Новости Конституционного Суда Российской Федерации Неофициальный канал. По всем вопросам: @zakupkiAdmin или @pravo_ru_bot Купить рекламу: https://telega.in/c/ksrf_ru
КС не усмотрел неопределенности в нормах УПК об исключающих участие судьи в деле обстоятельствах
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ne-usmotrel-neopredelennosti-v-normakh-upk-ob-isklyuchayushchikh-uchastie-sudi-v-dele-obstoyatelstvakh/
Суд разъяснил, что разрешение судьей вопросов об изменении вида исправительного учреждения, о замене неотбытой части наказания более мягким его видом, об УДО от отбывания наказания имеет разную правовую и фактическую основу, что позволяет одному и тому же судье рассматривать такие ходатайства.
6 марта 2023 года Конституционный Суд РФ опубликовал Постановление №7-П, принятое в соответствии со статьей 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
6 марта 2023 года Конституционный Суд РФ защитил права ребенка, родившегося после смерти его отца
Дело о проверке конституционности пункта 2 статьи 17 Гражданского кодекса РФ рассмотрено в связи с жалобой гражданки Г.М.Григорьевой.
История вопроса
В 2015 году в результате автомобильной аварии погиб житель Архангельской области Сергей Григорьев. Спустя почти месяц после этого у него родился сын. Мария Григорьева, вдова погибшего, обратилась в суд с требованием о взыскании с водителя, признанного виновником ДТП, компенсации морального вреда, причиненного ее сыну смертью отца. Суд первой инстанции истицу поддержал, однако вышестоящие суды приняли иное решение. Они указали, что к моменту смерти отца младенец еще не появился на свет, правоспособностью не обладал, а гибель родителя не могла вызвать физические и нравственные страдания у неродившегося ребенка.
Позиция Суда
Момент возникновения правоспособности гражданина совпадает с моментом его рождения, что отражает представление о его основных правах и свободах как о естественных. Право на охрану достоинства личности, принадлежащее каждому от рождения, воплощает в себе важнейшее социальное благо, а компенсация морального вреда – это гарантированная государством мера, направленная на защиту нарушенных личных неимущественных прав и нематериальных благ.
Правовое регулирование не предполагает безусловного отказа в компенсации морального вреда лицу, которому физические или нравственные страдания причинены в результате утраты близкого человека, в том числе когда к моменту смерти или наступления обстоятельств, приведших к ней, член семьи потерпевшего (ребенок) еще не родился.
Действующий механизм защиты личных неимущественных прав и нематериальных благ, предоставляя гражданам возможность самостоятельно выбирать адекватные способы судебной защиты, не освобождает их от бремени доказывания самого факта причинения морального вреда и от обоснования размера денежной компенсации. Однако обстоятельства дела могут свидетельствовать о причинении гражданину физических или нравственных страданий действиями, которые явным образом нарушают его неимущественные права, либо посягают на нематериальные блага. Эта позиция применима и к рассматриваемому случаю, когда факт причинения морального вреда ребенку должен предполагаться, даже если на момент смерти отца младенец еще не родился.
Иной подход не только снижал бы уровень защищенности прав таких детей, умаляя значимость родственных связей между погибшим отцом и родившимся после его смерти ребенком, но и создавал бы необоснованные препятствия для применения конституционных гарантий реализации прав этих детей.
Оспариваемая норма не предполагает основания для отказа в реализации права ребенка, родившегося после смерти отца, на компенсацию морального вреда, связанного с нарушением его личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, принадлежащих ему от рождения или в силу закона, неотчуждаемых и непередаваемых иным способом.
Применение оспариваемой нормы должно быть скорректировано с учетом правовой позиции КС РФ, высказанной в данном Постановлении.
Дело заявительницы подлежит пересмотру.
Пресс-служба Конституционного Суда РФ
Конституционный суд изучит нормы тюремной «жилплощади» для разных категорий заключенных
Конституционный суд решит, на какую норму «жилплощади» могут гарантированно рассчитывать обитатели СИЗО. Поводом для проверки соответствующей нормы Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) стало неравенство между сидельцами: если подозреваемым и обвиняемым по закону гарантировано не менее 4 кв. м, то оказавшимся в СИЗО осужденным — вдвое меньше. А все потому, что гарантии минимальной нормы площади для них закреплены в разных законах, объясняет эксперт.
