утверждение искаженной бухгалтерской отчетности и против проведения аудиторской проверки;
- действия Ответчика носят взаимосогласованный характер с поведением директора, который также действовал во вред интересам ООО: Ответчик выдал директору доверенность на представление его интересов на общих собраниях с правом голоса по вопросам повестки дня (директор голосовал на собраниях от 03.11.2019, 24.01.2020, 30.01.2020, 13.07.2020), что свидетельствует о доверительных личных взаимоотношениях;
- Ответчик уклонялся от проведения общих собраний участников за 2020-2021 гг., а также от предоставления Истцу документов о деятельности ООО, что послужило основанием для неоднократного привлечения директора к административной ответственности;
📌если участник ООО препятствовал ведению общего дела, используя для этого полномочия единоличного исполнительного органа по руководству текущей деятельностью ООО, такой участник не вправе ссылаться на то, что вредоносные действия были совершены им за рамками реализации корпоративных прав, либо совершены не им лично, а через подконтрольное лицо; судами должно в совокупности учитываться поведение участника и директора (по предложению какого участника назначен директор, действовал ли директор с заинтересованностью по отношению к этому участнику и т.п.);
📌в данном деле суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что директор подконтролен участнику, они выступают на одной стороне корпоративного конфликта, поэтому доказательств прямого сговора между ними не требуется; при решении вопроса о наличии оснований для исключения участника из ООО их действия должны оцениваться в совокупности, из чего обоснованно исходили суды.

ВС РФ оставил в силе судебные акты суда первой инстанции и апелляции.

👋 Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Александра Шрамко.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Antitrustnews № 150. «Большая четвёрка» сотовых операторов получила предупреждение. В США начинается самый крупный судебный процесс против Google.

‼️ФАС выдала предупреждения «большой четвёрке» операторов сотовой связи

МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

ФАС установила, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В Службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов.

Ранее в августе 2023 года ФАС России направила операторам «большой четвёрки» запросы с целью установить все обстоятельства и детали. При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес ФАС не предоставили.

Служба установила, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения запрета на злоупотребление доминирующим положением. ФАС выдала компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предупреждения о прекращении подобных действий.

Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов. В случае неисполнения требований ФАС вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

🇺🇸США в лице Министерства Юстиции США начинает самый крупный судебный процесс против Google.

Правительство США в лице Министерства Юстиции 11 сентября инициировало судебный процесс по антимонопольному иску против Компании Google, которая по мнению Истца незаконно злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке поисковых систем для сохранения монопольной власти.

Правительство заявляет, что Google подавляет конкуренцию, выплачивая миллиарды долларов своим деловым партнёрам за то, чтобы её поисковая система была установлена по умолчанию в большинстве телефонов и веб-браузеров. По оценкам правительства, в последние годы Google занимает 90% рынка поиска в США.

Компания Google напротив утверждает, что производители телефонов и браузеров устанавливают её поиск по умолчанию, потому что стремятся предоставить своим клиентами наиболее качественный продукт.
Также Ответчик считает, что пользователи мобильных устройств могут легко переключиться на другую поисковую систему при желании.

На Министерство Юстиции возлагается бремя доказывания того, что эксклюзивные соглашения Google наносят ущерб конкуренции в области поиска. В ходе судебного разбирательства без участия присяжных, после того как правительство представит свои аргументы, у Google будет шанс доказать, что ее соглашения приносят пользу потребителям.

Эксперты утверждают, что у данного процесса очень серьёзные перспективы влияния на рынок и на судебную практику по данной категории дел, поскольку Правительство требует не наложения штрафа на Ответчика за допущенное нарушение, а просит суд запретить последнему заключать эксклюзивные соглашения с компаниями для предустановки своей поисковой системы на мобильные устройства.

✌️Продуктивной рабочей недели! С Вами были Анна Акифьева и Егор Гусев!

Читать полностью…

Каменская & партнёры

#IPITnews № 147

В фокусе внимания этой недели маркеры для определения принадлежности базы данных, поправки в порядке аккредитации организаций, проводящих предварительные поиск/оценку патентоспособности, а также ИИ-секретарь от МТС и будущее китайских интернет-судов.

💻Как доказать незаконное использование базы данных?

Правообладатель в суде просил взыскать с ООО компенсацию за нарушение исключительных прав на базу данных (БД) по стоимости транспортных средств: на сайте ответчика можно было заполнить заявку на полис ОСАГО, и при заполнении сведений используется БД истца.

Три инстанции, включая СИП, встали на сторону истца, который доказал наличие прав на БД:
📌уникальность БД состояла в том, что для определения факта использования именно спорной БД правообладатель закрепил маркеры в виде никогда не существовавших транспортных средств, данные маркеры были введены в БД только с одной целью - предоставить правообладателю возможность идентифицировать факт использования его БД;
📌подобные маркеры соответствуют критериям технических средств защиты авторских прав, установленным ГК РФ, и предназначены для идентификации и пресечения незаконного использования БД;
📌ООО без согласия использовало БД, извлекая из нее материалы и интегрируя их на своем сайте для заполнения заявок на оформление ОСАГО, предварительная стоимость которого рассчитывалась по данным, взятых из БД правообладателя (использование маркеров подтверждает как факт использования, так и объем заимствованных материалов – БД использована в полном объеме).