@kommersant
Конституционный Суд РФ разграничил понятия “находка” и “кража”
12.01.2023 Конституционный Суд Российской Федерации рассмотрел дело о проверке конституционности статьи 227 ГК Российской Федерации, части первой и пункта 1 примечаний к статье 158 УК Российской Федерации, статей 75, 87 и 88 УПК Российской Федерации.
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан А.В. Галимьяновой и В.С. Пузрякова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями законоположения.
Суть дела
Согласно материалам дела, в Конституционный суд обратились с жалобами гр. А.В. Галимьянова и гр. В.С. Пузряков, которые просили признать не конституционными статьи 227 ГК Российской Федерации, части первой и пункта 1 примечаний к статье 158 УК Российской Федерации, статей 75, 87 и 88 УПК Российской Федерации. Заявители полагали, что не может являться кражей имущество, которое было ими найдено, а невыполнение ст. 227 ГК РФ, не может формировать состав преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
Позиция Конституционного Суда РФ
Законодатель закрепил в ГК РФ основания приобретения права собственности не только на имущество, которое имеет собственник, но и на имущество, собственник которого неизвестен, в том числе на находку. Активное поведение лица, нашедшего вещь (заявление о находке, поиски ее собственника и т.п.), исключает уголовную ответственность за ее хищение и служит законодательно конкретизированным критерием для разграничения правомерного и противоправного деяния.
Невыполнение таких активных действий хотя и является по общему правилу неправомерным, но не образует признаков преступления.
Если лицо, обнаружившее найденную вещь, наряду с невыполнением действий, предусмотренных статьей 227 ГК РФ, совершает сокрытие найденной вещи (в тайнике, в своих вещах, в одежде, путем передачи другому лицу в целях сокрытия и т.д.) либо сокрытие признаков, позволяющих индивидуализировать вещь или подтвердить ее принадлежность законному владельцу (вытаскивает сим-карту из телефона, снимает чехол и т.д.), то такое поведение может свидетельствовать о возникшем умысле на хищение.
Объективная сторона хищения в виде кражи найденного имущества, заведомо принадлежащего другому лицу и не имеющего признаков брошенного, образует единое сложное деяние, состоящее из завладения (установления фактического владения) обнаруженной чужой вещью, сопряженного с ее сокрытием или сокрытием источника ее получения, ее принадлежности другому лицу или ее идентифицирующих признаков, для тайного обращения ее в свою пользу или в пользу иных, неуправомоченных, лиц, чем причиняется ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, а равно тайное завладение с теми же целями чужой вещью, когда лицо, завладевшее ею, наблюдало ее потерю собственником или иным законным владельцем и имело реальную возможность незамедлительно проинформировать последнего о потере и вернуть ему вещь.
Само по себе невыполнение действий, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 227 ГК Российской Федерации, если в них не содержатся указанные признаки, не дает оснований для привлечения к ответственности за кражу.
Нормы предоставления жилья нуждающимся собственникам домов и квартир обсудили в КС
https://www.rapsinews.ru/judicial_news/20230302/308720075.html
Конституционный суд РФ выслушал мнения законодателей и представителей органов власти в отношении норм Жилищного кодекса РФ и законодательства о реформировании ЖКХ, опираясь на которые суды отказывают гражданам в предоставлении нового жилья взамен аварийного на том основании, что они собственники квартир и домов, а не наниматели.
Ходатайства в рамках производства по административным правонарушениям подаются и разрешаются только после составления протокола об АП
https://www.garant.ru/news/1610819/
Ходатайства в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях подаются и разрешаются должностным лицом только после возбуждения дела об административном правонарушении, то есть после составления первого документа по делу – протокола об АП либо постановления прокурора о возбуждении дела об АП или составления протокола об осмотре места правонарушения / протокола о применении мер обеспечения производства по делу и т.п.
Эта правовая позиция сформулирована Конституционным Судом РФ в отказном "судейском" определении. Гражданин подал жалобу в КС РФ в связи с тем, что в "его случае" прокурор не стал рассматривать ходатайство об отложении вынесения постановления о возбуждении дела об АП для обращения за квалифицированной юридической помощью и заключения соглашения с защитником.
2 марта 2023 года Конституционный Суд РФ рассмотрит дело о проверке конституционности ряда положений Жилищного кодекса РФ и ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
2 марта 2023 года, в четверг, в 10 часов Конституционный Суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности частей 1, 8, 10 статьи 32, пункта 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, пункта 3 статьи 2 и части 3 статьи 16 ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по жалобам граждан С.Н.Бирюковой, А.Л.Лебедева, Т.С.Лебедевой и С.З.Раджабова.
История вопроса
Супруги Лебедевы (Андрей и Татьяна) и их несовершеннолетние дети, один из которых инвалид, являются собственниками комнаты площадью 18,3 кв.м. Их квартира расположена в многоквартирном доме Нижнего Новгорода, признанном аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим семья из четырех человек была принята на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма как малоимущая. Однако во внеочередном порядке получения такого жилья заявителям было отказано. Суды объяснили это тем, что собственники, в отличие от нанимателей, права на внеочередное предоставление жилья не имеют, а могут претендовать только на переселение, но их дом не включен в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилья, и орган местного самоуправления не принял решения об изъятии у истцов жилого помещения в порядке статьи 32 ЖК РФ.
Дом Светланы Бирюковой в городе Артем Приморского края площадью 37,6 кв.м пострадал от пожара и был признан непригодным для проживания. Ее семья признана малоимущей и нуждающейся в жилье. Однако в судах С.Бирюковой в предоставлении такового во внеочередном порядке отказали по тем же основаниям, что и семье Лебедевых.
Жилой дом Сабира Раджабова, расположенный в Кемеровской области, признан непригодным для проживания. Владельца поставили в общую очередь нуждающихся в предоставлении жилья. Через 1,5 года после этого дом сгорел, а суды отказали в предоставлении во внеочередном порядке благоустроенного жилого помещения. Согласно выводам судов, заявитель сам несет бремя содержания, риск гибели и повреждения своего дома, а решения об изъятии этого дома для муниципальных нужд вместе с земельным участком принято не было.
Позиция заявителя
По мнению заявителей, оспариваемые законоположения не соответствуют статьям 1, 2, 6, 7, 15,17, 18, 19, 21, 40, 45, 46 и 55 Конституции РФ. В силу своей неопределенности они порождают противоречивую судебную практику и вводят необоснованные различия в жилищных правах граждан одной категории. ЖК РФ предусматривает внеочередное обеспечение жильем только граждан, занимающих жилые помещения на основании договора социального найма. Таким образом, собственники помещений, которые были поставлены на жилищный учет вследствие признания этих помещений непригодными для проживания, оказываются лишены такой возможности.
Заявители также не согласны с практикой, ставящей право граждан, жилое помещение которых признано непригодным для проживания, на внеочередное получение жилья в зависимость от решения органа местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором располагался этот дом, и решения о включении такого дома в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья.
Председательствует в процессе ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич
Судья-докладчик КАЗАНЦЕВ Сергей Михайлович
Пресс-служба Конституционного Суда РФ
⚖️ КС РФ указал, что требование налогового органа о предоставлении сведений об изменении полученных лицензий на вылов рыбы не является избыточно ограничивающим права в случае отсутствия доначислений по налоговому сбору
8 декабря 2022 года Конституционный Суд Российской Федерации определил: “отказать в принятии к рассмотрению жалобы публичного акционерного общества «Мурманский траловый флот» (далее ПАО «МФТ») на нарушение его конституционных прав положением пункта 2 статьи 333.7 Налогового кодекса Российской Федерации” (Определение КС РФ от 8 декабря 2022 г. № 3217).
Мнение эксперта
Во-первых, возникновение судебных споров по поводу «правовой определенности», точнее несоблюдения данного принципа уже рассматривались многократно судами всех без исключения уровней, в том числе Конституционным Судом Российской Федерации. Например, последний, в постановлении от 2011 года, обращал внимание на необходимость соблюдения данного принципа во избежание необоснованного ограничения прав субъектов предпринимательской деятельности (Постановление КС РФ от 20.12.2011 N 29-П).
Баракина Елена Юрьевна, к.ю.н., ст. преподаватель Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Возвращаясь к судебному спору, рассмотренному в декабре 2022 года, нарушение в виде непредставления сведений, совершенное ПАО «Мурманский траловый флот», вряд ли можно рассматривать в качестве совершенного с умыслом, скорее в силу недопонимания требований налогового органа.