💼Как изменится аккредитация Роспатентом организаций?

Минэкономразвития подготовлен проект Постановления Правительства РФ об изменениях в Положение об аккредитации Роспатентом научной/образовательной организации в качестве организации, которая может проводить предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений/полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности.

Среди нововведений:

📌корректируются требования к заявлению об аккредитации и прилагаемым документам;
📌Роспатент будет вести реестр аккредитованных научных/образовательных организаций, которые проводят предварительный информ.поиск/оценку патентоспособности по заявленным изобретениям/полезным моделям – сведения о выданных разрешениях будут вноситься в систему единого реестра учета лицензий (разрешений) (при этом Правительство РФ дополнительно определит порядок внесения сведений и их объем);
📌сокращен максимальный срок рассмотрения Роспатентом заявления об аккредитации и прилагаемых к нему документов – до 18 рабочих дней, но в ряде случае он может быть однократно увеличен до 53 рабочих дней;
📌в ответ на запрос ведомства о необходимости представления исправленных/недостающих документов важно будет выполнить все действия в уменьшенный срок – за 25 рабочих дней со дня направления запроса;
📌до 3 рабочих дней уменьшен срок публикации на сайте сведений о заявителе, которому одобрена аккредитация (отсчитывается со дня принятия соответствующего решения Роспатентом);
📌решение о прекращении аккредитации с исключением сведений на сайте теперь тоже будет приниматься быстрее –в течение 10 рабочих дней со дня поступления;
📌уменьшены и иные сроки совершения ряда процедур:
📌обновлены формы заявлений об аккредитации и о внесении изменений в сведения об аккредитованной организации.

Читать полностью…

Каменская & партнёры

​​#Procurementlawnews № 62 На этой неделе дайджест по вопросам закупочной деятельности посвящён следующим темам:

📝Как участнику закупки подтвердить наличие лицензий? (Закон № 44-ФЗ, Закон № 2223-ФЗ)

Специалисты Минэкономразвития России в письме от 25.08.2023 № ОГ-Д24-7294 сообщают, что единственным источником, подтверждающим наличие лицензии, является реестр лицензий. Участнику закупки достаточно указать реквизиты такой лицензии: регистрационный номер и дату её предоставления.

Помимо этого, в письме указано, что нельзя подтверждать наличие лицензии:

📌копией лицензии на бумажном носителе;

📌выпиской из реестра лицензий.

Выписка из реестра лицензий носит исключительно информационный характер и после её составления в реестр могут быть внесены изменения.

🏦Определены условия взаимного признания банковских гарантий государствами – членами ЕАЭС (Закон № 44-ФЗ)

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил порядок обмена информацией в целях взаимного признания банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок в государствах - членах ЕАЭС, а также перечень критериев, которым должны соответствовать гаранты государств - членов ЕАЭС, осуществляющие выдачу банковских гарантий для целей участия в государственных (муниципальных) закупках в других государствах-членах.

В целях обеспечения обязательств при осуществлении госзакупок к банкам-гарантам предъявляются следующие требования:

📌отсутствие у гаранта государства-члена принципала в течение последних 12 месяцев подтвержденных в судебном порядке в соответствии с законодательством государства-члена бенефициара необоснованно неисполненных или исполненных не в полном объеме обязательств перед бенефициаром по банковской гарантии, выданной в рамках Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок;

📌размер собственных средств гаранта – эквивалент не менее 60 млн долларов США (до 1 января 2030 года для банков, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, наличие размера собственных средств – эквивалент не менее 50 млн долларов США);

📌минимальное значение норматива достаточности капитала гаранта – 12,5%.

Вместе с тем, установлены правила взаимодействия соответствующих уполномоченных органов при включении гарантов в перечень гарантов и исключения из него.

Документ вступает в силу 30.09.2023, но не ранее даты вступления в силу Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

⚖️ Вернёт ли банк комиссию, если заказчик не принял гарантию победителя? (Закон № 44-ФЗ)

Заказчик отклонил гарантию, так как документ среди прочего не разрешал направлять требование о выплате в электронной форме. Победителя признали уклонившимся.
Антимонопольный орган и суд сочли действия заказчика законными: гарантия не соответствовала извещению и Закону № 44-ФЗ. Победитель обратился в банк с требованиям вернуть комиссию за выдачу обеспечения, но последний отказал.

Суды 3-х инстанций взыскали денежные средства:

📌победитель не согласовывал текст гарантии;

📌комиссию платят не за выдачу формального документа, а за обеспечение исполнения контракта;

📌гарантия содержала отлагательное условие — заключение контракта. Договор с банком считали заключенным лишь после подписания контракта. Этого не произошло;

📌 банк обязан обеспечить соответствие гарантии Закону № 44-ФЗ. Однако, он этого не сделал.

Документ: Постановление АС Московского округа от 28.08.2023 по делу № А40-266990/2022

Хорошего дня! С Вами была Ольга Жвирбля 👋

Читать полностью…
Subscribe to a channel