Во-вторых, данное определение Конституционного Суда РФ свидетельствует о наличие проблемы по сбору и передаче различных сведений субъектами предпринимательской деятельности, которая длительное время обсуждается в Правительстве Российской Федерации с целью создания условий для развития предпринимательства в нашем государстве.
И, несмотря на то, что в итоге ПАО «Мурманский траловый флот» отказано в принятии жалобы на рассмотрение, т.к. она признана не отвечающей требованиям ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», следует отметить, что в условиях все более широкого использования электронного документооборота между органами государственной власти, ведомствами и службами, такие требования одного государственного органа о предоставлении сведений (информации), полученных от другого государственного органа, являются избыточными и создают лишние правовые преграды и «правовую неопределенность» для субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также приводят к дополнительным материальным издержкам.
Источник: LEGAL BULLETIN
КС проанализировал практику наложения ареста на находящееся в лизинге имущество
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-proanaliziroval-praktiku-nalozheniya-aresta-na-nakhodyashcheesya-v-lizinge-imushchestvo/
Суд указал, что наложенный в целях обеспечения возможной конфискации арест отменяется, если в ходе предварительного расследования или судебного рассмотрения уголовного дела установлена принадлежность имущества лицам, к которым конфискация неприменима.
Награждение Валерия Зорькина высшим российским орденом Андрея Первозванного не предвещает никаких государственных изменений. Только фиксирует, что завтра у главы Конституционного суда день рождения. 80 лет. А все степени ордена «За заслуги перед отечеством» у судьи уже есть. Кстати, он будет только 25 награжденным в современной истории ордена. Действительно высшая награда.
Читать полностью…Возбуждение прокурором административного дела не предрешает вывода о виновности - КС
https://www.rapsinews.ru/judicial_news/20230216/308692461.html
Постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении не имеет преимущественного доказательственного значения для констатации виновности предполагаемого нарушителя.
КС не увидел неопределенности в порядке признания заключения специалиста недопустимым доказательством
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ne-uvidel-neopredelennosti-v-poryadke-priznaniya-zaklyucheniya-spetsialista-nedopustimym-dokazate/
При этом Суд указал, что защита вправе с опорой на суждения, высказанные привлеченными ею специалистами, приводить суду доводы, опровергающие заключение судебной экспертизы, и ходатайствовать о дополнительной или повторной экспертизе.
Ответственность директора по обязательствам организации-должника, исключенной из ЕГРЮЛ: разъяснения КС РФ
https://www.garant.ru/news/1608680/
Суд проверил конституционность подп. 1 п. 12 ст. 61.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и п. 3.1 ст. 3 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
🎉 Количество подписчиков на нашем канале Верховный суд РФ достигло круглой цифры 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣.
Читать полностью…КС напомнил, что суд не может просто так отказать в принятии заявления о фальсификации доказательств
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-napomnil-chto-sud-ne-mozhet-prosto-tak-otkazat-v-prinyatii-zayavleniya-o-falsifikatsii-dokazatelstv/
Он подчеркнул, что независимо от того, на какой стадии судопроизводства находится дело, судья должен рассмотреть жалобу в порядке ст. 125 УПК, если указанные в ней обстоятельства подлежат самостоятельному расследованию.
Конституционный суд защитил права нерожденных детей
https://www.kommersant.ru/doc/5862844
Ребенок, даже если он родился после смерти одного из родителей, имеет право на компенсацию морального вреда от такой потери, следует из постановления Конституционного суда, опубликованного в понедельник. Теперь российским судам придется пересмотреть позицию по этому вопросу, говорит эксперт. До сих пор они исходили из того, что у не родившегося еще ребенка гибель родителя не могла вызвать физические и нравственные страдания. Однако Конституционный суд решил, что такой подход нарушает юридический принцип равенства.
КС не принял жалобу, в ходе изучения которой выявил различное толкование судами нормы КоАП
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ne-prinyal-zhalobu-v-khode-izucheniya-kotoroy-vyyavil-razlichnoe-tolkovanie-sudami-normy-koap/
Конституционный Суд указал, что дифференцированный подход к решению вопроса о привлечении к ответственности обусловлен не содержанием ч. 1 ст. 8.8 КоАП, а неоднозначным толкованием арбитражными судами и судами общей юрисдикции срока давности привлечения к ответственности.
Комментарии специалистов
В своем Постановлении Конституционный Суд РФ разъясняет, что лицо, нашедшее имущество, для того чтобы избежать уголовной ответственности, обязано принять меры по возврату найденного имущества, либо сообщить о своей находке в органы внутренних дел или в администрацию. А если это имущество было найдено в транспорте или помещении, то лицо обязано поставить в известность водителя, владельца или арендатора помещения.
Так же в своем Постановлении Конституционный суд РФ выделяет основные действия, характеризующие объективную сторону ст. 158 УК РФ, к ним относится:
● Завладение вещью.
● Сокрытие вещи
● Сокрытие принадлежности вещи другому лицу
● Сокрытие идентифицирующих признаков вещи.
Владимир Букалов, руководитель юридического центра Букалова В.В.
Проблема, связанная с дифференциацией понятий “находка” и “кража” существует довольно давно. Решение этой проблемы на таком высоком уровне позволит понять в каких случаях может произойти взаимодействие совершенно разных отраслей законодательства: когда за несоблюдение гражданского законодательства может грозить уголовная ответственность.
Рассматриваемое постановление примечательно несколькими правовыми позициями Конституционного суда:
1. В обоих случаях затрагиваются отношения собственности. Положения ГК о находке регламентируют правила поведения добросовестного лица в случае обнаружения потерянной вещи. Причем как отмечает КС РФ установление физического владения потерянной вещью само по себе не только не является противоправным, но и признается законодателем правомерным, а в отдельных случаях – даже подлежит судебной защите. Поэтому именно дальнейшее активное поведение лица должно всесторонне учитываться и оцениваться. Наступление уголовной ответственности при наличии лишь признаков объективной стороны является несправедливым – нужно также оценить возник ли умысел на хищение. В случае попытки сокрытия имущества отношения трансформируются из гражданско-правовых в уголовные. Особо ценно каким образом КС РФ описывает переход это грани.
2. Наложение уголовной ответственности просто за факт невыполнения действий предусмотренных статьей 277 ГК РФ будет является нарушением принципа соразмерности наказания: меры уголовного характера не должны привести к избыточному применению государственного принуждения. Конституционный суд обращает внимание на приоритетное использование частноправовых механизмов, и исключение принудительного потенциала норм уголовного закона в тех ситуациях когда это возможно.
Это постановление богато яркими цитатами, связанными с межотраслевым взаимодействием средств направленных на интерес защиты собственности. На основании этого Постановления законодателю следует воспользоваться “советом” Конституционного суда РФ и уточнить составы преступлений, где предметом выступают потерянные вещи, при этом закрепив ответственность за невыполнение нашедшим вещь требований ГК РФ.
Афанасьев Илья Владимирович, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ
Источник: LEGAL BULLETIN
КС РФ указал, что суд обязан принять законное, обоснованное и мотивированное решение по жалобе на действия (бездействие) и решения, в том числе следователя и руководителя следственного органа
31 января 2023 г. Конституционным Судом Российской Федерации вынесено Определение № 9-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Боровкова Александра Александровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.
Мнение эксперта:
Данное определение КС РФ имеет существеннее значение для формирования последующей судебной практики при рассмотрении судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Конституционный Суд РФ неоднократно высказывался в пользу обязательности для судов не только постановлений, но определений КС РФ, в которых содержится толкование действующего законодательства, в частности «решения Конституционного Суда Российской Федерации, равно как и содержащиеся в них правовые позиции, общеобязательны и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами,…. Суды не вправе не исполнять решения Конституционного Суда Российской Федерации и содержащиеся в них предписания, – иное означало бы неисполнение требований Конституции Российской Федерации и Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» (Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 14 января 1999 года № 4-О, от 5 февраля 2004 года № 78-О, от 27 мая 2004 года № 211-О, от 1 ноября 2007 года № 827-О-П, от 24 января 2008 года № 191-О-П и от 16 апреля 2009 года № 564-О-О).
Костылева Галина Владимировна, доцент Департамента международного и публичного права Юридического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Источник: LEGAL BULLETIN
КС РФ не усмотрел неопределенности в порядке признания заключения специалиста недопустимым доказательством
31 января 2023 года Конституционный суд РФ рассмотрел жалобу осужденного гражданина (Определение КС РФ № 6-О) на неопределенность правовых норм, регулирующих порядок признания заключения специалиста недопустимым доказательством. Суд не нашел оснований для принятия жалобы, но вместе с тем отметил, что сторона защиты, опираясь на суждения привлеченных специалистов, вправе приводить опровергающие доводы и ходатайствовать о назначении новой экспертизы.
Мнение эксперта
Рассмотренное определение КС РФ разъясняет давнюю, но до сих пор крайне актуальную практическую проблему уголовного судопроизводства в части разграничения заключений специалиста и эксперта. Конституционный Суд РФ обоснованно указал на недопустимость подмены одного заключения другим, ведь у них разные процессуальные формы.
Вместе с этим действия заявителя жалобы в приведенном случае понятны, поскольку в судебной практике нередко происходят отказы в назначении повторной экспертизы по формальным причинам. Даже если показания специалиста указывают на явные противоречия в заключении эксперта, суды зачастую относятся к ним безразлично, тем самым ограничивая сторону защиты в праве проведения повторной экспертизы в ином учреждении.
Следует согласиться с выводами КС РФ, поскольку отождествление понятий «специалист» и «эксперт» недопустимо, и заключения этих лиц имеют разную доказательственную силу, естественно, в пользу заключения эксперта.
В целом можно говорить о том, что рассмотренный вопрос является дискуссионным и требует дополнительного разбора и обсуждения.
Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании “Гебель и партнеры”
Источник: LEGAL BULLETIN
КС РФ сформулировал правила распределения бремени доказывания при привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ООО, которое исключено из ЕГРЮЛ как недействующее
7 февраля 2023 г. Конституционным Судом РФ вынесено Постановление № 6-П, в рамках которого оценена конституционность пп. 1 п. 12 ст. 61.11 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и п. 3.1 ст. 3 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” в той мере, в какой на их основании распределяется бремя доказывания оснований для привлечения к субсидиарной ответственности в случае, если производство по делу о банкротстве ООО прекращено до введения первой процедуры в связи с отсутствием средств, а само ООО ликвидировано.
Мнение эксперта
Большое значение для развития судебной практики будет иметь то, что КС РФ, разъясняя конституционно-правовой смысл норм о субсидиарной ответственности КДЛ, закрепил опровергаемую презумпцию причинно-следственной связи между виновными действиями (бездействием) недобросовестных КДЛ и невозможностью исполнения обязательств перед кредитором. Несмотря на то, что эта презумпция может быть применена в ограниченном числе случаев, ее установление позволит сократить использование одного из распространенных на практике способов уклонения от расчетов с кредиторами.
Важно и то, что КС РФ указал судам на необходимость при распределении бремени доказывания принимать во внимание добросовестность КДЛ (в том числе учет им интересов кредитора) и кредитора-заявителя, обозначил стандарт и критерии добросовестности кредитора, стандарт разумного и добросовестного поведения КДЛ, применение которых в судебной практике будет стимулировать участников гражданского оборота к повышению уровня добросовестности своего поведения, а значит, способствовать повышению эффективности банкротств в целом.
Юлова Екатерина Сергеевна, доцент Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, к.ю.н., доцент
Источник: LEGAL BULLETIN
Конституционный Суд РФ не увидел нарушений в процедуре обыска у адвоката
Определением Конституционного суда РФ от 27.12.2022 г. адвокату было отказано в принятие его жалобы к рассмотрению, по факту проведения в его служебном помещении обыска.
Так, в отношении адвоката А.И.Бурлаченко было возбуждено уголовное дело, в рамках которого на основании судебного постановления в его служебном помещение был произведен обыск. В связи с чем адвокат обратился в Конституционный суд РФ с просьбой признать совокупность статьей, а именно: ч. 4 ст. 164 «Общие правила производства следственных действий», ст. 1641 «Особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных действий» и 4501 «Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката» УПК РФ – противоречащими ст.ст. 23, 25, 35 (ч. 3), 46 (ч. 1), 48 (ч. 1) и 49 Конституции РФ. Автор жалобы полагает, что его конституционные права нарушены в той мере, где данные нормы позволяют, в частности, «пользуясь неопределенностью акта суда первой инстанции, в котором отсутствует указание на разрешенные к изъятию предметов и документов, по своему усмотрению изымать документы адвокатской деятельности, компьютер адвоката, хранящий материалы, содержащие адвокатскую тайну, иные носители электронной информации».
Однако, Конституционный суд РФ не усмотрел оснований для рассмотрения данной жалобы.
Источник: LEGAL BULLETIN
КС не усмотрел нарушений в нормах о регулировании трудовых функций и организации учета рабочего времени
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ne-usmotrel-narusheniy-v-normakh-o-regulirovanii-trudovykh-funktsiy-i-organizatsii-ucheta-rabochego-vremeni/
Суд подчеркнул, что такие положения ТК РФ не предполагают их произвольного применения, гарантируют надлежащую защиту прав и законных интересов работника как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении.
КС РФ отказался рассматривать жалобу на неоплату сверхобъемной медицинской помощи из средств ОМС
https://www.garant.ru/news/1609469/
Центр репродуктивной медицины пытался оспорить конституционность норм Закона об ОМС – об оплате исключительно той медпомощи, которая распределена решением комиссии по разработке терпрограммы ОМС, – а также ч. 1 ст. 11 Закона № 323-ФЗ.
Указ Президента Российской Федерации от 17.02.2023 № 97
"О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного Зорькина В.Д."
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302170002
Номер опубликования: 0001202302170002; Дата опубликования: 17.02.2023
Арест имущества оспаривается его владельцем на любой стадии продления этой меры - КС
https://www.rapsinews.ru/judicial_news/20230216/308691011.html
Владелец арестованного имущества, не являющийся подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за их действия, может защищать свои права и законные интересы в рамках процедуры продления срока этой принудительной меры, а также имеет право на компенсацию за длительность ее применения, говорится в определении КС РФ, которым было отказано в рассмотрении жалобы ООО "РЕСО-Лизинг".
КС РФ защитил права добросовестных кредиторов ООО, которое не обанкротили, но исключили из ЕГРЮЛ
Контролирующее лицо должника виновно в том, что он не смог исполнить обязательства перед добросовестными кредиторами, если не докажет иное. Эту позицию обозначил КС РФ. Ее нужно применять, когда кредитор (организация или ИП) хочет привлечь к субсидиарной ответственности контролирующее лицо при таких обстоятельствах:
● дело о банкротстве должника-ООО прекратили до первой процедуры из-за того, что недостаточно денег для возмещения расходов на такие мероприятия;
● после прекращения дела компанию исключили из ЕГРЮЛ как недействующую;
● на момент исключения были судебные акты, которые подтверждают, что ООО не исполнило обязательства;
● кредитор действовал добросовестно и у него нет доступа к сведениям и документам о бизнесе должника;
● контролирующее лицо не стало объяснять свое поведение при управлении компанией, причины нарушения обязанностей и прекращения бизнеса либо пояснения явно неполные.
Если же суд выявит недобросовестность кредитора, его могут обязать доказывать вину контролирующего лица.
КС РФ сформулировал и другие положения.
Документ: Постановление КС РФ от 07.02.2023 N 6-П
© КонсультантПлюс
КС напомнил, в каких случаях жалоба на неконституционность норм допустима
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-napomnil-v-kakikh-sluchayakh-zhaloba-na-nekonstitutsionnost-norm-dopustima/
При этом он также напомнил, что выплаты, начисленные в повышенном размере военному при отсутствии его недобросовестности или счетной ошибки, не должны расцениваться как неосновательное обогащение.
Конституционный суд разберется, можно ли наказывать водителей дважды за одно нарушение
https://www.kommersant.ru/doc/5825029
Конституционный суд (КС) рассмотрит обращение Роберта Чепурного из Саратова, который просит проверить КоАП на соответствие Основному закону. Господин Чепурной настаивает, что действующий кодекс позволяет наказывать дважды за одно и то же нарушение. Как следует из жалобы, с которой ознакомился “Ъ”, водитель был оштрафован по одной статье КоАП за то, что не пропустил пешехода, и был лишен прав по другой статье — за ущерб здоровью, который был нанесен пешеходу в результате ДТП. Это два разных состава правонарушения, их можно применять одновременно, решили ранее суды нижестоящих инстанций и Верховный суд. Опрошенные “Ъ” юристы признают, что такая проблема правоприменения действительно существует.
КС указал, что положения КоАП не исключают отложение рассмотрения дела, например при болезни стороны
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ukazal-chto-polozheniya-koap-ne-isklyuchayut-otlozhenie-rassmotreniya-dela-naprimer-pri-bolezni-storony/
Кроме того, отметил Суд, Кодекс закрепляет право лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его защитника заявлять ходатайства и предусматривает обязанность судьи выяснять наличие ходатайств и рассматривать их.